Автор работы: Пользователь скрыл имя, 08 Марта 2013 в 20:05, дипломная работа
Целью исследования является рассмотрение и актуализация вопросов, касающихся понятия гражданско-правовой ответственности, на основании анализа гражданского закона, научных публикаций и судебной практики.
Предмет исследования составляют нормы гражданского и смежного законодательства, предусматривающих понятие, виды и основания гражданско-правовой ответственности.
Введение……………………………………………………………………………...3
1. Правовая природа института гражданско-правовой ответственности………...6
1.1. Понятие и сущность гражданско-правовой ответственности………………..6
1.2. Формы и виды гражданско-правовой ответственности……………………..16
1.3. Принципы гражданско-правовой ответственности………………………….22
2. Практические аспекты реализации института гражданско-правовой ответственности в российском законодательстве………………………………..30
2.1. Основания и условия гражданско-правовой ответственности……………...30
2.2. Обстоятельства, освобождающие от договорной ответственности………..45
2.3. Обстоятельства, влияющие на ограничение и уменьшение размера договорной ответственности………………………………………………………53
2.4 Обстоятельства, освобождающие и снижающие размер деликтной ответственности…………………………………………………………………….64
Заключение………………………………………………………………………….73
Список использованных источников……………………………………………...76
Механизм подобных ограничений
характеризуется тремя
Рамочное ограничение имущественных санкций, как уже отмечалось выше, осуществляется путем установления минимума и максимума денежной суммы, подлежащей взысканию. По сути, речь идет о тех ситуациях, когда закон применяет абстрактный порядок определения размера имущественной ответственности, не привязывая его к конкретным потерям пострадавшего, к объективной характеристике причиненного вреда. Однако в связи с этим возникает проблема количественной индивидуализации санкций, ибо в интервале между указанными границами те величины принудительного воздействия, что подлежат применению в отдельно взятом случае, расположены в очень широком диапазоне. Основной проблемой при применении такого механизма ограничения ответственности является определение критериев, по которым должен выбираться персональный размер имущественных санкций.
В действующем российском законодательстве используется прием не только двустороннего ограничения размера имущественных санкций, когда обозначаются и верхние, и нижние их пределы, но также вариант одностороннего ограничения, когда определяется либо только минимальный уровень принудительного воздействия, либо его наибольшая величина. Примером первого можно считать норму п. 2 ст. 15 ГК РФ, предусматривающую возмещение упущенной выгоды в размере не меньшем, чем доходы, полученные правонарушителем. По существу, это минимальная планка неблагоприятных для должника последствий. Во втором случае образцом служит ст. 97 Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации, согласно которой за просрочку доставки груза, а также порожних вагонов, принадлежащих грузоотправителю, грузополучателю или арендованных ими, железная дорога обязана уплатить пени в размере девяти процентов платы за перевозку груза за каждые сутки просрочки, но не более чем в размере платы за перевозку данного груза.
При длящихся санкциях ограничение их размера осуществляется, как правило, посредством другого приема: путем установления временного лимита действия.
Ранее уже отмечалась зависимость величины имущественной ответственности от продолжительности применения соответствующих мер принуждения (чем дольше - тем выше). Однако было бы нелогичным превращать этот процесс в бесконечное действие, в связи с чем законом и предусмотрены различные правовые механизмы, позволяющие участникам имущественного оборота устанавливать предельное время воздействия на нарушителя, ограничивая тем самым размер санкций в целом.
Современное российское законодательство в потенциале располагает и другим не менее действенным, нежели исковая давность, правовым механизмом, ограничивающим срок начисления длящихся санкций. Эта действенность обусловлена, прежде всего, снижением роли субъективного фактора в определении временных пределов при наступлении таковых независимо от заявлений участвующих в конфликте сторон. Речь идет о п. 3 ст. 395 ГК РФ, где предусмотрена возможность другим законом, иным правовым актом либо договором устанавливать для начисления процентов соответствующий укороченный срок - допустим, до наступления оговоренного события или на какой-то период после даты платежа и т.п. Правда, несмотря на очевидную привлекательность подобного лимитирования, в реальном хозяйственном обороте и нормотворческой практике оно не нашло адекватного применения60.
Мораторий распространяется
также на требования кредиторов о
возмещении убытков, вызванных отказом внешнего управляющего
от исполнения договоров должника. При
конкурсном же производстве
(ст. 98 Закона «О несостоятельности (банкротстве)»)
с момента его открытия уже на все виды
задолженности должника (а не только по
денежным обязательствам) устанавливается
запрет в начислении неустоек (штрафов,
пени), процентов и иных финансовых (экономических)
санкций.
Таким образом, очевидны
ограничения имущественной
Встречающиеся в литературе объяснения данного положения, по сути, направлены на то, чтобы доказать, что при сытых волках могут быть целыми и овцы. Так, авторы комментариев Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», с одной стороны, утверждают исходя из опыта применения предыдущего Закона, что финансовые (экономические) санкции, а также подлежащие уплате проценты, начисленные за период внешнего управления, составляют сумму, многократно превышающую сумму обязательств должника, что явно не способствовало восстановлению платежеспособности61.
С другой стороны, начисление процентов по ст. 395 ГК РФ оправдывается необходимостью компенсации потерь кредиторов вследствие отсрочки в погашении их требований и инфляции, а также потребностью решения других проблем, в частности расчета количества голосов кредиторов на собрании кредиторов пропорционально увеличению стоимости долга. И при этом указывается, что размеры санкций значительно различались в зависимости от кредитора, обязательства и других факторов. В случае ликвидации должника, признанного банкротом, происходило перераспределение его имущества в пользу кредиторов, имевших право на повышенные санкции (как правило, банков, бюджета и внебюджетных фондов), в результате чего на удовлетворение требований кредиторов пятой очереди зачастую не оставалось имущества62.
Если оценить сказанное с позиции размера ответственности, то можно заметить дилемму: нельзя не ограничивать санкции, но если уж ограничивать, то не во всем, чтобы не ущемить интересы кредитора.
Заложенное в законе
решение не представляется оптимальным.
Во-первых, не находится логического объяснения
сохранению мер ответственности (процентов,
предусмотренных ст. 395 ГК РФ) в то время,
как отказывается даже во взыскании долга
(из текста Закона явствует, что помимо
санкций накладывается запрет и на начисление
подлежащих уплате процентов. Не исключено,
что речь идет также о плате за пользование
каким-то имуществом или денежными средствами).
Между тем юридический вес дополнительного
бремени, коим являются меры ответственности,
не должен преобладать над юридической
силой основной обязанности63.
Во-вторых, любое ограничение ответственности - это, по существу, льгота для должника, преследующая определенную цель. Внешнее управление вводится, как правило, по решению самих кредиторов с целью восстановления платежеспособности хозяйствующего субъекта, оказавшегося в тяжелом экономическом положении. Такой способ - через возобновление эффективной работы соответствующего предприятия - кредиторам представляется наиболее оптимальным для решения и своих собственных проблем с погашением долга хотя бы в будущем, после некоторой отсрочки. Чем благоприятнее для должника окажется режим внешнего управления, тем выше шансы достигнуть указанной цели. В противном случае теряется всякий смысл данной процедуры как льготы. Неудачное же проведение этой процедуры может обернуться еще большими потерями для самих кредиторов, ратовавших за нее.
В рамках изложенного представляется более разумным и оправданным законодательное закрепление моратория в качестве способа полного и безусловного ограничения имущественной ответственности хозяйствующего субъекта, при котором в отношении должника приостанавливается действие любых санкций, без каких-либо исключений. И это не есть ущемление интересов кредиторов, ибо по общему правилу подобное ограничение является результатом доброй воли большинства из них. Одно качество в некотором роде приносят в жертву ради другого: временный отказ от всякого принудительного воздействия на неисправного контрагента в настоящем во имя перспективы полного возврата долга. Но подлинная жертвенность не должна быть корыстной.
Обстоятельства, ограничивающие размер ответственности посредством сокращения срока действия санкций, необходимо отличать от схожей ситуации, в которой должник на какой-то период времени освобождается от ответственности вообще. В данном случае речь идет о просрочке кредитора (ст. 406 ГК РФ). Из смысла смежной нормы Кодекса (п. 3 ст. 405) следует, что должник не считается просрочившим, пока обязательство не может быть исполнено вследствие просрочки кредитора. Иными словами, должник не является нарушителем обязательства, т.е. нет оснований для возложения на него ответственности как дополнительного бремени неблагоприятных последствий.
Третий прием ограничения
размера имущественной
Исключительная и
Очевидно расширение
тех оснований, что позволяют
использовать право на уменьшение неустойки.
Более того, судебно - арбитражная
практика подтвердила оправданность
подобной динамики и потребность в ней. Резко возросший за последние
годы опыт применения соответствующей
нормы закона вызвал к жизни информационное
письмо Президиума Высшего Арбитражного
Суда РФ от 14 июля 1997 г. № 17 «Обзор практики
применения арбитражными судами статьи
333 Гражданского кодекса Российской Федерации»
(далее - информационное письмо № 17). В
нем отмечается, что критериями для установления
несоразмерности в каждом конкретном
случае могут быть: чрезмерно высокий
процент неустойки; значительное превышение
суммы неустойки суммы возможных убытков,
вызванных нарушением обязательств; длительность
неисполнения обязательств и др. (п. 2).
К последствиям нарушения обязательства
могут быть отнесены неполученные истцом
имущество и денежные средства, понесенные
убытки (в том числе упущенная выгода),
другие имущественные или неимущественные
права, на которые истец вправе рассчитывать
в соответствии с законодательством и
договором (п. 4).
Закон не раскрывает понятия несоразмерности. Этот вопрос решается в каждом отдельном случае исходя из анализа обстоятельств конкретного дела. Однако для правоприменительной практики была и остается достаточно актуальной проблема критериев, которые лежат в основе действий, базирующихся на ст. 333 ГК РФ. Для юридической обязанности должны быть четко обозначены критерии, определяющие условия и пределы ее исполнения. Представляется практически более целесообразным вернуться к устоявшейся схеме уменьшения всех без исключения имущественных санкций в порядке ст. 333 ГК РФ, когда суд снижает их величину до определенной твердой суммы, исходя только из своего внутреннего убеждения, основанного на всестороннем анализе дела.
Еще одна проблема, касающаяся
сокращения размера ответственности,
связана с применением
Если на момент вынесения решения денежное обязательство не было исполнено должником, в решении суда о взыскании с должника процентов за пользование чужими денежными средствами должны содержаться сведения:
о денежной сумме, на которую начислены проценты;
дате, начиная с которой производится начисление процентов;
размере процентов, исходя из учетной ставки банковского процента соответственно на день предъявления иска или на день вынесения решения;
указание на то, что проценты подлежат начислению по день фактической уплаты кредитором денежных средств.
В подобной ситуации применение ст. 333 ГК РФ уместнее рассматривать как право суда, право, не связанное волей других лиц, право, соответствующее объему судебного исследования (в отличие от решения о возложении на должника ответственности за будущий период фактически без изучения того, что произойдет в дальнейшем).
Вот почему следует отказаться от объявленного в Постановлении № 6/8 подхода, когда выносится решение о начислении процентов в будущем. Очевидно, надлежит вернуться к традиционной позиции, при которой в судебном акте фиксируется конкретная сумма взыскиваемых имущественных санкций, однозначно определенная ко дню принятия решения.
Анализ современного
российского законодательства позволяет
выявить следующие
2.4. Обстоятельства, освобождающие и снижающие размер
деликтной ответственности
Закон установил доказательственную презумпцию противоправности причинения вреда: всякое причинение вреда считается противоправным, если законом не предусмотрено иное. Но даже и в последнем случае возмещение вреда не исключается. Как указывает п. 3 ст. 1064 ГК РФ, вред, причиненный правомерными действиями, подлежит возмещению в случаях, предусмотренных законом.
Информация о работе Гражданско-правовая ответственность: понятие, основания, виды