Автор работы: Пользователь скрыл имя, 29 Сентября 2013 в 20:27, реферат
Теория права в нашей стране усиленно развиваются и требует, при этом, критического переосмысления ряда ее фундаментальных категорий, выхода на новый уровень исследований, призванный соединить достижения правовой науки и смежных отраслей знания. К числу таких, требующих переосмысления и глубокой проработки категорий, следует отнести категория «источники права» и, более конкретно – «источники международного частного права» и «источники международного публичного права». Данное положение обусловило выбор мной к исследованию данной темы.
Введение
1. Соотношение международного публичного и международного частного права
1.1 Значение взаимодействия международного публичного и частного права
1.2 Особенности взаимодействия международного публичного и частного права
1.3 Проблема соотношения международного публичного и частного права в РФ
2. Развитие взаимодействия международного публичного и частного права
2.1 Проблема «противоположности» компонентов публичного и частного в международном праве
2.2 Проблема превалирования публичного и частного международного прав
2.3 Проблема разграничение сфер международного публичного и частного права
Заключение
Список литературы
«международный характер
рассматриваемой совокупности норм
и регулируемых ими отношений, следует подходить не
с формально-догматических, а с философских,
диалектических позиций. Вызывает интерес
трактовка международного права и международного
частного права в сопоставлении с отдельным
институтом - международным гражданским
процессом, присутствующая в современных
работах некоторых зарубежных авторов:
«Термин «международное гражданское процессуальное
право» так же непонятен, как и категория
международного частного права».
Из приведенной цитаты следует, что автор
видит в международном праве, во-первых,
некий феномен, данный государством, а
также систему норм более высокого порядка,
чем национальное право,
- во-вторых. Пожалуй, не стоит еще раз останавливаться
на азах теории права, международного
права в частности, и доказывать ошибочность
подобных воззрений.
В обоих случаях речь идет о национальном
праве, являющемся интернационально частично
унифицированным, а не о международном
праве в смысле права более высокого ранга,
данного государствам.
Международным в международном гражданском
процессуальном праве является не его
источник, а поставленные перед правом
задачи».
Однако было бы неверным и простое игнорирование
их существования.
Едва ли не более сложной выглядит цель
раскрытия содержания и воздействия на
искомое соотношение второй пары элементов,
присутствующих в наименованиях анализируемых
категорий, - «публичный» и «частный».
2.2 Проблема
превалирования публичного и
частного международного прав
В последнее время в российской доктрине
(а ранее в советской) нередко акцентируется
внимание на том, что главным
в категории «международное частное право»
является термин «частное».
Действительно, отрицать частноправовую,
невластную суть регулируемых им отношений
не приходится. Ее недооценка привела
бы к смешению с отраслями публичного
права национально-правовой системы или
с системой международного права.
С другой стороны, переоценка этого качества
способствует, как следует из некоторых
высказываний, нивелированию МЧП с другими
отраслями цивилистического направления
внутригосударственного права (гражданским
или торговым, хозяйственным, предпринимательским
и т.п.) и даже в состоянии привести к отрицанию
самостоятельного характера последнего.
С этой точки зрения, чтобы оттенить истинную
природу регулируемых МЧП отношений, можно
было бы даже поставить слово «частное»
на первое место и получить надлежащее
обозначение рассматриваемой области
права и научной дисциплины «частное международное
право».
Однако ввиду того, что первый из рассмотренных
элементов - прилагательное «международный»
- является, несомненно, несущей конструкцией,
именно параметр «международный» выступает
определяющим для наименования данной
совокупности норм.
На первый взгляд, понятия «международное
публичное» и «международное частное
право» выступают как парные категории:
одно - в подлинном смысле международное
(межгосударственное) право, другое - часть
внутригосударственного, национального
права. Первое направлено на регулирование
властных (публичных) отношений, второе
призвано обеспечить упорядочение отношений
в основном между физическими и юридическими
лицами. Несмотря на реальное присутствие
в данных
областях права обозначенных
явлений, необходимо все же предостеречь
от гиперболизации значения противопоставления
«публичного» и «частного» по отношению
друг к другу и в целом этих понятий.
Итак, «если частное право обеспечивает
реализацию интересов каждого из нас в
отдельности, то публичное право способствует
утверждению тех же самых интересов, только
для всех граждан». Поэтому публичное
право представляет не меньшую ценность,
чем частное. Однако понимание «публичного»
исключительно как внешнего проявления
государственности и механического толкования
связи публичных интересов с интересами
общества, со всем разнообразием всевозможных
связей между ними, не позволяет согласиться
с дальнейшими выводами, к которым приводит
подобное направление рассуждений. В равной
степени вызывает возражения и восприятие
«частного» в качестве только лишь инструмента
развития и защиты индивидуальных прав
лиц (граждан).
2.3 Проблема разграничение сфер международного
публичного и частного права
Идея о необходимости четко разграничивать
сферы частного
и публичного права и применять соответствующие
механизмы регулирования там, где они
уместны. Публично-правовые механизмы
пригодны для конструирования самого
государства, его органов, для регулирования
управленческой деятельности, государственных
финансов и налоговых отношений, социального
обеспечения, правосудия, охраны личности
и природы. Приемами частного права опосредуются
отношения собственности, товарно-денежного
оборота, сферы частной и семейной жизни
и т.д.
Между тем регулирование всех перечисленных
сфер только тогда достигнет надлежащего
уровня эффективности, когда правовые
модели будут в аналогичной степени учитывать
в публично-правовых отношениях, и особенно
в выборе юридических средств, инструменты
воздействия на интересы частных лиц,
а в области частноправовой - цели всего
общества и государства в целом. На самом
деле и в публичном, и в частном праве переплетены
всеобщие (общественные) и частные (индивидуалистические)
интересы. Примеров тому немало. Скажем,
«процессуальное, в частности гражданское
процессуальное право, традиционно считается
областью публичного права».
Тем не менее, отнюдь не во всем отношения,
составляющие объективную основу гражданского
процесса, характеризуются связью власти
и подчинения между судом и участниками
судопроизводства. Здесь широко (особенно
в том, что касается международного гражданского
процесса) применяется договорная подсудность,
выступление от своего имени, но в защиту
чужих интересов частных лиц; требования
о признании
в судебном порядке несостоятельным лица,
не способного оплатить в надлежащий срок
и в требуемом объеме свои долги, равно
как и требование об обязательной ликвидации
должника, основаны на инструментарии
частного права и направлены на защиту
кредиторов и эвентуальных контрагентов
должника от его неосмотрительной политики
в бизнесе, но в равной степени обладают
и публично-правовым потенциалом
- защитить рынок, устои хозяйствования,
то есть общества и государства в целом.
Примеры можно было бы умножить. Совершенно
очевидно, что цели гражданского, в том
числе международного гражданского процесса,
- частноправовые, в то время как большинство
используемых им правовых средств носит
публично-правовой характер.
Таким образом, именно вследствие подобного
сочетания друг с другом, причем поистине
органичного, публично-правовых и частноправовых
элементов публичное и частное право могут
составлять, как отмечалось ранее, равную
ценность.
Заключение
С учетом изложенного категория «международное
частное право» вряд ли может предстать
как опосредствование интересов частных
лиц в отрыве от публично-правовых целей
государств при использовании его норм.
Аналогично этому "международное публичное
право" не свободно от частноправовых
проявлений, как и в свою очередь «международное
частное право» обладает значительным
объемом качества «публичности».
Так, свобода договора, усмотрение сторон
и их равенство как принципы регулирования
любых отношений цивилистической направленности
в международном частном праве бескомпромиссно
могут быть ограничены строгими императивными
нормами, а также оговоркой о «публичном
порядке», «противоречии добрым нравам»,
«общественным интересам», «государственному
суверенитету, безопасности» и т.д.
Принцип состязательности в гражданском
процессе, служащий
рычагом частноправового регулирования,
в том числе и тогда, когда в деле участвуют
иностранные субъекты, в правовых системах
некоторых стран вполне уживается с требованием
действий суда. Кроме того, этот принцип
действует в условиях принципа объективности,
всесторонности и внутренней убежденности
суда в оценке обстоятельств дела и разрешении
споров. В итоге подчеркнем еще раз, не
боясь повториться, весьма важное характерное
качество соотношения МПП и МЧП - уравновешенность
«публичного» и «частного».
Пожалуй, наиболее ярким свидетельством
в пользу этой позиции выступает то, что
и в МПП, и в МЧП договор служит источником
юридических норм, используемых для регулирования
соответствующих отношений.
Однако в международной системе он является
регулятором отношений между государствами
и межправительственными международными
организациями (отношений, по существу,
властного характера).
В области же международного частного
права международный договор благодаря
функционированию определенных механизмов,
установленных внутригосударственными
(преимущественно конституционными, хотя
в ряде случаев и иными) предписаниями,
обеспечивает регулятивное воздействие
содержащихся в нем положений на частноправовые
отношения субъектов международного хозяйственного
(гражданского) оборота. В итоге инструмент,
казалось бы, публичного права - еждународный
договор - активно применяется в сфере
регламентации бесспорно частноправовых
отношений, из коих складывается объект
регулирования в МЧП. В свете этого решение
вопроса о характере, правовой природе
и соотношении МЧП с международным публичным
правом состоит в поддержке тезиса о его
принадлежности к внутригосударственному
праву. При суммировании некоторых итогов
оценки «международно-правовых» (их модификаций),
а также «внутригосударственных» концепций
определения природы и места МЧП в нормативной
системе привлекает к себе внимание следующий
факт.
При всем разнообразии точек зрения все
они подчеркивают связь международного
частного права с международным правом.
Причем приверженцами идеи о внутригосударственной
принадлежности МЧП в качестве особой,
специфической «отрасли национального
права» этот момент выделяется даже больше,
чем в международно-правовых концепциях,
что, собственно говоря, как раз и служит
обоснованием его уникальности, а значит,
и самостоятельности этой области права.
Однако, соглашаясь с частноправовой направленностью
регулируемых отношений, следует сделать
существенную оговорку: она ни в коем случае
не должна превалировать над другой их
сущностью, которая и обусловливает специфичность
объекта в данном случае, а значит и является
определяющей - ab initio, их международной
природой.
Следует подчеркнуть, что определение
объекта МЧП через категорию «иностранного
элемента» искажает главное в регулируемых
общественных отношениях. Вместе с тем
отнесение международного частного права
к сфере внутригосударственного права
конкретного государства не должно трактоваться
как догма и пониматься формально. Рассмотренное
выше действительное содержание понятия
«международный», используемое в закреплении
такого наименования за данной совокупностью
норм, дает ключ не только к определению
места МЧП в юридической нормативной системе,
но и уяснению характера взаимосвязей
между международным публичным и международным
частным правом.
Список литературы
Правовые акты
1. Устав ООН. – М.: МЭМО 2001
2. Статут Международного Суда. / Сб. международное
законодательство в РФ. – М.: Юридическая
литература 2008
3. Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН
2625 (XXV) от 24 октября 1970 года «Декларация
о принципах международного права, касающихся
дружественных отношений и сотрудничества
между государствами в соответствии с
Уставом ООН»./ / Сб. международное законодательство
в РФ. – М.: Юридическая литература 2008
4. Конституция Российской Федерации 1993г.
(в последней ред. Законов РФ о поправках
к Конституции РФ от 30.12.2008г. № 6-ФКЗ, №
7-ФКЗ) // Российская газета. 1993. 25 декабря;
2008. 31 декабря.
5. «О судебной системе Российской Федерации»
Федеральный Конституционный Закон от
31.12.1996 г. № 1-ФКЗ (ред. от 15.12.2001). - "Российская
газета", N 3, 06.01.1997.
6. «О порядке опубликования и вступления
в силу федеральных конституционных законов,
федеральных законов, актов палат Федерального
Собрания» Федеральный закон от 14 июня
1994 г //СЗ РФ 1994 № 8
«Об авторском праве и смежных правах»
Закон РФ от 9 июля 1993 г. //ВВС РФ. 1993. № 32.
Ст. 1242.
7. Маштаков К. М. Теоретические вопросы
разграничения публичного и частного
права: Автореф. дис. … канд. юрид. наук.
— Волгоград, 2001. — 25 с.
8. Муромцев С. А. Определение и основное
разделение права // Избранные труды по
римскому и гражданскому праву. — М.: Центр
ЮрИнфоР, 2004. — С. 504—740.
9. Нестерова Э. Э. Историко-теоретические
основания учения о разделении права на
публичное и частное в западноевропейской
и российской правовой науке: Автореф.
дис. … к.ю.н. Н. Новгород, 2002. — 23 с.
10. Попондопуло В. Ф. Частное и публичное
право как отрасли права // Цивилистические
записки: Межвузовский сборник научных
трудов. Вып. 2. — М.: Статут; Екатеринбург:
Ин-т част. права, 2002. — С. 17-40.
11. Публичное и частное право: проблемы
развития и взаимодействия, законодательного
выражения и юридической практики: Материалы
Всероссийской научно-практической конференции
(23-24 апреля 1998 года) / Отв. ред. проф. В. Д.
Перевалов. — Екатеринбург: Изд-во УрГЮА,
1999. — 336 с.
12. Черданцев А. Ф. Теория государства и
права. М., 2003. С. 219—220;
Информация о работе Соотношение международного публичного и международного частного права