Автор работы: Пользователь скрыл имя, 22 Июня 2014 в 18:17, доклад
Сгруппировав существующие в правоведении взгляды на понятие юридической практики, можно выделить три их группы. Одни авторы отождествляют практику с юридической деятельностью (И. Я. Дюрягин, В. П. Казимирчук, Ю. И.
Гревцов). Вторая группа авторов, стремясь отграничить юридическую практику от юридической деятельности и представить ее в качестве относительно самостоятельного явления, относит к ней лишь определенные итоги, объективированный опыт правовой деятельности (С. С. Алексеев, С. И.
Вильнянский и др.). И, наконец, третья позиция, которая представляется наиболее предпочтительной, — когда любой вид юридической практики рассматривается в неразрывном единстве правовой деятельности и сформированного на ее основе социально-правового опыта (В. К. Бабаев, В. И.
Леушин, В. П. Реутов и др.).
Введение.
1. Понятие юридической практики.
2. Структура юридической практики.
3. Виды юридической практики.
4. Функции юридической практики.
5. Задачи и проблемы юридической практики в области законотворчества.
1. Понятие законотворчества.
2. Стадии и структура правотворческого процесса.
3. Законотворческий процесс.
4. Федеральное законотворчество: некоторые тенденции развития.
5. Проблемы регионального правотворчества.
6. Законотворчество в сфере Internet.
6. Основные тенденции развития Российской правовой системы на рубеже
тысячелетий.
Заключение.
Список использованной литературы.
Следующая стадия - это внесение законопроекта в повестку дня заседания законотворческого органа. Утверждение повестки дня - прерогатива самого законотворческого органа, который решает, какие вопросы и в какой последовательности должны быть рассмотрены на заседании.
Обсуждение проекта закона на заседании законотворческого органа дает возможность полно и всесторонне ознакомиться с проектом, досказать по нему мнения и соображения, внести все необходимые изменения и улучшения и в результате сформировать наиболее целесообразный и оптимальный вариант законодательного акта.
Обсуждение любого проекта начинается с доклада по нему. В качестве докладчика, как правило, выступает инициатор законопроекта. Рассмотрение проектов законов и законодательных предложений, предложенных Президентом, а также обращений Президента начинается с выступления официального представителя Президента с обоснованием необходимости их принятия.
В докладе любого инициатора проекта освещаются вопросы о необходимости принятия рассматриваемого проекта, о целях, которые стоят перед данным актом, характеризуется основное содержание проекта, важнейшие его новеллы, показывается, кто привлекался к разработке проекта. Также заслушиваются содоклады головной комиссии, оглашаются письменные заключения.
Государственная Дума обсуждает основные положения законопроекта и высказывает предложения и замечания в форме поправок, рассматривает предложения об опубликовании при необходимости проекта для обсуждения.
В зависимости от содержания проект по специальному решению законотворческого органа обсуждается либо целиком, либо по частям, главам, разделам, либо даже постатейно. Самые важные и самые сложные проекты могут обсуждаться сначала в целом, а потом по частям или по отдельным статьям. По результатам обсуждения Государственная Дума одобряет основные положения проекта или отклоняет его. В случае одобрения устанавливается срок для его представления ко второму чтению.
Если вынесены альтернативные проекты по одному и тому
же вопросу,
Государственная Дума обсуждает их одновременно
в ходе первого чтения и принимает решение
о том, какой из проектов принять за основу
при подготовке ко второму чтению.
При втором чтении по проекту закона
председатель головного по данному законопроекту
комитета либо руководитель органа, дорабатывает
проект.
Обсуждение проводится постатейно, по
разделам и в целом. Во время обсуждения,
отдельные части или проект в целом, может
быть возвращен на доработку. Каждая поправка
обсуждается и голосуется отдельно.
Принятие официального решения по проекту
законодательного акта - это решающая
стадия официального прохождения проекта
в законодательном органе.
В результате ее осуществления проект
превращается в правовой акт.
Соответственно, предыдущие стадии этого
этапа лишь создают предпосылки и условия
для принятия окончательного правотворческого
решения.
Конституция подробно регламентирует порядок принятия законов, разделяя процедуру принятия федеральных и федеральных конституционных законов.
В соответствии с законом Государственная Дума принимает Федеральные законы. На голосование ставятся отдельно каждая статья, либо раздел, либо глава проекта закона. Затем на голосование ставятся все поступившие в письменном виде поправки.
После обсуждения всех статей, разделов
и глав законопроект принимается в целом.
Решение по федеральным законам принимается
большинством голосов от общего числа
депутатов Государственной Думы. Согласно
ч.3 ст. 105
Конституции РФ принятые Государственной
Думой федеральные законы в течение пяти
дней направляются для рассмотрения в
Совет Федерации. Для одобрения закона
в Совете Федерации необходимо, чтобы
за него проголосовали более половины
членов палаты. Закон считается принятым,
если он в течение четырнадцати дней не
был рассмотрен в Совете Федерации. Из
данных положений Основного закона можно
сделать вывод о том, что принятие федеральных
законов Советом Федерации не носит обязательного
характера, но если они стали предметом
рассмотрения в этой палате парламента
и не нашли одобрения, то, согласно закону,
требуется создание согласительной комиссии
из представителей обеих палат. Комиссия
рассматривает возникшие разногласия
и ищет пути их устранения, дает свое заключение.
После урегулирования разногласий проект
законодательного акта вновь становится
предметом рассмотрения Государственной
Думы. При несогласии Государственной
Думы с решением Совета Федерации для
принятия закона необходимо, чтобы две
трети членов этой палаты при повторном
голосовании одобрили этот законопроект.
Существует несколько нормативных актов, которые подлежат обязательному рассмотрению Советом Федерации после принятия их Государственной Думой. Они касаются важнейших вопросов жизнедеятельности государства. Перечень этих вопросов дан в ст. 106 Конституции РФ, к ним относятся: вопросы федерального бюджета, налогов и сборов, финансового, валютного, кредитного и таможенного регулирования, денежной эмиссии, ратификация и денонсация международных договоров, вопросы войны и мира, защиты и статуса государственной границы.
Особый порядок предусмотрен для принятия
федеральных конституционных законов.
Ввиду особой важности этих нормативных
актов, Конституция предусматривает прохождение
такого закона в обеих палатах парламента,
и принятие их возможно при наличии трех четвертей от общего числа членов
Совета Федерации и не менее двух третей
голосов от общего числа депутатов
Государственной Думы.
Законы РФ подписываются и обнародуются
Президентом РФ в течение 14 дней. Президент
вправе вернуть до истечения указанного срока Федеральный закон для повторного
рассмотрения. В этом случае закон подписывается
Президентом в семидневный срок после
его повторного принятия двумя третями
голосов в обеих палатах парламента.
Процесс создания закона завершается
его опубликованием. Чтобы стать общеобязательными велением
государства, правовая норма должна объектироваться
в общедоступных печатных изданиях, и
этот процесс представляется особенно
важным. Опубликование законов главная
предпосылка их вступления в силу и юридическое
основание презумпции знания законов.
Нельзя полагать, что граждане могут знать
неопубликованный закон, и налагать на
них ответственность за нарушение неизвестных
им правил.
Опубликование есть установленный законом способ доведения до всеобщего сведения принятого законодательного акта, заключающийся, как правило, в помещении полного и точного его текста в общедоступном, официальном органе печати.
Поскольку опубликование имеет осо6ое юридическое значение для вступления в силу и дальнейшего применения законодательного акта, оно представляет собой важнейший политический акт и совершается в строго определенном порядке.
Опубликование законов осуществляется
в соответствии с Указом
Президента "0 порядке опубликования
и вступления в силу Федеральных законов".[21]
Все законы России, согласно вышеупомянутому закону, подлежат обязательному опубликованию в информационном бюллетене "Собрание законодательства Российской Федерации" и в "Российской газете", затем передаются для внесения в эталонный банк правовой информации научно- технического центра правовой информации "Система".
Федеральные законы вступают в силу по истечении 10 дней со дня их официального опубликования, либо в иной срок, прямо установленный в самом законе.
На стадии опубликования завершается процесс создания закона. Следует отметить, что законотворческий процесс- это не просто механизм создания нормативного акта, это творческий процесс, деятельность созидательная, а, следовательно, креативная, подчиненная определенным логическим правилам и принципам.
5.4. Федеральное законотворчество: некоторые тенденции
развития.
Статистические методы могут быть использованы
не только для анализа объема и тенденций
развития законодательства, но и для оценки
законотворческой деятельности. Каково
место законов среди иных нормативных
и ненормативных правовых актов, принимаемых
российским парламентом? Какова активность
субъектов законодательной инициативы?
Насколько успешны их усилия? Каковы причины
отклонения законов? В ответах на эти и
другие вопросы автором широко использованы
материалы, опубликованные Аналитическим
управлением Аппарата Государственной
Думы.[22]
Правовая активность Государственной Думы.
Законы - важнейший вид нормативных правовых актов, принимаемых федеральным парламентом. Однако кроме них Государственная Дума и верхняя палата парламента - Совет Федерации - принимают большое количество постановлений, заявлений, обращений, ходатайства в КС и т.д. Какова структура правовой активности Государственной Думы и какое место в этой структуре занимают вопросы законотворчества? Удельный вес различных актов- документов в структуре правовой активности Государственной Думы выглядят следующим образом (см. таблицу 1 и график 1):
Структура правовой активности Государственной
Думы в 1994-1998 гг. (в абсолютных цифрах и
в процентах). По данным Аналитического управления
Аппарата Государственной Думы
Таблица 1
| |1994 |1995 |1996 |1997 |1998 |Всего |
|Президент |10 |7 |9 |4 |
|Правительство |20 |23 |23 |18 |
|Депутаты ГД |55 |53 |52 |47 |
|СФ, члены СФ, |15 |17 |16 |31 |
|субъекты РФ | | | | |
|Конституционны|менее 1 |менее 1 |менее
1 |менее 1 |
|й Суд, | | | | |
|Верховный Суд,| | | | |
|Высший | | | | |
|Арбитражный | | | | |
|Суд | | | | |
|Всего |100 |100 |100 |100 |
График 2.
[pic]
Полученные результаты позволяют сделать
вывод, что несомненным лидером в области законотворчества
в настоящий период являются депутаты
Государственной Думы (в среднем - около
50 процентов всех внесенных законодательных
инициатив). На втором месте (за исключением
1998 года) -
Правительство Российской Федерации,
на третьем - субъекты Российской
Федерации и члены Совета Федерации (по
содержанию инициатив их можно объединить
их в одну группу), на четвертом месте -
Президент Российской
Федерации. Законодательные инициативы
высших судебных органов в сумме составляют
менее одного процента и поэтому на графике
не отражены.
Обращает на себя внимание отчетливо видимая
тенденция к снижению законотворческой
активности практически всех субъектов
законодательной инициативы, особенно
резко выраженная у Президента Российской
Федерации, на фоне возрастания законотворческой
активности субъектов Российской Федерации
и членов Совета Федерации. Несомненно,
что в этом нашла свое проявление возрастающая
роль субъектов Российской Федерации
во всех аспектах общественной и государственной
жизни, в том числе - в федеральном законотворчестве.
Нельзя не отметить относительно низкий
уровень участия Правительства
Российской Федерации в федеральном законотворчестве
- на его долю приходится в среднем около
20 процентов законодательных инициатив.
5.5. Проблемы регионального
С недавнего времени многие политики федерального
масштаба начали проявлять обеспокоенность
состоянием законотворчества в субъектах
Федерации. Так, на совещании в Министерстве
юстиции была обнародована информация о том, что 20% нормативных актов, принимаемых
в регионах, противоречат законам Российской
Федерации. Из чего сделан весьма прямолинейный
вывод - следует наделить Минюст правом
обращаться в суд для отмены этих актов.
Нетрудно предположить, что за этим могут
последовать предложения по пересмотру
некоторых принципов федеративного устройства
России. На наш взгляд, это очень опасный
путь. Он может привести к дестабилизации
правовой системы и федеративных отношений
в целом. Решение этой проблемы требует
проявления максимально взвешенного,
всестороннего подхода и должно опираться
на имеющийся позитивный опыт федеративного
и регионального законотворчества.
Одна из простых истин, выявленных конституционно-правовой
практикой, заключается в том, что, признав
российские республики, края, области,
автономные образования субъектами Федерации,
мы должны признать их определенную самостоятельность
и ответственность при решении вопросов
регионального законотворчества. Контуры
этой самостоятельности очерчены федеральной
Конституцией. В самой же Конституции
России предусмотрены гарантии стабильности
законодательства субъектов Российской
Федерации.
Поэтому-то и нельзя произвольно решать
вопросы об отмене законов субъектов
Российской Федерации по инициативе федеральных
властей.
В связи с этим уместно напомнить, как
Конституционный суд истолковал положения
Конституции Российской Федерации в части
процедуры признания недействующими законов
субъектов Российской Федерации. Согласно
постановлению Конституционного суда
от 16 июня 1998 г., суды общей юрисдикции,
обнаружив противоречия между законами
при решении конкретного дела, вправе
самостоятельно решать, какой закон подлежит
применению в рассматриваемом деле. Однако
непосредственно из Конституции Российской
Федерации не вытекает, что суды вправе
вне связи с рассмотрением конкретного
дела осуществлять нормоконтроль в отношении
актов, перечисленных в пунктах "а"
и "б" статьи 125 Конституции Российской
Федерации (в числе этих актов и законы
субъектов Российской Федерации), и признавать
их недействующими в связи с несоответствием
иному акту, имеющему большую юридическую
силу (естественно, к этим актам относятся
федеральные законы). Такие полномочия
судов могут быть установлены только федеральным
конституционным законом. Выходит, что,
прежде чем предоставлять Минюсту новые
полномочия по обжалованию региональных
законов в суд, надо самим судам предоставить
возможность рассматривать подобные дела.
Это о формальной стороне дела.
Конечно, для каждой отрасли права характерны
специфические причины несоответствия
законов субъектов Федерации федеральным
законам. Однако при этом есть и много
общих моментов. Рассмотрим эти вопросы
на примере развития избирательного законодательства.
Начиная с 1993 года, наблюдается последовательное
усиление влияния федерального законодателя
на развитие избирательного законодательства
субъектов Российской Федерации. Это проявлялось
в принятии Федерального закона "Об
основных гарантиях избирательных прав
граждан Российской
Федерации" от 6 декабря 1994 года, сменившего
его Федерального закона "Об основных
гарантиях избирательных прав и права
на участие в референдуме граждан Российской
Федерации" от 19 сентября 1997 года, Федерального
закона
"О внесении изменений и дополнений
в Федеральный закон "Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие
в референдуме граждан
Российской Федерации" от 30 марта 1999
года. Содержание абсолютного большинства
избирательных процедур стало определяться
непосредственно федеральным законодательством.
Это привело к формированию в Российской
Федерации унифицированной модели избирательного
законодательства. Однако она недостаточно
реализовалась на уровне законодательства
субъектов
Российской Федерации. Инерция региональной
части избирательного законодательства
- вовсе не результат какого-то саботажа
со стороны региональных законодателей.
Есть и объективные конституционные обоснования,
сдерживающие экспансию федерального
законодателя.
По смыслу Конституции Российской Федерации,
в сфере ведения Российской
Федерации находятся регулирование активного
и пассивного избирательного права граждан,
а также защита этих прав. Для защиты конституционных
избирательных прав граждан федеральный
законодатель может осуществлять правовое
регулирование. При этом целям защиты
конституционных избирательных прав граждан
наиболее адекватно регулирование основных
гарантий избирательных прав граждан.
Соответственно федеральный закон, устанавливающий
основные гарантии избирательных прав,
должен носить рамочный характер и не
ограничивать возможности субъектов Российской
Федерации осуществлять правовое регулирование
участия граждан в конкретных избирательных
действиях при проведении выборов в субъектах
Российской
Федерации.
Однако с недавних пор в федеральном избирательном
законодательстве восторжествовал расширительный
подход к определению избирательных прав
граждан, что повлекло неправильное понимание
проблемы разграничения предметов ведения
между Российской Федерацией и субъектами
Федерации в сфере избирательного законодательства.
В результате значительная часть вопросов
избирательного законодательства оказалась
отнесенной к ведению
Российской Федерации.
В законодательстве и на практике нередко
игнорируется то обстоятельство, что в
соответствии со статьей 76 (часть 4) Конституции
Российской Федерации субъекты Российской
Федерации вне пределов ведения Российской
Федерации, совместного ведения Российской
Федерации и субъектов Российской Федерации
вправе осуществлять собственное правовое
регулирование в решении целого ряда вопросов
избирательного законодательства: определения
существенных параметров избирательной
системы, организации подготовки и проведения
выборов, установления конкретных избирательных
процедур, отражающих специфику организации
государственной власти в субъекте Российской
Федерации и условия ее осуществления.
В частности, Федеральный закон "Об
основных гарантиях избирательных прав
и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации" в статье 1 (пункт
7) устанавливает, что в случае если федеральные
законы, законы субъектов Российской Федерации,
нормативные акты о выборах, принимаемые
в Российской Федерации, противоречат
этому закону, применяются нормы данного
Федерального закона.
Тем самым косвенно отрицается право субъектов
Российской Федерации на собственное
правовое регулирование в соответствии
со статьей 76 (часть 4)
Конституции Российской Федерации. Так
как в случае коллизии федеральных законов
и нормативных правовых актов субъекта
Российской Федерации в этой сфере согласно
статье 76 (часть 6) Конституции должен признаваться
приоритет нормативного правового акта
субъекта Российской Федерации.
Многие коллизии федерального и регионального
избирательного законодательств вызваны
непродуманностью стратегии законодательного
регулирования на федеральном уровне.
Вместо установления общих принципов
регулирования избирательных прав граждан,
установления общих рамочных гарантий
их осуществления, в федеральный закон
начинают вноситься положения, применение
которых способно необоснованно ограничить
потенциал собственного правового регулирования
субъектов Российской Федерации. С учетом
разнообразия избирательных систем, условий
проведения выборов в субъектах Российской
Федерации, эти нормы нередко утрачивают
регулятивный потенциал, входя в противоречие
с самой логикой проведения выборов, основанной
на учете базовых принципов избирательного
права. Один из многочисленных примеров
- коллизии с образованием многомандатных
округов в ряде субъектов Российской Федерации
(Оренбургская, Челябинская области), когда
механическое следование нормам федерального
закона начинало переходить границы здравого
смысла. Это заставляет задуматься о том,
что для совершенствования правовой системы
России как федеративного государства
не следует односторонне относиться к
проблемам развития регионального законодательства,
всякий раз занимая при этом начальственную
позу по отношению к субъектам Федерации.
Противоречия между федеральными и региональными
законами появляются не только по причине
сепаратизма региональных элит, но и монополизма,
негибкости федерального законодателя,
его нежелания сделать федеральные законы
действительно федеральными, то есть учитывающими
интересы как страны в целом, так и субъектов
Федерации.
5.6.Законотворчество в сфере Internet.
Диапазон мнений о том, как должны регулироваться
правовые отношения в
Internet, простирается от полного отрицания такой возможности
до стремления регламентировать передачу
каждого байта информации. Истина, скорее
всего, находится где-то посередине.
Государственно-правовое регулирование
отношений между субъектами в
Internet необходимо, хотя его реализация
и сопряжена с определенными трудностями.
Прежде всего, на законодательном уровне
должны быть закреплены нормы и правила,
касающиеся тех аспектов функционирования
Сети, которые непосредственно затрагивают
важнейшие права и законные интересы личности,
общества и государства (например, право
на защиту данных частного характера,
право свободно искать, получать, передавать,
производить и распространять информацию,
право на получение официальной информации,
свобода творчества, охрана интеллектуальной
собственности, свобода предпринимательской
деятельности и т. п.).
Подобное положение дел, тем более что
пользователями Internet уже стали десятки
и сотни миллионов людей, заставило законодателей
практически во всех странах обратить
внимание на отставание правового регулирования
отношений в сфере Internet.
Сейчас около двадцати стран мира уже
имеют зачатки национального законодательства,
относящегося к использованию глобального
информационного пространства. Однако
пока можно говорить только о попытках
решить назревшие проблемы на уровне судебных
прецедентов и законопроектов. При этом
законодатели исходят из того, что Internet
сам по себе не является ни объектом, ни
субъектом правового регулирования. Таковым
предметом становятся правоотношения
между различными лицами (как физическими,
так и юридическими), возникающие при использовании
Internet. Причем они
(правоотношения) носят «экстерриториальный»
характер, и их оптимальное регулирование
может быть достигнуто только в случае
разработки соответствующих международных
договоров и унификации национальных
законов, относящихся к данной проблеме.
Российский опыт.
Рано или поздно настанет время, когда
национальные законы, работающие в сфере
Internet, будут очень мало отличаться друг
от друга. Поэтому важно иметь представление
не только о попытках российских законодателей
урегулировать отношения, возникающие
в Сети, но и об опыте их зарубежных коллег.
В России на федеральном уровне действуют
несколько законов, посвященных использованию,
производству и распространению различной
информации:
«Об информации, информатизации и защите
информации»;
«О связи»;
«Об участии в международном информационном
обмене»;
«О средствах массовой информации»;
«О рекламе»;
«Об авторском праве и смежных правах»;
«О правовой охране программ для электронных
вычислительных машин и баз данных»;
«О государственной тайне»;
«О федеральных органах правительственной
связи и информации».
Однако только один из перечисленных законодательных
актов в значительной степени связан с
регулированием отношений при использовании
Internet. Это закон РФ «Об участии в международном
информационном обмене», принятый еще
в
1996 г. Как определено в ст. 1, его целями
являются создание условий для эффективного
участия России в международном информационном
обмене в рамках единого мирового информационного
пространства, защита интересов Российской
Федерации, субъектов Российской Федерации
и муниципальных образований, а также
интересов, прав и свобод физических и
юридических лиц при международном информационном
обмене.
Этот закон регулирует отношения, связанные
с использованием документированной информации,
информационных ресурсов и информационных
продуктов с помощью средств международного
информационного обмена. В частности,
закон вводит контроль над получаемой
и передаваемой информацией вплоть до
«приостановления» обмена на срок до двух
месяцев. Однако время создания этого
законодательного акта приходилось на
тот период, когда сеть
Internet не была широко распространена в
России и законодатели плохо представляли
себе, что это такое и какие правовые проблемы
здесь могут возникнуть.
В результате закон не лишен существенных
недостатков. Определения некоторых терминов,
используемых в нем, порождают множество
вопросов.
Например, понятие «средства международного
информационного обмена» определены как
информационные системы, сети и сети связи,
используемые при международном информационном
обмене. Что собой представляют «сети»,
отличные от сетей связи, в контексте данного
закона непонятно. Сегодня этот законодательный
акт уже не вполне адекватен процессам,
происходящим в глобальных информационных
сетях, и требуется его срочная корректировка.
Поэтому сейчас закон носит скорее декларативный
характер, и его применение на практике
проблематично.
Впрочем, изменения и дополнения, учитывающие
факт существования сети
Internet и практически неограниченный доступ
к глобальным информационным ресурсам
и обмену информацией, должны быть внесены
во все перечисленные выше законодательные
акты.
Работа в этом направлении продолжается,
и в настоящее время на рассмотрении Государственной
Думы находится внесенный Президентом
РФ проект закона «О праве на информацию»,
который включает в себя требование обязательного
представления в сети Internet информации
об органах государственной власти. Активизировалась
также деятельность по созданию законопроектов
в области правового регулирования электронной
подписи, так как отсутствие подобного
механизма во многом сдерживает развитие
электронной коммерции в России. Готовятся
два закона: федеральный закон об электронной
цифровой подписи (разрабатывается в соответствии
с планом законопроектных работ Правительства
РФ); модельный закон об электронной подписи
для стран СНГ по инициативе
Межпарламентской Ассамблеи (по инициативе
Государственной Думы).
Оба проекта должны быть практически завершены
в ближайшем будущем.
Предполагается, что эти акты помогут
регулировать отношения субъектов, возникающие
при использовании электронной цифровой
подписи в документообороте. Действие
их будет распространяться на органы государственной
власти РФ и ее субъектов, а также на органы
местного самоуправления.
Кроме того, физические и юридические
лица, находящиеся под юрисдикцией
РФ, смогут применять электронную цифровую
подпись в качестве аналога собственноручной
подписи при совершении сделок и иных
юридически значимых действий путем передачи
электронных документов с использованием
открытых или корпоративных информационно-
Отсутствие таких норм и правил не только
оказывает отрицательное воздействие
на функционирование Сети, но и не позволяет
в полной мере использовать широкие возможности
Internet как глобальной международной коммуникационной
магистрали для реализации коммерческой
деятельности