Автор работы: Пользователь скрыл имя, 25 Сентября 2013 в 11:13, курсовая работа
Целью является комплексный анализ понятия преступления и его состава в источниках Уголовного права, начиная с периода Древней Руси и заканчивая настоящим временем.
Задачи :
1. Изучить возникновение понятия преступления и его изменение с периода Древней Руси и по настоящее время;
2. Определить признаки состава преступления по советскому законодательству;
3. Выявить элементы и функции состава преступления согласно действующему законодательству;
4. Классифицировать составы преступления в соответствии с Уголовным Кодексом РФ.
Введение 3
Глава 1. «Возникновение понятия преступления и его развитие в Дореволюционном законодательстве» 5
1.1Законодательство Древней Руси 5
1.2 Законодательство Нового времени 8
Глава 2. «Состав преступления в советском уголовном праве» 10
Глава 3. «Законодательство о составе преступления после распада СССР» 16
3.1.Признаки и элементы состава преступления по Уголовному Кодексу РФ 16
3.2 Функции состава преступления 20
3.3 Классификация составов преступлений в Уголовном Кодексе РФ 22
Заключение 25
Список используемой литературы 27
Значение состава преступления заключается в том, что он единственный и достаточный показатель наличия преступления. Только установление в деяния лица всех признаков, указанных в законе, дает основание констатировать совершение им преступления. В этом выражается общий принцип социалистического права — принцип равенства всех перед законом — основа социалистической законности в осуществлении правосудия.
Особенную часть уголовного законодательства образует система уголовно-правовых норм, диспозиции которых содержат описание преступлений. В теории советского уголовного права нет единства мнений о том, как соотносятся между собой диспозиция уголовно-правовой нормы и состав соответствующего преступления. По мнению А. Н. Трайнина, «элементами состава являются те признаки, которым закон придает уголовно-правовое значение и поэтому вводит в диспозицию норм Особенной части. Все эти признаки составлены законодателем таким образом, что в совокупности они образуют общественно опасное, наказуемое действие»3.
Основные начала 1924 г. (ч. 3 ст. 3) устанавливали: «...если общественно опасные деяния прямо не предусмотрены уголовным законодательством, то основания и пределы ответственности, а так же меры социальной защиты определяются судом по аналогии с теми статьями уголовных кодексов, которые предусматривают наиболее сходные по важности и роду преступления». Применение аналогии означало предоставление законодателем в исключительных случаях в порядке, предусмотренном законом, права суду самому конструировать составы преступлений. После отмены института аналогии это право осталось только за законодателем.
Для правильного установления
признаков каждого состава
Важное значение имеет выяснение места уголовно-правовой нормы в. системе Особенной части. Так, например, в диспозиции ст. 154 УК РСФСР спекуляция определяется как скупка и перепродажа товаров или иных предметов с целью наживы. Эта диспозиция сравнительно подробно определяет признаки состава спекуляции, говоря о характере действия и предмете посягательства (объективные признаки), и цели действующего лица (субъективный признак). Для восполнения отсутствующих в диспозиции признаков рассматриваемого состава следует обратиться к Общей части уголовного законодательства. Из содержания ст. 10 УК РСФСР вытекает, что субъектом спекуляции может быть лишь лицо, достигшее шестнадцатилетнего возраста, а ст. 11 УК РСФСР требует, чтобы это лицо было вменяемым.
Сравнительный анализ ст. 8 УК РСФСР, определяющей понятие умысла и его формы, и диспозиции ст. 154 УК РСФСР, говорящей о цели наживы при спекуляции, приводит к выводу, что спекуляция может быть совершена лишь с прямым умыслом. Наконец, из содержания ст. 7 УК РСФСР и места расположения ст. 154 УК РСФСР в системе Особенной части уголовного законодательства (глава шестая УК РСФСР — «Хозяйственные преступления») следует сделать вывод, что объектом спекуляции является социалистическая система хозяйства, а сравнительный анализ ст.ст. 154 и 88 УК РСФСР позволяет подчеркнуть особенности объекта спекуляции и провести разграничение между спекуляцией - хозяйственным преступлением и спекуляцией валютными ценностями - иным государственным преступлением. Установление признаков субъекта преступления, объективной и субъективной сторон деяния и объекта преступления является установлением состава преступления, в рассматриваемом примере — состава спекуляции.
Таким образом, все признаки каждого состава преступления существуют только в законе. Задача законодателя заключается в том, чтобы наиболее точно и ясно сформулировать признаки состава, задача суда — в том, чтобы правильно установить каждый из них.
В любой уголовно-правовой норме Особенной части уголовного законодательства, как правило, содержится описание признаков оконченного преступления. Однако посягательства на охраняемые уголовным законом общественные отношения осуществляются также в процессе предварительной преступной деятельности, и не только исполнителем, но и другими соучастниками (организаторами, подстрекателями, пособниками). В теории советского уголовного права нет единства мнений в решении вопроса о соотношении состава преступления и приготовления, покушения и соучастия.
При совершении преступления, например, в соучастии только в действиях исполнителя имеется состав, предусмотренный той или иной нормой Особенной части уголовного законодательства, а в действиях соучастников, как правило, этого состава нет. Отрицание же в действиях подстрекателя, пособника или организатора наличия состава преступления вообще — результат ошибочного понимания правовой природы и назначения состава преступления в советском уголовном праве.
Состав преступления — совокупность признаков общественно опасного деяния, установленных законом; Предписания Общей части уголовного законодательства определяют группу из общей совокупности признаков, характеризующих какое-то деяние как преступление, и, таким образом, выступают в качестве особых законодательных способов конструирования составов преступления.
Так, например, если речь идет о пособничестве спекуляции, состав которой был рассмотрен ранее, то, очевидно, что в деянии пособника нет ни скупки, ни перепродажи товаров или иных предметов, ни (возможно) корыстной цели. Состав его преступления — это умышленное (ч. 1 ст. 17 УК РСФСР) оказание содействия (ч. 6 ст. 17 УК РСФСР) скупке и перепродаже товаров или иных предметов с целью наживы (ч. 1 ст. 154 УК РСФСР) вменяемым (ст. 11 УК РСФСР) лицом, достигшим шестнадцатилетнего возраста (ст. 10 УК РСФСР), которое посягает на социалистическую систему хозяйства.
Принципиальное отрицание существования самостоятельных составов в действиях соучастников (равно как и в отношении приготовления или покушения) и сведение признаков деяния соучастников к одному и тому же составу неизбежно создают непримиримые противоречия в конструкциях ответственности за соучастие и за предварительную преступную деятельность и ведут к фактическому отказу от общепризнанного в теории советского уголовного права взгляда на состав преступления.
Различные составы преступления, в которых выражается конкретное преступное деяние, — разные формы одного и того же содержания. Определение в нормах Общей части уголовного законодательства (ст. 15 и 17 Основ) ряда общих признаков, образующих в их сочетании с признаками составов преступлений, предусмотренных в Особенной части, самостоятельные составы преступлений, является особым способом конструирования законодателем составов преступлений.
Принятый в 1996 году Уголовный кодекс Российской Федерации сменил Уголовный кодекс РСФСР 1960 года. Среди наиболее существенных изменений можно назвать достаточно полное отражение в нём новых экономических и политических реалий российского общества, переход к приоритетной защите прав и свобод человека, а не интересов государства, усиление ответственности за наиболее тяжкие преступления и снижение ответственности за преступления небольшой тяжести, совершённые впервые, новые основания освобождения от уголовной ответственности и другие нововведения, призванные усилить профилактический потенциал уголовного закона.4
Значительно изменена была Особенная часть: введено около 70 новых составов преступлений, декриминализовано более 80 составов, ранее предусматривавшихся УК России; в диспозиции и санкции практически всех статей, которые перешли из УК РСФСР в УК России, были внесены изменения.
Общее понятие преступления дается в ст. 14 УК РФ, а конкретные виды преступлений предусмотрены Особенной частью УК. Часть 1 статьи 14 гласит: «Преступлением признается виновно совершенное общественно опасное деяние, запрещенное настоящим Кодексом под угрозой наказания».
Состав преступления состоит из признаков из четырёх элементов: объект, объективная сторона, субъект, субъективная сторона.
Объект преступления — это общественные отношения, интересы и блага, охраняемые уголовным законом, которые нарушаются преступным посягательством.
Объективная сторона преступления является его внешним выражением в реальной действительности и включает в себя признаки, относящиеся к самому преступному деянию: характеристику действия и бездействия, их внешние атрибуты (место, способ, время, обстановка, использованные орудия и средства), а также характеристику вредных последствий, причиняемых преступлением. Субъективная сторона включает в себя признаки, характеризующие внутреннее психическое отношение лица, совершившего преступление, к общественно опасному деянию и его последствиям, побудительные мотивы, цели, которых оно хотело достичь нарушением уголовного закона и т.д. Наконец, признаки субъекта характеризуют уголовно-значимые свойства, присущие самому лицу, совершившему преступление: возраст, психическое здоровье, пол, должностное положение и т.д.
Общественная опасность – качественный признак преступления. Данный признак выражает материальную сущность преступления и объясняет, почему, то или иное деяние признается преступлением. Общественная опасность преступления представляет собой объективное свойство преступления и заключается в том, что им причиняется, либо создается угроза причинения существенного вреда объектам уголовно-правовой охраны. При этом вред может быть физический, имущественный или моральный.5
Материальное определение
понятия преступления и его основной
признак – общественная опасность
впервые официально были закреплены
в Руководящих началах по уголовному
праву 1919г. Однако разработка материального
определения понятия
Другим обязательным признаком преступления является его противоправность, то есть совершенное деяние может быть признано преступлением лишь в том случае, если в качестве такового оно предусмотрено в уголовном законе.
Под противоправностью в теории уголовного права принято понимать запрещенность преступления соответствующей уголовно - правовой нормой под угрозой применения к виновному наказания. Уголовная противоправность, с одной стороны, означает, что признаки преступного деяния описаны в диспозиции уголовно-правовой нормы, т. е. преступно только то, что запрещено уголовным законом. Это свойство непосредственным образом связано с другими признаками преступления - общественной опасностью и виновностью, поскольку только то, что составляет опасность для общества и совершено виновно, запрещено уголовным законом. С другой стороны, составной частью уголовной противоправности является угроза наказанием, так как установление запрета в уголовном законе означает и установление наказания за его нарушение. Но речь идет, действительно, лишь об угрозе наказанием, поскольку фактическая наказуемость деяния, не будучи признаком преступления, не всегда реализуется. В российском уголовном праве существуют институты освобождения от уголовной ответственности и наказания, в связи с чем не каждое преступление оказывается реально наказанным”6.
Сущность этого признака заключается в том, что он, являясь самостоятельным, выступает в качестве юридической формы отражения общественной опасности, то есть посредством формализованных способов и средств закрепляет в уголовном законе данный основополагающий признак преступления. Как бы ни было опасно какое-либо деяние, но если оно не предусмотрено уголовным законом на момент его совершения, оно не может быть признано преступлением.
Вместе с тем, общественно опасное и противоправное деяние может быть признано преступлением только в том случае, если оно было совершено виновно, то есть осознанно. При невинном совершении деяния, независимо от наступивших последствий, содеянное не является преступлением. Виновным может быть признано только такое лицо, которое в силу своего возраста и психического состояния способно не только оценивать свое поведение, но и отдавать отчет своим поступкам, а также руководить ими. Поэтому не могут быть признаны преступлением деяния малолетних и невменяемых.
Указание в определении понятия преступления на виновность, как его необходимый признак, призвано лишний раз подтвердить, что вина субъекта является одним из главных и абсолютно необходимым элементом любого преступления — от самого тяжкого до самого незначительного. Ведь всякое право обращено только к людям, как к разумным и мыслящим существам. Оно предполагает сознательное поведение, выражающееся в форме умысла или неосторожности.
Объявляя то или иное деяние в качестве преступления, законодатель устанавливает и соответствующие меры уголовного наказания за их совершение. Поэтому уголовная наказуемость является также обязательным признаком преступления. Данный признак также закрепляется в части 1 статьи 14 УК РФ. Уголовная наказуемость, следовательно, является признаком, отличающим преступление от иных правонарушений.
Если деяние не наказуемо, оно не может рассматриваться как преступление, наказуемость – необходимое свойство преступления. Норма без санкции с угрозой наказания не может быть уголовно-правовой нормой. Исключение наказуемости из числа признаков преступлений стирает грань между преступлением и непреступлением. За каждое преступление в санкциях статей Особенной части предусматривается наказание. Данным признаком преступления закон называет угрозу применения наказания за совершенное деяние. Наказуемость понимается именно как угроза наказания, а не как фактическое реальное применение наказания. Это означает, что не во всех случаях установленное законом наказание подлежит применению. Уголовный закон допускает возможность освобождения лица от уголовной ответственности и наказания, например, в случае деятельного раскаяния, примирения с потерпевшим. Поэтому признаком преступления следует считать угрозу наказания, а не наказанность деяния. Наказанность – это не признак преступления, а его последствие. Не наказанное преступление не перестает из - за этого быть преступлением.