Автор работы: Пользователь скрыл имя, 20 Сентября 2013 в 17:28, реферат
Целью данной дипломной работы является исследование особенностей договорного режима имущества супругов на современном этапе развития нашей страны.
Предметом исследования являются нормы гражданского и семейного законодательства, предусматривающие право собственности супругов в договорном режиме имущества супругов, объектом исследования являются общественные отношения, возникающие в области имущественных прав и интересов супругов, регулирующих правовой режим имущества супругов.
Достижение поставленной цели обуславливает необходимость последовательного решения следующих задач:
1) рассмотреть историческое развитие правового регулирования отношений собственности между супругами в России
2) рассмотреть структуру правоотношений собственности супругов
3) изучить правовую природу брачного договора
Введение
1. Правоотношения собственности супругов: общая характеристика и место в системе правовых отношений
1.1 Историческое развитие правового регулирования отношений собственности между супругами в России
1.2 Структура правоотношений собственности супругов
2. Особенности договорного режима имущества супругов
2.1 Правовая природа брачного договора
2.2 Содержание брачного договора применительно к отношениям супружеской собственности
2.3 Действие брачного договора и условия его действительности
3. Ответственность супругов по обязательствам
Заключение
Список использованных источников
Содержание:
Введение
1. Правоотношения собственности супругов:
общая характеристика и место в системе
правовых отношений
1.1 Историческое развитие правового регулирования
отношений собственности между супругами
в России
1.2 Структура правоотношений собственности
супругов
2. Особенности договорного режима имущества
супругов
2.1 Правовая природа брачного договора
2.2 Содержание брачного договора применительно
к отношениям супружеской собственности
2.3 Действие брачного договора и условия
его действительности
3. Ответственность супругов по обязательствам
Заключение
Список использованных источников
Введение
Актуальность данной темы обусловлена
тем, что вопросы правового регулирования
имущественных отношений в семье и в первую
очередь в браке как основе семейного
союза всегда важны. Развитие общества
непрерывно; соответственно и взгляды
на права и обязанности супругов не остаются
неизменными.
Если брак, несомненно, является основой
семьи, то собственность, столь же бесспорно,
составляет экономическую основу общества.
В этой связи одним из наиболее важных
аспектов супружеских имущественных правоотношений
являются правоотношения собственности
супругов. Последнее время характеризуется
значительными изменениями, которые произошли
в правовом регулировании отношений по
поводу принадлежащего супругам имущества.
Современный уровень развития российского
общества, существование рыночных отношений,
интеграция в международное сообщество
потребовали коренного изменения отечественного
законодательства, в том числе брачно-семейного.
Это нашло отражение в принятии 8 декабря
1995 г. нового Семейного кодекса РФ, положения
которого впервые в истории России легально
закрепляют понятие режима имущества
супругов и наряду с законным вводят также
договорный режим.
Однако Семейный кодекс оставляет нерешенными
многие проблемы и даже порождает новые.
Это связано с качественным изменением
уровня жизни граждан, появлением в составе
их имущества объектов высокой ценности
и социальной значимости, расширением
круга объектов права супружеской собственности
за счет ряда нетрадиционных объектов
правоотношений, повышением удельного
веса и роли нематериальных объектов правоотношений.
И законодательство, и правоприменительная
практика нуждаются в совершенствовании.
А для этого требуется обновление теоретической
базы. Ведь совершенствование правового
регулирования должно осуществляться
в соответствии с правовой природой правоотношений
собственности супругов.
Целью данной дипломной работы является
исследование особенностей договорного
режима имущества супругов на современном
этапе развития нашей страны.
Предметом исследования являются нормы
гражданского и семейного законодательства,
предусматривающие право собственности
супругов в договорном режиме имущества
супругов, объектом исследования являются
общественные отношения, возникающие
в области имущественных прав и интересов
супругов, регулирующих правовой режим
имущества супругов.
Достижение поставленной цели обуславливает
необходимость последовательного решения
следующих задач:
1) рассмотреть историческое развитие
правового регулирования отношений собственности
между супругами в России
2) рассмотреть структуру правоотношений
собственности супругов
3) изучить правовую природу брачного договора
4) изучить содержание брачного договора
применительно к отношениям супружеской
собственности
5) определить действие брачного договора
и условия его действительности
6) изучить ответственность супругов по
обязательствам
Проведенное исследование опирается на
диалектический метод научного познания
явлений окружающей действительности,
отражающий взаимосвязь теории и практики.
Обоснование положений, выводов и рекомендаций,
содержащихся в дипломной работе, осуществлено
путем комплексного применения следующих
методов социально-правового исследования:
историко-правового, статистического
и логико-юридического.
Теоретической и методологической основой
исследования явились труды российских
и зарубежных ученых по проблематике договорного
режима имущества супругов; нормативные
акты, регулирующие сферу исследования.
В современный период научный вклад в
решение проблемы договорного режима
имущества супругов внесли работы ведущих
ученых: Масляева А.И., Сергеева А.П., Толстого
Ю.К., Садикова О.Н., Шакарян М. С., Гришаева
С.П. и др.
В качестве практического материала использовались
данные российской и международной судебной
практики.
В нашей стране правовое регулирование
отношений собственности между
супругами неоднократно изменялось
на протяжении отечественной истории.
Поэтому представляется целесообразным
изучение истории развития института
правового регулирования отношений собственности
между супругами в отечественном правопорядке.
Уже в одном из древнейших русских законодательных
актов - Русской Правде - содержатся нормы,
регулирующие отношения супругов по поводу
принадлежащего им имущества. Этот законодательный
памятник свидетельствует о том, что жена
на Руси имела свое отдельное имущество.
По Русской Правде муж отвечал за свой
долг самолично, без привлечения имущества
жены. Таким образом, не все обязательства
считались общими. Сделать вывод об обособленности
имущества жены позволяет и другой памятник
русского права - Вопрошание Кириково,
где среди законных поводов к разводу
названа растрата мужем имущества жены.
Споры об имуществе между мужем и женой
Устав Владимира Святого относил к ведению
церковного суда. Установление порядка
разрешения споров между супругами об
имуществе также позволяет сделать вывод,
что муж не являлся единственным собственником
супружеского имущества.
Упоминания о приданом, т.е. об имуществе,
которое молодая жена приносила в дом
мужа, встречаются уже в Русской Правде.
Согласно положениям этого документа
отец или братья обязаны были выдать девушку
замуж, наделив ее приданым.
Вместе с тем по общему правилу в Киевской
Руси жена оставалась собственницей своего
имущества, в том числе, очевидно, приданого.
Более того, представляется, что упомянутым
в законодательных памятниках той эпохи
отдельным имуществом жены, которое нельзя
было привлекать к ответственности по
долгам мужа и которое мужу запрещалось
растрачивать, являлось в первую очередь
ее приданое. Ибо трудно вообразить, чтобы
в те времена замужняя женщина независимо
от мужа занималась приносящей доходы
деятельностью. Следовательно, помимо
приданого ее собственным достоянием
могло быть только переданное ей в дар
или по наследству, что для того исторического
периода также довольно редко: как известно,
наделение приданым было, по сути дела,
передачей девушке части родительского
имущества с целью обеспечения ее жизни
в браке.
В Московский период русской истории взгляд
на приданое как на "неприкосновенное
для мужа имущество" изменился. Приданое
становится общесемейной собственностью
с правом мужа на преимущественное распоряжение.
Разумеется, изменение правового режима
приданого, а также другого имущества,
происходило постепенно. Так, еще в начале
XVI в. жена владела земельной собственностью
независимо от мужа. С середины XVI в. начался
процесс лишения супруги прав владения
и распоряжения собственностью.
Следует отметить, что в тематической
группе терминов брачного права русского
языка XV - XVII вв. важное место занимает
лексико-семантическая группа слов, обозначающих
объекты правоотношений, в том числе подгруппа
номинации приданого, называемого в северно-русских
памятниках письменности также "крута"
или "скрута". Приданое было ключевым
термином. Вопрос о приданом в XVI - XVII вв.
решался при подготовке к венчанию, на
стадии обручения. Приданое надо было
оформить до женитьбы, в противном случае
менялся объем прав: муж распоряжался
приданым только в течение жизни жены,
после же ее смерти приданое возвращалось
ее родственникам. Правда, как будет видно
из изложенного далее, такая же судьба
приданого на случай смерти могла быть
установлена договором и при оформлении
приданого до вступления в брак. В случае
отсутствия договорных условий о судьбе
приданого, оформленного до бракосочетания,
оно по прекращении брака смертью жены
оставалось у мужа, от которого поступало
общим их детям; если же жена умирала бездетной,
то приданое возвращалось в ее род к тем
лицам, которые дали за ней приданое, или
к их наследникам.
Русскому праву издревле известны брачные
договоры. Исторически одним из первых
видов брачных договоров на Руси, как и
в других европейских странах, был договор
о приданом. Обычное право Древней и Московской
Руси предусматривает целый ряд договоров,
призванных урегулировать имущественные
отношения будущих супругов, а также других
членов семьи, поскольку молодые, как правило,
не жили самостоятельно, и с изменением
состава семьи (обычно семьи мужа, приводившего
жену в отчий дом) менялся набор прав и
обязанностей в доме. Обычно сразу же после
церемонии сватовства заключались следующие
договоры:
1) договор о приданом, в котором указывалось,
сколько и какого "имения" вносят
родители невесты в пользу ее новой семьи,
определялась судьба приданого на случай
смерти жены или мужа (тогда, как правило,
свекор или деверь возвращали невестке
ее платье и часть денег);
2) договор о "кладке" (или "столовых
деньгах") - так именовался взнос со
стороны жениха;
3) предбрачный договор о наследовании.
Если молодые намеревались жить в доме
у родителей жены, тесть и теща также заключали
договор об имуществе с зятем.
Наиболее распространенной формой брачного
договора была рядная запись: отец невесты
рядился (уговаривался) со своим будущим
зятем относительно условий свадьбы, и
главнейшие условия этого ряда заносились
в письменное обязательство и удостоверялись
свидетелями. Этот документ часто содержал
условия и о приданом, и о взносе со стороны
жениха, и о наследовании, т.е. объединял
вышеупомянутые договоры.
Применительно к допетровской России
можно следующим образом охарактеризовать
правоотношения по поводу имущества супругов.
Имущественные права и обязанности не
только не отделены от личных, но, напротив,
тесно с ними связаны. Так, брачный договор
(совершаемый обычно в форме рядной записи)
устанавливает одновременно личные и
имущественные права и обязанности сторон
- обязательства о заключении брака и обязательства
по приданому.
Поскольку брак рассматривается как пожизненный
и в принципе нерасторжимый союз, четко
не определяются правомочия супругов
по владению, пользованию и распоряжению
их имуществом во время брака (за исключением
указанных выше ограничений свободного
распоряжения приданым). Права и обязанности
в отношении супружеского имущества устанавливаются
главным образом при вступлении в брак
(обязанность дать за дочерью или сестрой
приданое) и на случай прекращения брака
(например, возврат приданого).
В Петровский период трансформируется
взгляд на положение замужней женщины.
Вместе с распространением в дворянской
среде европейских обычаев, в частности
куртуазного культа дамы, исчезают некоторые
ограничения прав замужних женщин. С 1714
г. приданое становится собственностью
жены, которой она может пользоваться
без участия мужа. Законодатель в XVIII в.
вернул жене полные права по распоряжению
своим приданым. Указ 1715 г. давал жене право
свободно продавать и закладывать свои
вотчины без согласия мужа.
С этих пор по дореволюционным российским
законам правоотношения собственности
супругов были построены на началах раздельности.
Согласно ст. 109 Свода законов гражданских
браком не составляется общего владения
в имуществе супругов; каждый из них может
иметь и вновь приобретать отдельную свою
собственность.
Следствием раздельности являлось право
каждого из супругов самостоятельно распоряжаться
своим имуществом. "Супругам дозволяется
продавать, закладывать и иначе распоряжаться
собственным своим имением прямо от своего
имени, независимо друг от друга и не испрашивая
на то взаимно ни дозволительных, ни верящих
писем" (ст. 114).
Следует отметить, что, несмотря на режим
раздельности, ст. 106 Свода законов гражданских
признавала за женой, исполнявшей свои
супружеские обязанности и проживавшей
в супружеском доме, право на получение
содержания от мужа в соответствии с его
возможностями и сообразно его состоянию.
Вследствие раздельности имущества супругов
ни один из них не отвечал по обязательствам
другого. При этом законы Российской империи
закрепляли реальные гарантии прав кредиторов
супругов. В то же время при обращении
взыскания на имущество защищались интересы
супруга, не являющегося должником1.
Во-первых, законодатель признавал, что
ввиду близости супругов и совместного
ведения ими хозяйства большая часть движимого
имущества в супружеском доме, т.е. обстановка,
является общей, ведь супруги владеют
и пользуются ею сообща. Поэтому супруг,
не являющийся должником, имеет право
на часть этого имущества. Исходя из этого,
при составлении описи в нее включались
половина мебели, находившейся "в доме
общего мужа и жены жительства", половина
служащей в хозяйстве посуды и столового
серебра, хотя бы все оно было означено
одним гербом или именем мужа, половина
экипажей, лошадей и упряжи.
Правда, позднее норма о включении в опись
половины всех предметов обстановки и
обихода была заменена предписанием при
взыскании с одного из супругов подвергать
описи и продаже всю находящуюся в супружеской
квартире движимость, кроме платья и белья
другого супруга. Закон устанавливал предположение,
что все имущество принадлежит тому супругу,
с которого производится взыскание, пока
и насколько не будет доказано противное.
Вещи, в отношении которых супруг-недолжник
мог представить доказательства, что они
принадлежат ему, оставались его "неприкосновенным
достоянием". Не требовалось доказывать
лишь принадлежность платья и белья.
Во-вторых, если один супруг объявлялся
несостоятельным и над его имуществом
открывался конкурс, отдельные сделки,
совершенные этим супругом в последние
десять лет в отношении другого супруга,
могли быть признаны ничтожными. Речь
идет прежде всего об имуществе, перешедшем
дарственным путем от несостоятельного
должника к его супругу в течение последних
десяти лет перед конкурсом. Тогда "подаренные
имения" или их стоимость (если одаренным
супругом они уже были отчуждены) включались
в конкурсную массу. Относительно вещей,
находящихся в общей квартире, закон устанавливал
правило, по которому обязанность доказывания
их принадлежности лежит не на конкурсном
управлении, а на супруге. Если вещи приобретены
у супруга-должника другим супругом возмездно,
закон возлагал на второго обязанность
доказать, что приобретение было сделано
не на деньги, полученные от первого.
В-третьих, казенное взыскание с умершего
чиновника обращалось на пенсию, получаемую
его вдовою, потому что она получала пенсию
за службу мужа, а не в виде дохода от принадлежащего
ей имущества.
Кодекс законов РСФСР об актах гражданского
состояния, брачном, семейном и опекунском
праве 1918 г. (далее - КЗАГС) сохранил принцип
раздельности супружеской собственности.
Согласно ст. 105 брак не создает общности
имущества супругов. Считалось, что таким
образом брачно-семейные отношения были
расчищены от подчинения женщины. Это
должно было укрепить самостоятельность
женщины в семье2.
КЗАГС - первый советский кодекс - проводил
принцип раздельности имущества супругов,
имея перед собой многочисленные примеры
порабощения женщины за рубежом при помощи
системы общности имущества. Система раздельности,
освобожденная от того характера, который
она имела в царской России из-за подчинения
личности жены мужу, в полной мере соответствовала
началу самостоятельности женщины, провозглашенному
в советском праве. Женщина, вступая в
брак, сохраняла независимость от мужа
как в личных, так и в имущественных отношениях,
имела полную свободу в распоряжении своим
имуществом - и добрачным, и нажитым во
время брака. Но, поскольку Советская власть
официально провозгласила равноправие
мужчины и женщины, право Советской России
в отличие от права Российской империи
не возлагало на мужа обязанность содержать
жену.
Право на получение содержания, согласно
КЗАГС, имел только нетрудоспособный и
нуждающийся супруг (независимо от пола).
Таким образом, была нарушена российская
система имущественных отношений между
супругами, защищавшая интересы замужней
женщины, обычно занимавшейся домашним
хозяйством и не имевшей собственного
заработка. Тем более что после революции
трудовой заработок становится практически
единственным источником доходов любой
семьи, так как стало невозможно получать
доходы с поместий, капиталов и т.п. Поэтому,
как отмечено в литературе, женщина в ряде
случаев оказывалась обездоленной.
При прекращении брака, разводом ли, смертью
ли мужа, она ни на что претендовать не
могла. Имущество, нажитое во время брака,
сохраненное благодаря попечению жены,
оказывалось единоличной собственностью
мужа, и труд, вложенный женщиной в домашнее
хозяйство, при определении дальнейшей
судьбы имущества во внимание не принимался.
И это при том, что основной задачей правовой
регламентации имущественных отношений
супругов было объявлено обеспечение
равноправия супругов в данной области,
исключение возможности экономической
зависимости одного супруга от другого,
главным образом жены от мужа, т.е. раскрепощение
женщины.
Поэтому происходит постепенное изменение
характера правового регулирования отношений
собственности супругов. С целью охраны
интересов женщин, занятых ведением домашнего
хозяйства и воспитанием детей (а таких
женщин было большинство), сначала судебная
практика, а потом и законодательство
отошли от принципа раздельности имущества
супругов. НКЮ предписал толковать ст.
105 Кодекса как запрет для одного супруга
посягать на имущество, составляющее определенную
собственность другого; некоторые же предметы
домашнего обихода, приобретенные совместным
трудом во время продолжительной супружеской
жизни, признавались общим достоянием.
Законодательство 20-х годов предписывало,
что при расторжении брака на территории
одной из автономных областей каждый из
супругов сверх личного имеет право на
получение половины имущества, нажитого
совместно трудом супругов при условии
брачного сожительства не менее года.
Пленум Верховного Суда РСФСР в 1925 г. указал,
что в трудовой семье на все нажитое во
время брака имущество оба супруга имеют
равные права3.
И принятый в 1926 г. Кодекс законов о браке,
семье и опеке РСФСР, введенный в действие
1 января 1927 г., а затем и кодексы других
союзных республик устанавливают общность
нажитого в браке и раздельность добрачного
имущества. Согласно ст. 10 КЗоБСО имущество,
принадлежавшее супругам до вступления
в брак, остается раздельным их имуществом;
имущество, нажитое супругами в течение
брака, считается общим имуществом супругов.
Размер принадлежащей каждому супругу
доли в случае спора определяется судом
(ст. 10). Статья 13 КЗоБСО устанавливала,
что супруги могут вступать между собой
во все дозволенные законом имущественно-договорные
отношения. Соглашения между супругами,
направленные к умалению имущественных
прав жены или мужа, недействительны и
необязательны как для третьих лиц, так
и для супругов, которым предоставляется
в любой момент от исполнения их отказаться
(ст. 13). Можно сказать, что с принятием
КЗоБСО в России начался новый этап в развитии
правоотношений собственности супругов.
При этом КЗоБСО распространил режим супружеского
имущества на собственность лиц, фактически
состоящих в брачных отношениях, хотя
бы и не зарегистрированных.
Институт брачного договора в советском
праве отсутствовал. Поскольку данный
институт отсутствовал и на большей части
территории Российской империи, то решение
Советской власти об окончательном исключении
данного института из права России можно
назвать последовательным продолжением
политики российского государства в данной
сфере общественных отношений.
КоБС, продолжая линию КЗоБСО, установил
режим общей совместной собственности
супругов на нажитое ими во время брака
имущество и равные права супругов владеть,
пользоваться и распоряжаться этим имуществом
даже в том случае, если один из них был
занят ведением домашнего хозяйства, уходом
за детьми или по другим уважительным
причинам не имел самостоятельного заработка
(ст. 20). При разделе имущества, являющегося
общей совместной собственностью супругов,
их доли признаются равными; от принципа
равенства долей суд может отступить в
отдельных случаях, учитывая интересы
несовершеннолетних детей или заслуживающие
внимания интересы одного из супругов,
например, увеличить долю одного из супругов,
если другой супруг уклонялся от общественно
полезного труда или расходовал общее
имущество в ущерб интересам семьи (ст.
21). К личной собственности каждого из
супругов КоБС относил имущество, принадлежавшее
супругам до вступления в брак, полученное
ими во время брака в дар или в порядке
наследования, а также вещи индивидуального
пользования, за исключением драгоценностей
и других предметов роскоши (ст. 22).
Таким образом, в нашей стране был закреплен
императивными нормами правовой режим
общей совместной собственности на нажитое
супругами во время брака имущество.
Объектом правоотношений собственности
супругов является имущество супругов,
а в качестве субъектов выступают супруги
и бывшие супруги, а также некоторые другие
лица - кредиторы, члены семьи.
Правоотношения по поводу принадлежащего
супругам имущества обладают рядом черт,
характерных для вещных правоотношений.
Во-первых, указанные правоотношения оформляют
непосредственное отношение супругов
к имуществу, дающее им возможность использовать
его в своих интересах без участия иных
лиц.
Во-вторых, указанные правоотношения фиксируют
статику имущественного положения супругов;
в них за одним или обоими супругами закрепляется
возможность непосредственного воздействия
на различные виды имущества, в том числе
возможность совершения сделок с ними.
Именно отношения супругов по поводу имущества
между собой в первую очередь являются
предметом регулирования брачно-семейного
законодательства и предметом рассмотрения
в настоящей работе. Однако правоотношения
собственности супругов как относительные
обладают некоторыми особенностями, которые
отличают их от других относительных правоотношений.
Эти особенности заключаются в том, что
права и обязанности супругов, как правило,
не корреспондируют друг другу. В.А. Рясенцев
называет такие правоотношения абсолютными
с некоторыми признаками относительных
правоотношений. Как абсолютные, они подлежат
защите от любого постороннего лица, а
относительный характер выражается в
том, что каждый из супругов может требовать
защиты своих имущественных прав от неправомерных
действий другого супруга.
Приведенное определение довольно точно
отражает характер правоотношений собственности
супругов. Однако представляется, что
более правильно говорить о двойственной
природе этих правоотношений, поскольку
невозможно однозначно определить, являются
ли они в большей мере абсолютными или
же относительными. Как отмечено выше,
основным предметом правового регулирования
норм, посвященных имуществу супругов,
являются отношения между самими супругами,
а не их отношения с третьими лицами по
поводу этого имущества. Поэтому было
бы не вполне точно указывать на наличие
в правоотношениях собственности супругов
только "некоторых признаков" относительности.
Вместе с тем, поскольку правоотношения
собственности супругов, как уже отмечалось,
сходны с вещными правоотношениями, нельзя
умалять значение их абсолютного характера,
присущего всем вещным правоотношениям.
Основным содержанием правоотношений
собственности супругов являются права
и обязанности супругов по поводу принадлежащего
им имущества, составляющие особенности
владения, пользования и распоряжения
супругами своим имуществом, иными словами,
правовой режим имущества супругов.
Таким образом, правовой режим имущества
супругов можно определить как установленный
порядок владения, пользования и распоряжения
супругами своим имуществом, или же, в
более общем виде, как порядок регулирования
отношений, складывающихся по поводу имущества
супругов, определяющий характер и объем
их прав и обязанностей в отношении этого
имущества.
В зависимости от источника, устанавливающего
этот порядок, различают:
1) законный, или легальный, режим имущества
супругов, при котором права и обязанности
супругов в отношении их имущества определяются
законом;
2) договорный режим имущества супругов,
при котором права и обязанности супругов
в отношении их имущества определяются
самими супругами путем заключения ими
соответствующего соглашения.
В большинстве стран в настоящее время
существуют и законный, и договорный режимы
имущества супругов, и если супруги при
вступлении в брак не заключают соглашение
об установлении того или иного договорного
режима, то действует законный режим имущества
супругов, который в этом случае начинает
действовать с момента заключения брака
и прекращает свое действие вместе с прекращением
брака или при наступлении иных обстоятельств,
предусмотренных законом (например, раздел
имущества).
Супруги, имущество которых подчиняется
договорному режиму в силу заключенного
ими соглашения, могут изменить режим
своего имущества в пользу законного путем
расторжения указанного соглашения. Законный
режим имущества супругов действует также
в случае признания брачного договора
недействительным. В свою очередь, законодательство
большинства государств предоставляет
супругам возможность прекратить действие
в отношении своего имущества законного
режима без расторжения брака и раздела
имущества путем заключения соглашения,
устанавливающего договорный режим, не
при вступлении в брак, а уже в период брака.
Помимо источника правового регулирования
существует еще одно, главное основание
деления правового режима имущества супругов
на виды - установленный данным правовым
режимом количественный состав субъектов
права собственности на имущество супругов,
иными словами, на какое имущество распространяет
свою власть каждый из супругов. Главным
его следует назвать потому, что именно
деление по данному основанию определяет
само содержание режима - порядка, определяющего
характер и объем прав и обязанностей
супругов в отношении имущества. Классификация
по количественному составу субъектов
права собственности является наиболее
практически значимой, так как вопрос
о том, кому именно принадлежит объект
права (одному или нескольким лицам), имеет
значение при совершении сделок с имуществом,
при наследовании и т.д. По этому критерию
различают две основные разновидности
правового режима имущества супругов:
1) режим общности, при котором все имущество
супругов (такая полная, или тотальная
(универсальная), общность в настоящее
время практически не встречается) либо
его часть (как правило, только имущество,
приобретенное в период брака, за исключением
подарков и некоторых других видов приобретений)
является общей собственностью (общим
имуществом) супругов;
2) режим раздельности, при котором имущество
супругов, в том числе приобретенное во
время брака, является собственностью
(раздельным имуществом) того супруга,
на средства или имя которого оно приобретено.
Помимо указанных выше есть еще несколько
оснований деления правового режима имущества
супругов на виды.
Классификация проводится, в частности:
- по структуре правового режима, в результате
чего выделяют простой и сложный режим:
например, правовой режим общего имущества
супругов, как сложный, включает в себя
первичные режимы отдельных объектов
(общего жилого дома, автомобиля и т.п.);
- по объектам прав: основанием для данной
классификации служит разнообразие свойств
отдельных вещей и складывающихся по их
поводу отношений, следствием которого
является установление определенного
порядка применительно к тем или иным
объектам (режима банковских вкладов супругов,
предметов домашней обстановки, плодов
и доходов и т.д.);
- по технико-юридическим приемам регулирования:
по данному основанию можно выделить общий
режим и режим-исключение. Так, согласно
отечественному законодательству, по
общему правилу приобретенное в течение
брака имущество является общим, но приобретенное
во время раздельного проживания при фактическом
прекращении семейных отношений суд может
признать раздельным.
Можно сказать, что российский законодатель
пошел по пути, близкому к западноевропейскому.
Отношения собственности супругов теперь
урегулированы посредством определения
режима имущества супругов - законного
и договорного. Правовой режим имущества
супругов является сейчас в нашей стране
легальным понятием и одной из важнейших
категорий брачно-семейного законодательства.
Необходимо отметить, что существенное
значение для понимания механизма правового
регулирования имущественных отношений
супругов имеет вопрос о степени его автономии.
Решение этого вопроса сводится главным
образом к выявлению особого предмета
и метода регулирования, т.е. способности
семейного права отвечать требованиям
самостоятельной отрасли права. К предмету
правового регулирования относятся разнообразные
общественные отношения, которые объективно
по своей природе могут поддаваться нормативно-правовому
воздействию и в соответствующих социально-политических
условиях подвержены такому воздействию,
осуществляемому при помощи юридических
норм и всех иных юридических средств,
образующих механизм правового регулирования.
От содержания и характера предмета правового
регулирования, элементов общественных
отношений во многом зависят особенности
содержания правового регулирования,
а отсюда и особенности структуры семейного
права.
Согласно действующему российскому
законодательству брачным договором
признается соглашение лиц, вступающих
в брак, или соглашение супругов,
определяющее имущественные права
и обязанности супругов в браке
и (или) в случае его расторжения
(ст. 40 Семейного кодекса РФ). Брачным договором
супруги вправе изменить установленный
законом режим совместной собственности,
определить свои права и обязанности по
взаимному содержанию, способы участия
в доходах друг друга, порядок несения
каждым из них семейных расходов, имущество,
которое будет передано каждому из супругов
в случае расторжения брака (п. 1 ст. 43 Семейного
кодекса РФ).
Следовательно, хотя законодательство
Российской Федерации не допускает регулирования
брачным договором личных неимущественных
отношений между супругами, их прав и обязанностей
в отношении детей, предметом брачного
договора и в Российской Федерации могут
быть отношения, составляющие предмет
разных отраслей права - гражданского
(отношения по поводу принадлежащего супругам
имущества) и семейного (отношения по поводу
предоставления содержания). Иными словами,
брачный договор может определять не только
гражданские правоотношения - правоотношения
собственности супругов, но и семейные
правоотношения - алиментные, а в некоторых
других странах - также личные правоотношения
супругов.
Для определения правовой природы брачного
договора необходимо отметить один немаловажный
момент - субъектный состав данного договора.
Семейный кодекс РФ определяет брачный
договор как соглашение лиц, вступающих
в брак, или соглашение супругов. В литературе
справедливо указывается на недостатки
такой формулировки закона: она может
быть истолкована как необходимость регистрации
брака в кратчайшие сроки после заключения
брачного договора. Но законодатель не
имел в виду ограничить последующее за
брачным договором заключение брака какими-то
временными рамками. Поэтому было бы точнее
говорить о лицах, собирающихся вступить
в брак, а не о лицах, вступающих в брак.
При этом нет оснований разделить точку
зрения согласно которой право на заключение
брачного контракта до заключения брака
должно распространяться только на лиц,
которые подали заявление о регистрации
брака в соответствующие органы, так как
лишь они могут рассматриваться как лица,
желающие вступить в брак, и что по аналогии
с конструкцией предварительного договора
заключенный такими лицами брачный договор
должен признаваться прекратившим свое
действие, если в течение года за ним не
последует регистрация брака.
Эта точка зрения достаточно убедительно
опровергнута И.В. Жилинковой: установление
подобного срока оправданно лишь в случае,
если растянутость во времени создает
угрозу нарушения имущественных прав
лиц, заключивших договор, чего в данном
случае не происходит. Однако не везде
брачные договоры заключаются между супругами
или лицами, намеревающимися вступить
в брак. Значительной спецификой отличаются
брачные договоры в странах Африки, что
обусловлено действием принципов полигамии,
платы за жену и других, традиционных для
правовых систем этого континента. Брак
рассматривается как своего рода коллективное
соглашение больших семей, он носит характер
объединения, более длительного, чем пожизненное.
Его непрерывность поддерживается замещением
умершего супруга его родственниками:
женитьбой брата покойного на вдове (левират)
или заменой пережившему мужу покойной
жены ее родственницей (сорорат). Соответственно
и брачные договоры в этих странах имеют
специфическую форму, так как они заключаются
не только супругами, но и членами их семей,
и специфическое содержание, поскольку
определяют права и обязанности семей,
в том числе личного характера.
В свете изложенного невозможно однозначно
согласиться с господствующей в отечественной
литературе точкой зрения, что брачный
договор по своей правовой природе является
гражданско-правовой сделкой, одним из
видов гражданско-правовых договоров,
обладающим определенной спецификой,
существенными особенностями. Обычно
брачные договоры заключаются для изменения
законного режима общности нажитого в
браке имущества и не содержат обязательств
сторон соединить свои вклады и совместно
действовать - предмета договора о совместной
деятельности.
Брачный договор можно рассматривать
как гражданско-правовой лишь в той мере,
в какой он регулирует отношения, составляющие
предмет гражданского права: видоизменяет
законный или устанавливает договорный
режим имущества супругов, определяет
права и обязанности супругов по управлению
и распоряжению их имуществом, предусматривает
правила раздела в случае расторжения
брака - иными словами, определяет правоотношения
собственности супругов. В той части, в
которой брачный договор определяет семейные
правоотношения - алиментные, личные, -
он не может считаться гражданско-правовой
сделкой4. Именно в этой части о нем
следует говорить как об особом, семейно-правовом
соглашении. Данный термин был введен
Е.М. Ворожейкиным. Правда, он предлагал
таким образом отграничить сделки супругов
относительно их раздельного имущества,
которые он считал гражданско-правовыми,
от сделок по поводу их общего имущества.
Но этот термин вполне может быть использован
в современных условиях для характеристики
правовой природы брачного договора в
указанной его части.
В связи с этим, поскольку брачный договор
одновременно является институтом и гражданского,
и семейного права, его необходимо признать
договором sui generis.
Заслуживает внимания позиция, высказанная
относительно правовой природы брачного
договора в российском праве Л.Б. Максимович.
Она определяет брачный договор как гражданско-правовой
инструмент семейно-правового регулирования
имущественных отношений между супругами
и бывшими супругами. По ее мнению, как
и по приведенному выше мнению многих
других авторов, брачный договор является
разновидностью гражданско-правового
договора и вместе с тем обладает весьма
существенной спецификой.
Одной из особенностей брачного договора
Л.Б. Максимович считает то, что в его ткань
могут вплетаться как гражданско-правовые
(например, безвозмездное пользование
имуществом), так и семейно-правовые соглашения
(установление того или иного правового
режима в отношении определенного имущества
супругов, соглашения о разделе супружеского
имущества, об определении в нем долей).
При этом, как видно из приведенного текста,
данный автор подразделяет супружеские
соглашения, входящие в брачный договор
в качестве его условий, на гражданско-правовые
и семейно-правовые не в зависимости от
того, какие отношения выступают в качестве
их предмета, а, вслед за Е.М. Ворожейкиным,
в зависимости от того, применительно
к какому имуществу супругов - общему или
раздельному - осуществляется регулирование,
или же исходя из того, определяются ли
именно специфические, супружеские права
и обязанности (установление режима и
т.п.)5.
Такой подход представляется ошибочным,
поскольку и установление правового режима
имущества супругов, и раздел их имущества,
и определение в нем долей относятся к
правоотношениям собственности супругов,
которые являются гражданскими правоотношениями.
Разумеется, необходимо полностью согласиться
с Л.Б. Максимович в том, что недопустимо
превращать супружеские отношения, в том
числе имущественные, в обычные товарно-денежные
отношения, что равенство, автономия воли,
имущественная самостоятельность применимы
к субъектам брачного договора не в той
мере, в какой применимы к участникам гражданского
оборота, между которыми складываются
обычные товарно-денежные отношения. Ведь
объективно присутствующая в браке супружеская
общность (бытовая, эмоциональная, физическая),
неизбежно происходящее в семье в той
или иной степени фактическое обобществление
имущества супругов существенно отличают
их имущественные отношения от традиционных
отношений между имущественно обособленными
и автономно действующими участниками
гражданского оборота.
В то же время нельзя не учитывать, что
в семье происходит в известной мере фактическое
обобществление имущества не только супругов,
но и других членов семьи, и в отношении
них можно говорить об общности жизни.
Поэтому, если основываться на фактической
общности жизни, возникнет опасность втягивания
в бесплодную дискуссию о теоретическом
обосновании различий в законодательном
регулировании имущественных отношений
между супругами и между родителями и
детьми. В целом складывается впечатление,
что, определяя брачный договор как гражданско-правовой
инструмент семейно-правового регулирования,
Л.Б. Максимович допускает некоторое смешение
понятий семейного права и семейного законодательства.
Так, ее вывод об указанной правовой природе
брачного договора основан на том, что:
- брачный договор предназначен для регулирования
имущественных отношений между супругами,
поэтому он является институтом и инструментом
гражданского права (законодательства),
в котором наиболее полно и всесторонне
разработаны механизмы, способы и формы
договорного регулирования имущественных
отношений, и нет необходимости заново
изобретать соответствующие механизмы
в семейном праве, можно и нужно использовать
гражданско-правовые механизмы. Важно
только, чтобы их использование не противоречило
существу и смыслу семейных отношений;
- брачный договор, хотя и тяготеет по своему
характеру к договору простого товарищества,
не имеет прямых аналогов среди договоров,
прямо предусмотренных в гражданском
законодательстве.
Изложенное дает основания полагать, что
применительно к брачному договору можно
говорить об использовании в семейном
законодательстве инструментов законодательства
гражданского. Но правовая природа брачного
договора определяется не тем, институтом
и инструментом какой отрасли законодательства
он является, а тем, к какой отрасли права
он относится, какие отношения регулируются
его условиями. В этой связи брачный договор
в той его части, в которой он регулирует
правоотношения собственности супругов,
необходимо признать гражданско-правовым
договором, а в той его части, в которой
он определяет семейные правоотношения
(согласно российскому законодательству
- алиментные), его следует считать особым
семейно-правовым соглашением.
В соответствии с правовой природой брачного
договора в нашей стране должен решаться
вопрос о применении к брачному договору
норм гражданского законодательства.
В той части, в которой он определяет правоотношения
собственности супругов (гражданские
правоотношения), гражданское и семейное
законодательство должны соотноситься
как общее и специальное: при наличии норм
семейного законодательства, регулирующих
именно данные отношения, следует применять
такие нормы, если же их нет - нормы гражданского
законодательства.
Применение гражданского законодательства
в этих случаях не может считаться противоречащим
существу семейных отношений. Но в той
части, в которой брачный договор определяет
семейные правоотношения, должен действовать
принцип субсидиарного применения гражданского
законодательства, в широком его понимании:
к отношениям, не урегулированным семейным
законодательством, гражданское законодательство
применяется постольку, поскольку это
не противоречит существу семейных отношений
(ст. 4 Семейного кодекса РФ).
В качестве примера возможного применения
гражданского законодательства к брачному
договору в части правоотношений по поводу
принадлежащего супругам имущества можно
привести следующую ситуацию. Супруги
пожелали предусмотреть в брачном договоре
обязанность одного из них предоставить
родителю другого в пользование определенное
имущество - жилое помещение, дачный участок
и т.п., причем не в качестве встречного
удовлетворения за передачу родителем
молодой семье другой аналогичной вещи.
Скажем, таким путем супруги воспользовались
своим правом, предусмотренным п. 1 ст.
42 Семейного кодекса РФ, определять порядок
несения семейных расходов: благодаря
тому, что один супруг предоставит родителю
другого указанное имущество, другой супруг,
вместо того чтобы оказывать необходимую
помощь родителю, сможет вносить больше
половины своих доходов на семейные нужды.
В соответствующей части данный брачный
договор следует признать договором в
пользу третьего лица и применять положения
ст. 430 ГК РФ. Такое признание (в части) допустимо
по правилам п. 3 ст. 421 ГК РФ о смешанных
договорах. Следовательно, справедливо
полагать, что возможно включение в брачный
договор отдельных обязательств супругов
перед третьими лицами, например, условие
о предоставлении членам семьи в пользование
жилой площади, принадлежащей на праве
собственности одному супругу, обязательства
по оказанию материальной помощи родителям
другого супруга.
Несколько противоречивую позицию по
данному вопросу занимает Е.А. Чефранова,
которая, признавая брачный договор гражданско-правовым,
тем не менее считает, что гражданско-правовая
конструкция договора в пользу третьего
лица (ст. 430 ГК РФ) к нему неприменима, поскольку
взрослые члены семьи самостоятельно
приобретают права путем вступления в
не противоречащие закону сделки6.
Помимо изложенных аргументов в пользу
применимости данной конструкции к брачному
договору необходимо отметить, что и вместо
заключения "классического" договора
в пользу третьего лица практически всегда
имеется возможность совершения сделки
непосредственно с третьим лицом, чтобы
оно самостоятельно приобрело права.
Разумеется, речь не идет о возможности
регулирования брачным договором обязанностей
супругов в отношении детей, поскольку
это прямо запрещено специальной нормой
(п. 3 ст. 42 Семейного кодекса РФ).
Что касается некоторых других положений
гражданского законодательства, применение
которых к брачному договору представляется
невозможным, например, о возложении исполнения
обязательства на третье лицо, о переходе
прав кредитора к другому лицу, то, для
того чтобы их не применять, нет необходимости
ссылаться на противоречие существу семейных
отношений. Исключить применение подобных
положений можно на основании норм самого
гражданского законодательства - ведь
из существа обязательств по брачному
договору вытекает обязанность их личного
исполнения, эти обязательства всегда
неразрывно связаны с личностью кредитора
(п. 1 ст. 313, ст. 383 ГК РФ).
Своеобразную позицию по вопросу о возможности
применения к брачному договору норм гражданского
законодательства занимает Л.Б. Максимович.
По ее мнению, брачный договор представляет
собой особую разновидность гражданско-правовых
соглашений безвозмездного типа (в значении
п. 2 ст. 423 ГК РФ) и не может предусматривать
получение платы или иного встречного
предоставления; возмездные имущественные
отношения между супругами подлежат регулированию
не в брачном договоре, а в предусмотренных
гражданским законодательством или не
противоречащих ему возмездных договорах:
купли-продажи, мены, найма жилого помещения,
ренты и пр.
Она считает, что, исходя из содержания
ст. 4 Семейного кодекса РФ, предусматривающей
возможность субсидиарного применения
гражданского законодательства к имущественным
отношениям супругов, если это не противоречит
существу семейных отношений, положения
гражданского законодательства, относящиеся
к безвозмездным договорам (например,
договору безвозмездного пользования),
могут применяться к имущественным взаимоотношениям
супругов путем прямого включения соответствующих
положений в брачный договор или путем
ссылки в брачном договоре на применение
к отношениям сторон норм о договоре определенного
вида.
Что касается использования в брачном
договоре (путем воспроизведения или отсылочным
образом) положений гражданского законодательства,
относящихся к возмездным договорам, то,
по мнению Л.Б. Максимович, они могут применяться
лишь в той мере и при том условии, что
это не приведет к возникновению непосредственно
возмездных отношений между супругами.
Если же у супругов появляется необходимость
урегулировать именно возмездные отношения
друг с другом, требующие встречного предоставления,
им следует заключить отдельный договор
(купли-продажи, мены и т.п.), в котором они
выступали бы не в качестве супругов (как
в брачном договоре), а в качестве физических
лиц - участников гражданского оборота.
С таким подходом можно согласиться лишь
с определенными оговорками. Конечно,
брачный договор предназначен в основном
не для установления обязанностей по совершению
супругами конкретных действий, к тому
же за плату или при условии иного встречного
предоставления. Однако вряд ли следует
во всех случаях считать его безвозмездным
договором и не допускать применения к
нему норм о договорах возмездных. Ведь
уже само по себе закрепление в брачном
договоре правового режима супружеского
имущества предполагает определенную
взаимность7.
Во-первых, закон допускает установление
того или иного избранного сторонами режима
на имущество каждого из супругов, но при
этом запрещает ставить одного из них
в крайне неблагоприятное положение.
Во-вторых, маловероятно, чтобы, заключая
брачный договор, один из супругов согласился,
скажем, передать в совместную собственность
свою добрачную недвижимость или отказался
на будущее от учета своих существенных
вложений в раздельное имущество - предприятие
супруга, если для последнего такие же
условия брачным договором не предусматриваются.
Подобную взаимность можно рассматривать
как наличие встречного предоставления
в смысле ст. 423 ГК РФ.
Более того, непосредственно в Семейном
кодексе РФ (п. 1 ст. 42) закреплена возможность
включения в брачный договор условий возмездного
характера: таковыми, несомненно, являются
положения брачного договора о том, какое
имущество будет передано каждому из супругов
в случае расторжения брака. Это вполне
согласуется с общей характеристикой
правоотношений собственности супругов:
как уже было отмечено, им присущи черты
возмездности и эквивалентности. Изложенное
позволяет сделать вывод, что к брачному
договору в той его части, в которой он
определяет указанные правоотношения,
могут применяться нормы гражданского
законодательства как о возмездных, так
и безвозмездных договорах, в зависимости
от конкретных условий брачного договора.
В отечественном законодательстве
в силу ст. 40 Семейного кодекса
брачным договором признается соглашение
лиц, вступающих в брак, или соглашение
супругов, определяющее имущественные
права и обязанности супругов в браке
и (или) в случае его расторжения8.
Исходя из конъюнктивно-дизъюнктивной
конструкции указанной статьи, брачный
договор может определять имущественные
права и обязанности супругов как в течение
брака, так и на случай его расторжения,
причем стороны могут урегулировать свои
имущественные взаимоотношения и на время
брака, и на случай развода одновременно,
но могут предусмотреть права и обязанности
только на период брака или только на случай
развода. Такие альтернативные возможности,
предоставленные супругам для определения
судьбы имущества, отмечены в литературе.
Данная формулировка закона представляется,
однако, не совсем удачной, если рассматривать
ее во взаимосвязи с нормой о прекращении
брачного договора. Согласно п. 3 ст. 43 Семейного
кодекса РФ его действие прекращается
с момента прекращения брака, за исключением
тех обязательств, которые предусмотрены
брачным договором на период после прекращения
брака9.
Из этого можно сделать вывод, что при
прекращении брака применению подлежат
лишь те условия брачного договора, которые
прямо предусматривают обязательства
именно на время после развода: о правилах
раздела общего имущества супругов и определения
долей в нем, выплате компенсации за виновное
поведение, приведшее к разводу, возмещении
стоимости израсходованного общего имущества
и т.п.
И если в брачном договоре, устанавливающем
режим раздельной собственности на все
имущество супругов или на его отдельные
виды, отсутствует четко выраженное указание
о том, что при прекращении брака каждый
из супругов сохраняет за собой то имущество,
собственником которого он является в
соответствии с установленным данным
договором режимом, можно после развода
не применять положения брачного договора
касательно режима супружеского имущества
и производить его раздел в соответствии
с законным режимом. Очевидно, что подобное
толкование противоречит цели и смыслу
брачного договора.
Кроме того, не совсем верной является
и формулировка п. 3 ст. 43 Семейного кодекса
РФ, так как согласно ст. 40 Семейного кодекса
РФ брачный договор может определять имущественные
права и обязанности супругов в случае
расторжения брака, но не в случае прекращения
брака по другим основаниям, предусмотренным
п. 1 ст. 16 Семейного кодекса РФ (смерть
или объявление судом умершим одного из
супругов). Правда, п. 3 ст. 43 Семейного кодекса
РФ, определяя момент прекращения действия
брачного договора моментом прекращения
брака, отсылает к ст. 25 Семейного кодекса
РФ, которая определяет именно момент
прекращения брака при его расторжении.
Но положение п. 3 ст. 43 Семейного кодекса
РФ о том, что прекращение брака не прекращает
действия тех обязательств, которые предусмотрены
брачным договором на период после прекращения
брака, сформулировано без ссылок на какие-либо
другие статьи Кодекса, в том числе на
ст. 25.
Помимо указанного противоречия следует
обратить внимание еще и на возможность
буквального толкования закона следующим
образом: поскольку брачный договор регулирует
имущественные отношения супругов только
в браке и (или) в случае его расторжения
и в такой договор нельзя включать положения
об изменении порядка наследования и иные
подобные условия на период после прекращения
брака смертью одного из супругов, то передачу
имущества умершего супруга по наследству
можно производить так, как если бы супруги
не изменили законный режим. Такое толкование,
как и в приведенном выше примере, противоречит
цели и смыслу брачного договора10.
В целях согласованности норм законодательства
и во избежание толкования, противоречащего
самой идее брачного договора, необходимо,
во-первых, внести изменение в Семейный
кодекс РФ, изложив п. 3 ст. 43 в следующей
редакции:
"Действие брачного договора прекращается
с момента прекращения брака (ст. 16 настоящего
Кодекса), за исключением тех прав и обязанностей,
которые предусмотрены брачным договором
на случай расторжения брака, а также тех
положений брачного договора, применение
которых к имущественным правам и обязанностям,
связанным с прекращением брака, разумно
вытекает из содержания брачного договора
(положений о режиме имущества супругов
и других)".
Во-вторых, следует путем издания соответствующих
руководящих разъяснений Пленума Верховного
Суда РФ указать судам на необходимость
толкования и применения ст. 40 и п. 3 ст.
43 Семейного кодекса РФ в их взаимосвязи,
т.е. при наличии брачного договора осуществлять
раздел общего имущества супругов и определение
долей в этом имуществе, выдел доли пережившего
супруга, признавать конкретные предметы
общей или раздельной собственностью
супругов, взыскивать суммы, не внесенные
своевременно на покрытие семейных расходов,
и т.д., основываясь на не противоречащих
закону положениях брачного договора.
Согласно п. 1 ст. 42 Семейного кодекса РФ
брачным договором супруги вправе изменить
установленный законом режим совместной
собственности, установить режим совместной,
долевой или раздельной собственности
на все имущество супругов, на его отдельные
виды или на имущество каждого из супругов.
Таким образом, супруги вправе урегулировать
брачным договором свои имущественные
отношения наиболее приемлемым для себя
образом: избрать любой из классических
режимов или сконструировать индивидуальную
смешанную модель; например, оговорить,
что доля одного из супругов в уставном
капитале хозяйственного общества является
его раздельным имуществом, даже если
вклад был внесен за счет общих средств,
а текущие доходы (дивиденды) делятся поровну
между супругами, предусмотреть, что объекты
недвижимости становятся собственностью
того супруга, на имя которого оформлено
их приобретение, тогда как доходы, приносимые
ими, поступают в совместную собственность.
Довольно типичны ситуации, когда заключению
брака предшествует продолжительное совместное
проживание мужчины и женщины, в период
которого они производят вложения средств
и труда в имущество друг друга: один из
фактических супругов передает другому
средства на приобретение квартиры либо
участвует в строительстве или ремонте
дома, принадлежащего другому. В таком
случае интересы супруга-несобственника
защитит заключение брачного договора
с условием о распространении режима совместной
собственности на отдельные виды добрачного
имущества.
Представляется, однако, что, предусматривая
право супругов изменить установленный
законом режим совместной собственности,
законодатель имел в виду не только возможность
исключить отдельные объекты, перечисленные
в ст. 34 Семейного кодекса РФ, из состава
общего совместного имущества либо, напротив,
дополнить указанный перечень (ведь это
означает установление альтернативного
режима на то или иное имущество; и о праве
супругов установить режим говорится
дальше). Смысл заключается в том, что законодатель
разрешил мужу и жене вносить изменения
в сам законный режим. Например, супруги
могут в брачном договоре предусмотреть
права и обязанности по управлению и распоряжению
совместным имуществом, отличные от закрепленных
в ст. 35 Семейного кодекса РФ: предоставить
одному из них право совершать некоторые
сделки без согласия другого или, наоборот,
закрепить необходимость получения письменного
согласия для безвозмездных отчуждений
и т.д.
В силу п. 1 ст. 42 Семейного кодекса РФ супруги
вправе определить в брачном договоре
способы участия в доходах друг друга,
порядок несения каждым из них семейных
расходов; определить имущество, которое
будет передано каждому из супругов в
случае расторжения брака, а также включить
в брачный договор любые иные положения,
касающиеся имущественных отношений супругов.
Следовательно, супруги имеют право, например,
установить в брачном договоре денежные
или иные (имущественные) компенсации,
выплачиваемые одной из сторон при расторжении
брака.
Однако это может быть установлено брачным
договором. В качестве примера включения
в брачный договор "иных" положений,
касающихся имущественных отношений супругов,
можно также привести следующие ситуации,
довольно часто встречающиеся в нотариальной
практике: стороны определяют, что, несмотря
ни на какие вложения в период брака, даже
при перестройке, переоборудовании и т.д.,
добрачное имущество останется за тем,
кому оно принадлежало до заключения брака,
и другой супруг не будет иметь никаких
прав на это имущество; предусматривают,
что при разделе общего имущества драгоценности
останутся у того, кто ими пользовался;
оговаривают право каждого из супругов
продать свое добрачное или полученное
в дар имущество без согласия другого
право за счет выручки от этого купить
иное имущество также без согласия другого,
и устанавливают, что оно будет собственностью
первого.
В брачном договоре супруги могут отступить
от равенства долей при разделе совместно
нажитого имущества, урегулировать отношения
по выплате компенсаций за имущество,
предусмотреть сохранение права пользования
имуществом одного из бывших супругов
за другим. Например, включить условие
о том, что при разделе общего имущества
дача переходит в собственность мужа,
но за бывшей женой признается право пользования
этой дачей в течение определенного времени
или бессрочно.
Закон определяет, что права и обязанности,
предусмотренные брачным договором, могут
ограничиваться определенными сроками
либо ставиться в зависимость от наступления
или ненаступления определенных условий
(п. 2 ст. 42 Семейного кодекса РФ). Требования
к условиям предъявляются обычные, они
должны быть законными и осуществимыми.
Хотя имущественные последствия могут
быть по брачному договору связаны с обстоятельствами
неимущественного характера, в соответствии
с действующим российским законодательством
брачный договор не может регулировать
личные неимущественные отношения между
супругами. Семейный кодекс РФ содержит
прямой запрет такого регулирования (п.
3 ст. 42). Кроме того, согласно данному пункту
брачный договор не может ограничивать
правоспособность или дееспособность
супругов, их право на обращение в суд
за защитой своих прав; регулировать права
и обязанности супругов в отношении детей11.
Следовательно, не могут быть предметом
брачного договора: например, вклады, внесенные
за счет общего имущества на имя общих
несовершеннолетних детей супругов. Можно
лишь в виде определения порядка несения
семейных расходов закрепить обязанности
супругов по несению расходов на детей,
разумеется, не умаляя законных прав детей
на получение содержания от родителей.
Никакие другие родительские права и обязанности
брачным договором регулироваться не
могут. И даже включая в брачный договор
положения о расходах на детей, нельзя
ограничивать предусмотренные Законом
обязанности родителей по содержанию
детей, в том числе по участию в дополнительных
расходах на них. Условия брачного договора,
нарушающие изложенные требования п. 3
ст. 42 Семейного кодекса РФ, ничтожны (п.
2 ст. 44 Семейного кодекса РФ).
Брачный договор не может содержать другие
условия, которые ставят одного из супругов
в крайне неблагоприятное положение (п.
3 ст. 42 Семейного кодекса РФ). По требованию
супруга, поставленного условиями договора
в такое положение, суд может признать
брачный договор недействительным полностью
или частично (п. 2 ст. 44 Семейного кодекса
РФ). Такое специфическое ограничение
содержания брачного договора, как запрет
поставления одного из супругов в крайне
неблагоприятное положение, вызвано тем,
что брачный договор тесно связан с личными
отношениями сторон, в результате чего
возможно злоупотребление правом.
Один из супругов под воздействием чрезмерного
доверия другому может подписать договор,
который в дальнейшем приведет к существенному
нарушению его прав, но такой договор не
будет подпадать под действие ст. 178 ГК
РФ, так как сделка, совершенная под влиянием
заблуждения, признается недействительной
только в случае существенного значения
заблуждения, а заблуждение считается
существенным лишь тогда, когда оно имеет
место относительно природы или предмета
сделки, но не ее мотивов.
В качестве соглашений, ставящих одну
из сторон в крайне неблагоприятное положение,
следует рассматривать договоры, в соответствии
с которыми один из супругов полностью
отказывается от прав на имущество, нажитое
в браке, от права давать согласие на распоряжение
общим имуществом, передает все свое добрачное
имущество другому супругу, и подобные
им договоры. Рассматриваемое правило
не тождественно правилу о недействительности
сделки, заключенной лицом вследствие
стечения тяжелых обстоятельств на крайне
невыгодных для себя условиях (ст. 179 ГК
РФ), хотя данное правило тоже может применяться
к брачному договору.
Брачный договор не может также содержать
условия, которые противоречат основным
началам семейного законодательства (п.
3 ст. 42 Семейного кодекса РФ). Такие условия
являются ничтожными (п. 2 ст. 44 Семейного
кодекса РФ). Данное положение закона открывает
широкий простор для судебного усмотрения,
поскольку заинтересованный супруг получает
возможность оспаривания брачного договора
при нарушении любого из начал, предусмотренных
ст. 1 Семейного кодекса РФ, каковыми, в
частности, являются защита государством
семьи, равенство прав супругов в семье,
обеспечение приоритетной защиты прав
и интересов нетрудоспособных членов
семьи.
На этом основании заинтересованное лицо
обладает возможностью требовать признания
ничтожными любых "неравных" условий
брачного договора - о разделе общего имущества
в неравных долях, о поступлении процентов
по раздельному банковскому вкладу одного
из супругов в общую собственность и т.д.,
- что может лишить заключение брачного
договора практического смысла. Будет
ли подобное оспаривание брачного договора
иметь место в действительности, покажет
практика, которой еще только предстоит
сложиться, поскольку институт брачного
договора сравнительно недавно появился
в российском законодательстве. Тем не
менее очевидно, что основа для такого
оспаривания, сводящая на нет сам смысл
брачного договора, заложена в законе.
В связи с этим запрет включения в брачный
договор условий, противоречащих основным
началам семейного законодательства,
должен быть конкретизирован или вовсе
исключен из Семейного кодекса РФ.
Информация о работе Ответственность супругов по обязательствам