Автор работы: Пользователь скрыл имя, 21 Января 2014 в 18:50, курсовая работа
Наследование тесно связано с рядом имущественных и личных прав, закрепленных Конституцией РФ за гражданами. Гражданин за время своей жизни становится обладателем целого ряда необходимых ему и его близким вещей. Неизбежная смерть человека ставит вопрос о судьбе такого имущества, о том, кому оно должно принадлежать. Порядок перехода имущества после смерти гражданина не безразличен и для общества в целом. Имущество создается трудом человека, и государство регулирует право на наследство.
Гражданин приобретает имущество не только для своих личных потребностей. Он имеет в виду обеспечение своей семьи, поэтому в судьбе такого имущества после смерти собственника заинтересованы члены семьи.
В случае отмены усыновления
восстанавливаются взаимные права
и обязанности ребенка и его родителей
(его родственников), если этого требуют
интересы ребенка (п. 1 ст. 143 СК РФ).
Переживший супруг призывается
к наследованию, если он состоял
в зарегистрированном браке (либо в браке,
приравниваемом к зарегистрированному)
на момент смерти наследодателя (п. 2 ст. 1,
ст.ст. 157–158 СК РФ). В случае расторжения
брака право на наследство после умершего
супруга не возникает. Согласно п. 1 ст.
25 СК РФ брак, расторгаемый в органах загса,
прекращается со дня государственной
регистрации расторжения брака в книге
регистрации актов гражданского состояния,
а при расторжении брака в суде – со дня
вступления решения суда в законную силу.
Лицо, вступившее в брак, признанный впоследствии
недействительным (ст. 27 СК РФ), не является
наследником. Совместное проживание супруга
с наследодателем не обязательно.
Сожители не вправе наследовать
друг после друга. Исключение
составляют те случаи, когда законодательство,
действовавшее в период возникновения
фактических брачных отношений, придавало
им значение зарегистрированного брака.
Родители умершего отнесены
к кругу наследников первой очереди
независимо от их трудоспособности, при
этом родители другого супруга (тесть,
теща, свекор, свекровь) наследниками не
считаются. К наследованию призываются
родители, не лишенные родительских прав,
либо если
к моменту открытия наследства они восстановлены
в этих правах (ч. 2 п. 1 ст. 1117 ГК РФ). По данному
вопросу также необходимо учитывать, что
юридическую силу имеет лишь зарегистрированный
брак, то есть мать
наследодателя наследует независимо от
того, рожден ею ребенок в зарегистрированном
браке или вне брака, а отец – лишь в случаях,
рассмотренных нами в вопросе о наследовании
детей наследодателя. При этом мать и отец
имеют равные права и обязанности в отношении
общих детей, даже при расторжении брака.
Братья и сестры относятся к наследникам второй очереди, причем как полнородные (родные), то есть имеющие общих родителей, так и не полнородные, которые делятся на единокровных (имеющие общего отца) и единоутробных (имеющие общую мать). Сводные братья и сестры, то есть дети, у которых нет общего родителя, не являются наследниками, так как у них нет родства по крови, хотя они и связаны между собой отношениями свойства.
Так как родные дети усыновителя
приравниваются к кровным родственникам
усыновленного, соответственно усыновленный
наследует
наравне с родными братьями и сестрами
(детьми усыновителя).
Дедушка и бабушка также
отнесены к наследникам второй очереди
как со стороны отца, так и со
стороны матери. Однако если внук рожден
в незарегистрированном браке, либо отцовство
не было установлено, то
к наследованию должны быть призваны дедушка
и бабушка лишь со стороны матери. В случае
усыновления ребенка его дедушка или бабушка
наследуют лишь в случае, если отношения
между ними и ребенком сохранены в порядке,
предусмотренном п. 4 ст. 137 СК РФ. Аналогично
решается вопрос и в отношении прадедушки
и прабабушки, которые законом
отнесены к наследникам четвертой очереди.
Братья и сестры родителей
умершего (дяди и тети наследодателя)
наследуют в третью очередь, причем
так же, как и в случае с братьями
и сестрами, имеются в виду дядья и тетки,
состоявшие с покойным в единокровном
или единоутробном родстве. То же можно
сказать и о родных братьях и сестрах дедушек
и бабушек (двоюродных дедушках и бабушках)
наследодателя, которые являются наследниками
пятой очереди, а их дети (двоюродные дяди
и тети) – наследниками шестой очереди.
Наследниками по праву
представления могут быть лишь наследники
первых трех очередей и не могут
быть потомки племянников (племянниц)
и двоюродных братьев (сестер) наследодателя.
В то же время дети последних (двоюродные
племянники и племянницы) наследуют
в шестую очередь; дети родных племянников
и племянниц (двоюродные внуки и внучки)
–
в пятую очередь, а их дети (двоюродные
правнуки и правнучки) – в шестую очередь.
Впервые в наследственном
праве России к наследованию по закону
в качестве наследников седьмой очереди
призывается такая особая категория свойственников,
как пасынки и падчерицы, отчим и мачеха
наследодателя. В то же время пасынки и
падчерицы наследуют после отчима
и мачехи в случае их усыновления или в
качестве иждивенцев.
Наследники каждой последующей
очереди призываются к
Призванные к наследованию
наследники по закону, кроме случаев,
предусмотренных в законе (ст. 1146
ГК РФ), являются наследниками
в равных долях (п. 2 ст. 1141 ГК РФ), то есть
наследство делится между ними поровну.
Принцип равенства долей действует и при
отказе наследника от наследства, за исключением
так называемого направленного отказа
(ст. 1158 ГК РФ).
Нетрудоспособные иждивенцы
являются своеобразной категорией наследников
по закону. Характерной особенностью
этой категории
наследников по закону, отличающей ее
от других категорий, является то, что
в этом случае признак родства или свойства
не является определяющим. В литературе
их называют плавающими или скользящими
наследниками, так как при наличии других
наследников они наследуют вместе
и наравне с наследниками той очереди,
которая призывается к наследованию. Если
нетрудоспособные иждивенцы входят в
круг наследников по закону первой очереди,
то они наследуют уже не как нетрудоспособные
иждивенцы, а призываются к наследованию
наравне с наследниками первой очереди,
то есть в этом случае они наследуют не
вместе, а как наследники первой очереди.
И по ранее действующему
законодательству, и по законодательству
РФ для того, чтобы гражданин мог
быть отнесен к числу
1) лицо должно состоять
на иждивении умершего не
до открытия наследства;
2) лицо должно быть нетрудоспособным ко дню открытия наследства;
3) помощь, оказываемая наследодателем,
являлась основным и
При этом ряд моментов о наследовании нетрудоспособными иждивенцами в ГК РФ подверглись значительным изменениям, которые можно представить в табл. 1.
Таблица №1
Нетрудоспособные иждивенцы (ст. 1148)
1 группа |
2 группа | |
1. Соотношение |
относятся к числу наследников по закону 2-ой и последующих (до седьмой включительно) очередей |
не входят ни в
одну из очередей наследников |
2. Совместное проживание |
не требуется |
не менее 1 года до его смерти |
3. Наследственная доля |
наравне с наследниками призываемой очереди |
наравне с наследниками призываемой очереди |
При отсутствии у умершего
других наследников указанные во
второй группе нетрудоспособные иждивенцы
наследодателя наследуют
В случае открытия наследства
после объявления гражданина умершим
(ст. 45 ГК РФ) необходимо, чтобы иждивенцы
находились на его
иждивении не менее одного года до момента
получения от него последних известий.
Но, во всяком случае требуется, чтобы
признание лица умершим было оформлено
в установленном порядке.
Что касается второго основного
условия (лицо должно являться
нетрудоспособным ко дню открытия наследства),
то здесь не требуется, чтобы лицо было
нетрудоспособным последний год до смерти
наследодателя. Достаточно, чтобы оно
стало нетрудоспособным на момент открытия
наследства.
Нетрудоспособным лицо может быть: 1) по возрасту и 2) по состоянию здоровья.
Понятие нетрудоспособности
по возрасту должно определяться по основаниям,
установленным пенсионным законодательством,
согласно
которому полностью нетрудоспособными
по возрасту являются лица, во-первых,
не достигшие трудового совершеннолетия
(16-ти лет), а учащиеся – 18-ти лет, а также,
во-вторых, лица преклонного возраста
(мужчины старше 60 лет и женщины старше
55 лет). Причем назначение пенсии,
само по себе, например, на льготных основаниях,
до достижения указанного возраста значения
не имеет.
Полностью нетрудоспособными
по состоянию здоровья являются инвалиды
1 и 2 групп инвалидности (в том
числе инвалиды с детства). Инвалидом
лицо считается со дня поступления
в учреждение заявления гражданина
(с соответствующими документами) о
признании его инвалидом. По вопросу
отнесения к числу
В соответствии с п. 2 постановления Пленума Верховного Суда РСФСР от 23 апреля 1991 г. к нетрудоспособным относятся: инвалиды 1, 2 и 3 группы независимо от возраста, а также независимо от того, назначена ли им пенсия по возрасту или инвалидности, причем временная нетрудоспособность не дает основания для признания лица иждивенцем умершего. При этом нетрудоспособность может быть установлена и после открытия наследства, главное, чтобы она наступила до смерти наследодателя.
Согласно третьему основному условию отнесения граждан к числу нетрудоспособных иждивенцев не требуется, чтобы это лицо находилось на полном иждивении наследодателя. Достаточно, если оно получало от последнего такую помощь, которая была для него основным и постоянным источником средств к существованию.
То обстоятельство, что
гражданин получал с
Доказательством факта нахождения
наследника на иждивении
наследодателя могут служить соответствующие
документы: паспорт, свидетельство о рождении,
пенсионное удостоверение, заключение
медико-социальной экспертизы, справки
органов социальной защиты о назначении
пенсии по случаю потери кормильца. В случае
необходимости факт иждивения согласно
подпункту 2 ч. 2 ст. 247 ГПК РСФСР может быть
установлен в суде по заявлению нетрудоспособного
или его законного представителя.
Закон предоставляет гражданину
возможность распорядиться
наследственном праве, связаны не с каким-либо
ограничением прав личности на свободу
распоряжения своим имуществом, а вытекают
из необходимости защиты интересов членов
семьи (несовершеннолетних и нетрудоспособных
наследников), которых государство берет
под свою особую защиту, и имеют своей
целью поддержание определенного уровня
их
материального достатка (хотя бы на первое
время) в результате труда
наследодателя при его жизни.
Обязательная доля носит
характер личного предоставления и
не
может быть передана другим наследникам.
Именно исходя из этого, п. 3 ст. 1156 ГК РФ
закрепляет, что право наследника принять
часть наследства в качестве обязательной
доли не переходит к его наследникам. По
этой же причине направленный отказ от
обязательной доли не допускается –
ч. 2 п. 1 ст. 1158 ГК РФ.
Статьей 1149 ГК РФ предусмотрено,
что наследодатель не вправе лишить
наследства как своих несовершеннолетних
или нетрудоспособных детей (в том
числе усыновленных – п. 1 ст. 137 СК
РФ), так и нетрудоспособных супруга,
родителей (усыновителей) и иждивенцев.
Эти лица независимо от содержания
завещания наследуют не менее
половины (согласно ст. 535 ГК 1964 г. – двух
третей) доли, которая причиталась бы им
при наследовании по закону (обязательная
доля). Таким образом, ст. 1149
ГК РФ признает право на обязательную
долю лишь для нетрудоспособных наследников
первой очереди и нетрудоспособных иждивенцев,
даже при отсутствии наследников первой
очереди, не устанавливая этого права
для нетрудоспособных наследников последующих
очередей. Отдельно выделены несовершеннолетние
дети, которые на основании п. 1 ст. 21 ГК
РФ
и п. 1 ст. 54 СК РФ являются обязательными
наследниками и при достижении трудоспособного
возраста (16 лет), а также в случаях эмансипации
(ст. 27 ГК РФ) и вступления в брак до достижения
совершеннолетия (п. 2 ст. 21 ГК РФ).
Исходя из содержания ст. 1116 ГК РФ, круг необходимых наследников по завещанию определяется не на день составления завещания, а на день смерти завещателя.
При определении размера
обязательной доли в наследстве следует
принимать во внимание всех наследников
по закону, которые были бы призваны
к наследованию (наследники соответствующей
очереди, которые имели бы право
наследовать, а также нетрудоспособные
иждивенцы), за исключением недостойных
наследников, так как, не будь завещания,
последние на основании п. 2 ст. 1117
ГК РФ в любом случае не вошли
бы
в число наследников.
Если завещание было составлено
на все имущество с нарушением
требований ст. 1149 ГК РФ, то такое завещание
становится частично
недействительным: оно подлежит исполнению
лишь после выдела обязательной доли.
Если завещано не все имущество, завещание
не должно
автоматически признаваться частично
недействительным. В этом случае в соответствии
с принципом свободы завещания обязательная
доля исчисляется со стоимости всего наследственного
имущества, но выделяется вначале из незавещанной
части наследственного имущества, даже
если это приведет к уменьшению прав других
наследников по закону на эту часть имущества
(имеется в виду преимущественное право
наследников по
закону на определенные объекты из состава
наследства при его разделе – ст. 1168 ГК
РФ), а при недостаточности последней –
дополнительно за счет завещанного имущества.
При этом наследник, не желающий получать
обязательную долю в наследстве, на основании
ч. 2 п. 2 ст. 1152 ГК РФ,
не лишен права получить свидетельство
о праве на наследство по закону на незавещанную
часть имущества.
Информация о работе Основные понятия и принципы наследственного права