Автор работы: Пользователь скрыл имя, 12 Октября 2014 в 12:53, курсовая работа
Одним из широко применяемых в мировой практике инструментов, позволяющих максимально эффективно урегулировать отношения акционеров акционерных компаний как между собой, так и по отношению к самой компании, в дополнение к действующему законодательству и учредительным документам, является акционерное соглашение (shareholdersagreement).
Потребность в использовании акционерных соглашений связана с объективной невозможностью урегулирования многих отношений, складывающихся между акционерами, посредством учредительных документов общества.
2. Также следует учитывать
положения действующего
3. Как уже упоминалось,
выкуп акций в результате
4. При составлении акционерного
соглашения следует обращать
особое внимание на связь
Глава III. Последствия нарушения акционерного соглашения.
3.1 Сделки, совершенные с нарушением акционерного соглашения.
Поскольку целью заключения АС является в большинстве случаев получение возможности лица или группы лиц осуществлять дополнительный контроль над обществом, то одним из наиболее значимых вопросов, связанных с введением данного соглашения, становятся возможные последствия его неисполнения, в частности ответственность за последнее.
В Законе отмечается, что АС могут предусматриваться способы обеспечения исполнения вытекающих из него обязательств и меры гражданско-правовой ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение таких обязательств. В соответствии с п. 1 ст. 329 ГК РФ, стороны соглашения могут предусмотреть и иные способы обеспечения обязательств, помимо прямо поименованных в законе, например сделку купли-продажи акций, заключенную под условием.12
Закон об АО перечисляет некоторые меры гражданско-правовой ответственности, которые могут применяться в случае неисполнения АС (например, взыскание убытков, компенсации, неустойки и др.). Однако он не содержит прямого указания на возможность исполнения обязательства в натуре (например, понуждение акционера продать свои акции при наступлении определенных обстоятельств). С одной стороны, такое исполнение не должно рассматриваться как мера ответственности, в силу чего положение ст. 32.1 Закона об АО можно трактовать как запрет на удовлетворение требования об исполнении обязательств названным образом.13 С другой стороны, поскольку Закон об АО прямо не исключает возможности требовать исполнения обязательства в натуре, стороны АС вправе предусмотреть, что применение меры ответственности не освобождает нарушившую сторону от ее обязанности, например от передачи акций при наступлении определенных условий.
Не вполне понятна ограничительная норма, содержащаяся в ч. 2 п. 7 ст. 32.1 Закона об АО. Из нее фактически следует, что судебная защита предоставляется только при заявлении требования о применении меры ответственности, но не о понуждении к исполнению обязательства в натуре (например, требование о передаче акций при наступлении оговоренного в АС условия). Также, если рассматривать обязательства стороны по приобретению или отчуждению акций (предусмотренные п. 1 ст. 32.1 Закона об АО) с учетом норм, установленных законом для предварительных договоров, а также сделок, совершенных под условием,14 то представляется, что могут возникнуть сложности с судебной защитой прав потерпевшей стороны, так как практически может быть трудно соблюсти эти требования в рамках АС.
Закон прямо предусматривает, что сделки, совершенные при несоблюдении АС, являются оспоримыми (п. 4 ст. 32.1 Закона об АО). Например, если в нарушение АС сторона произведет отчуждение акций до наступления определенного события, то такой договор купли-продажи может быть признан недействительным в судебном порядке по иску другой стороны АС, только если будет доказано, что покупатель знал или заведомо должен был знать об установленных ограничениях.
В то же время с целью соблюдения баланса интересов акционеров и третьих лиц Закон об АО устанавливает, что нарушение АС не может являться основанием для признания ничтожными решений органов управления общества. Таким образом, если сделка совершена в результате принятия решения последними, то она не должна быть признана недействительной, даже если ее совершение нарушает условия АС.
Интересным представляется также решение вопроса о мерах ответственности за нарушение АС. Пункт 7 ст. 32.1 Закона об АО предусматривает, что в качестве таковых могут использоваться возмещение причиненных убытков, взыскание неустойки, выплата компенсации и др. Возмещение убытков в силу трудности их доказывания, а также взыскание неустойки из-за возможности ее неограниченного уменьшения судом не всегда смогут быть адекватным ответом на несоблюдение АС его стороной (например, в случае ее отказе продать свои акции в обществе при наступлении определенных условий, когда другая сторона - инвестор - рассчитывала на приобретение в этом случае контроля над АО).
На стадии разработки и обсуждения изменений в Законе об АО указывалось, что фактически единственным реальным способом защиты потерпевшей стороны АС должна стать выплата определенной суммы, размер которой не должен уменьшаться судами, как это происходит с неустойкой в силу ст. 333 ГК РФ. В результате в Закон об АО было введено понятие компенсации, которая представляет собой денежную сумму, твердую либо подлежащую определению в порядке, указанном в АС. Представляется, что поскольку в данном случае компенсация упоминается наряду с неустойкой в числе мер ответственности, то ее следует отличать от неустойки (пени, штрафа) и размер ее не может быть изменен судом по правилам ст. 333 ГК РФ. Вопрос о правовой природе компенсации является дискуссионным, но на наш взгляд, ее включение в ст. 32.1 Закона об АО выступает аналогом штрафных выплат, известных иностранному праву: punitive damages, liquidated damages и т.п. На практике компенсация при условии, что ее размер не будет уменьшаться судами в произвольном порядке, сможет стать существенной гарантией исполнения АС его сторонами.
В заключение хотелось бы отметить, что введение в российское корпоративное законодательство института акционерных соглашений носит, безусловно, позитивный характер и является значительным шагом вперед в его развитии. Однако в настоящий момент большое количество вопросов, связанных с заключением и исполнением АС, остается открытым, и должно пройти время для формирования правоприменительной практики по данному вопросу.15
3.2 Ответственность за
нарушения акционерного
Весомый организационно-регулятивный потенциал в акционерной сфере имеют акционерные соглашения, конструкция которых сравнительно недавно получила законодательную прописку16 в ст. 32.1 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" (далее - Закон об АО). "Использование договорного механизма в корпоративных отношениях позволяет юридически обеспечить согласованный их участниками баланс экономических интересов, который в каждой конкретной ситуации является уникальным... Акционерным соглашениям свойственны все возможности и преимущества договорного регулирования"17 посредством их заключения создаются предпосылки для "формализации группового интереса акционеров"18 на самоуправленческих началах и выстраивания прогнозируемого сценария развития "корпоративных событий" (в том числе с целью преодоления возможных "тупиковых ситуаций").
Одними из краеугольных "пунктов", по которым определяется "жизнеспособность" той или иной нормативной модели, являются моменты гарантированности реального исполнения заложенных в ней требований и действенности механизмов защиты интересов сторон при их нарушении. Для акционерных соглашений, "властный эффект" которых, как известно, весьма ограничен, обозначенные моменты приобретают особое значение.
Ключевой принцип, лежащий в основе нормирования юридической силы акционерного соглашения и имеющий прямой выход на вопрос о его "взаимодействии" с иными юридическими фактами, состоит в том, что акционерное соглашение является обязательным только для его сторон (п. 4 ст. 32.1 Закона об АО). Данное постулирование базируется на теоретической трактовке акционерного соглашения как обычного гражданско-правового договора (а значит, условия такого соглашения, хотя и затрагивающего корпоративную сферу, а не оборот, могут связывать лишь контрагентов) и, кроме того, продиктовано прагматическими соображениями, ибо иное видение "...могло бы создать условия для злоупотреблений, например оформление соглашения задним числом с тем, чтобы признать недействительным то или иное решение.., а также привело бы к возникновению споров по соглашениям, которые затрагивают интересы третьих лиц и создают риски дестабилизации хозяйственного оборота".19
Условно можно выделить внутренний (корпоративный) и внешний (с точки зрения потребностей гражданского оборота) аспекты проявления сформулированного принципа. Корпоративный аспект заключается в том, что нарушение акционерного соглашения не может служить основанием для признания недействительными решений органов общества (п. 4 ст. 32.1 Закона об АО). Это в полной мере согласуется с предписаниями по поводу обжалования решений общего собрания акционеров, совета директоров (наблюдательного совета) и коллегиального исполнительного органа, вводящими для признания таких решений недействительными условие о несоблюдении требований исключительно нормативных правовых актов РФ и устава общества (см. п. 7 ст. 49, п. 6 ст. 68, п. 3 ст. 70 Закона об АО). Идея "незыблемости" решений органов общества отражена и в разработанной под эгидой Совета при Президенте РФ по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства Концепции развития гражданского законодательства РФ (положения соглашений акционеров, - указывается в п. 4.1.11 разд. III, - "не могут ... служить основанием для признания недействительными решений органов хозяйственного общества"), а равно поддержана без каких-либо отступлений в выдвинутом в развитие названной Концепции проекте изменений в часть первую ГК РФ (далее - проект ГК) ("нарушение корпоративного договора ... не является основанием для признания недействительными решений органов общества" - п. 3 ст. 67.1).
Стоит подчеркнуть, что разбираемое законоположение:
1) распространяется на
решения любых органов
2) является безусловным (не
знает никаких исключений), что, правда,
не находит всеобщего
Следует заметить, что в проекте ГК содержится более расширенный набор действий общества, о порочности которых нельзя говорить при нарушении договоренностей участников: данное нарушение согласно п. 3 ст. 67.1 не является основанием для признания недействительными не только решений органов общества, но и совершенных обществом сделок. Приведенное уточнение представляется вполне обоснованным и нелишним (хотя и в настоящее время не вызывает сомнений невозможность признания недействительными сделок, совершенных обществом без учета условий корпоративных договоров).
Второй (внешнего плана) ограничительный аспект действия акционерного соглашения, сопряженный с обеспечением устойчивости гражданского оборота, выражается в том, что договор, заключенный стороной акционерного соглашения в его нарушение, по общему правилу, не может быть признан судом недействительным (п. 4 ст. 32.1 Закона об АО).