Правовой режим наследования

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 02 Августа 2013 в 07:59, курсовая работа

Краткое описание

Цель работы заключается в проведении комплексного исследования института наследования по завещанию с целью выявления проблем правового регулирования и разработке путей их решения.
Данная цель достигаются решением следующих задач:
1. Раскрыть понятие, сущность и значение наследования по завещанию.
2. Изучить юридическую природу завещания, раскрыть его понятие, охарактеризовать содержание, форму и порядок совершения завещания.
3. Охарактеризовать современное состояние законодательства о наследовании по завещанию.
4. Охарактеризовать порядок отмены, изменения и исполнения завещания.

Содержание

ВВЕДЕНИЕ 3
Глава 1. Характеристика завещания по Гражданскому законодательству Российской Федерации 6
§ 1. Понятие завещания 6
§ 2. Содержание завещания 10
§ 3. Основания наследования 16
Глава 2. Субъекты права наследования по завещанию 24
§1. Лица, имеющие право наследования по завещанию 24
§2. Отказополучатели 30
§3. Подназначенные наследники 35
Глава 3. Правовой режим наследования 38
§1. Принятие наследства, отказ от наследства 38
§2. Охрана наследственного имущества 50
§3. Иные действия душеприказчика и наследников по исполнению завещания 63
Заключение 68
Список использованных нормативно-правовых актов, материалов судебной практики и специальной литературы 71

Вложенные файлы: 1 файл

ОРИГИНАЛ (2).docx

— 125.64 Кб (Скачать файл)

В нотариальной конторе встречаются  случаи, когда исполнение завещательного отказа возлагается на наследника по завещанию, который является вместе с тем и необходимым наследником.

Согласно статьи 1149 ГК  РФ  охраняющей интересы необходимых  наследников,  к которым относятся: несовершеннолетние и нетрудоспособные дети наследодателя и иждивенцы умершего, а также нетрудоспособный супруг  и родители (усыновители) наследодателя. По закону обязательная доля перечисленных лиц исчисляется как ½ от той доли наследственного имущества, которую они получили бы при наследовании по закону. Эта обязательная доля не может быть уменьшена ни завещанием, ни возложением обязанности исполнить завещательный отказ. Следуя правилу, содержащемуся в статье 1138, мы видим, что обязанность исполнить завещательный отказ для наследника имеющего право на обязательную долю в наследстве ограничивается стоимостью перешедшего к нему наследства, которая превышает размер его обязательной доли.

Например, Петров завещал  своей нетрудоспособной дочери 90000 рублей, обязав ее передать 2/3 этой суммы  своей двоюродной сестре. Поскольку у Петрова кроме дочери других наследников первой очереди не было, обязательная доля дочери составляет ½ от 90 000 руб., т.е. 45 000 руб. Дочь Петрова обязана исполнить завещательный отказ в отношении двоюродной сестры только в части превышающей ее обязательную долю. (90000- 45 000 = 45 000) Таким образом, отказополучатель должен получить не 60 000 руб., а только 45 000 руб.

В случае смерти отказополучателя ранее открытия наследства завещательный отказ отпадает28. В связи с тем, что отказополучатель не обязан принимать исполнение завещательного отказа, он может отказаться от получения отказа, что равносильно сложению долга. Право отказополучателя есть личное имущественное право, и он может распорядиться им по своему усмотрению. Поэтому нет оснований препятствовать отказополучателю в отказе в пользу других лиц от выговоренного ему завещанием права требования к наследнику.

Но законом предусмотрен и другой случай. В соответствии с частью четвертой статьи 1137 ГК  РФ  отказополучателю в завещании  может быть назначен другой отказополучатель на случай, если назначенный в завещании  отказополучатель умрет до открытия наследства или одновременно  с  наследодателем,  либо откажется  от принятия завещательного отказа или  не воспользуется своим правом на получение завещательного отказа, либо лишится права на получение завещательного отказа,  как недостойный.

Возможен случай, когда  отказополучатель умирает после  открытия наследства, но до того момента, когда наследник по завещанию  успеет его принять. В этом случае право на получение завещательного отказа переходит к наследникам  отказополучателя. Исключение составляют те завещательные отказы, исполнение которых связано с личностью  отказополучателя. (например, предоставление пожизненного права пользоваться жилым  помещением). Помимо завещательного отказа завещатель может установить распоряжение, которое называется возложением29.

По мнению Власова Ю.Н.: «Завещательное возложение – это такое распоряжение завещателя, в соответствии с которым, наследник обязуется совершить какое- либо действие имущественного или неимущественного характера, направленное на осуществление общеполезной цели»30.

В качестве примера можно  привести возложение, сделанное в  завещании вдовы известного советского композитора С.С. Прокофьева. В завещании  было указано, что Музею музыкальной  культуры им. М.И. Глинки должны перейти  определенные весьма ценные вещи, а  также дача на Николиной Горе. При  этом на наследника была возложена  обязанность в общеполезных целях  организовать на даче мемориальный музей С.С. Прокофьева, а также разрешить студентам и аспирантам музыкальных вузов пользоваться полной библиотекой и музыкальным инструментом.

В отличие от ГК РСФСР 1964 года в новом ГК  РФ  существенно расширена сфера применения завещательного возложения. Если ранее завещательным отказом могли быть обременены наследники по завещанию, в новом ГК  РФ это касается и наследников по закону.

Важно при этом подчеркнуть  это завещательное возложение в  итоге обременяет не наследника, а  наследственное имущество. Из смысла статьи 1140 ГК  РФ  мы видим, что, как и при завещательном отказе, если наследник, доля наследства которого обременена  завещательным возложением, по каким – либо причинам не примет наследства, соответствующие обязанности переходят к наследнику.

 

 

2.3 Подназначенные наследники

 

В соответствии с частью второй статьи 1121 ГК  РФ, завещатель может указать в завещании другого наследника  (подназначить наследника) на случай, если назначенный им в завещании наследник или наследник завещателя по закону по соответствующим причинам не примет наследства.

Таким образом, если ранее  при действии ГК  РСФСР  1964 года в отечественной цивилистической  литературе существовало мнение  о  том, что применение правила о  подназначении наследника имеет  место лишь в трех случаях:

а) если основной наследник  умрет ранее открытия наследства;

б) если он не примет наследства;

в) если основной наследник  будет лишен права наследования в порядке статьи 531 ГК  РСФСР  как недостойный.

То с принятием нового закона о наследовании, к уже существующим трем основаниям можно добавить то, что наследодатель вправе назначить  наследника в случае, если наследник  умрет одновременно с завещателем, либо после открытия наследства, не успев его принять, либо откажется  принять наследство.

Кроме этого, ГК  РФ существенно расширил сферу принятия подназначения наследника, добавив к наследникам по завещанию – наследников по закону.

Завещатель имеет право назначит наследником, отказополучателем (выгодоприобретателя) или лишить наследства любое лицо, за изъятиями, установленными законом, и с учетом правил статьи 1149  ГК  РФ  обязательной доли необходимых наследников.

Некоторыми учеными юристами, такими как П.С. Никитюк, Э.Б. Эйдинова  в своих трудах была высказана точка зрения, согласно которой подназначение наследника должно устранять переход права на принятие наследства в порядке отказа от наследства в пользу другого лица31.

По мнению же М.Ю. Барщевского, суть завещания состоит в том, что после смерти завещателя, право на определенное имущество   переходит к указанному завещателем лицу32. Известно, что завещатель не может ограничить  право наследника по распоряжению наследственным имуществом. А именно к такому ограничению и сводится приведенная выше точка зрения. Тот факт, что ограничения устанавливаются нормативным актом, а не волеизъявлением завещателя, служит дополнительным аргументом против позиции П.С. Никитюка. В этом случае мы согласны с позицией М.Ю. Борщевского, а именно в том, что завещатель должен иметь право как можно шире воплотить в завещание свою волю по отношению к наследственному имуществу.

Что же касаясь отказа от наследства, то в этом случае, наследник, отказываясь от наследства в пользу определенного лица, реализует возникшее у него в силу завещания субъективное право на данное имущество. Другое дело, когда отказ от наследства носит безусловный характер, т.е. наследник попросту отказывается от прав, представляемых ему завещателем. Вместе с тем отказ от наследства в пользу иного конкретного лица, а не подназначенного наследника не оправдан с моральной точки зрения (ибо нарушает волю завещателя), но правовое вмешательство в данном случае недопустимо.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 ПРАВОВОЙ РЕЖИМ НАСЛЕДСТВА

 

 

3.1  Принятие наследства, отказ от наследства

 

Существует два способа  принятия наследства. Первый (формальный) - это подача письменного заявления  о принятии наследства (п. 1 ст. 1153 ГК РФ). Установлен специальный порядок  подачи такого заявления. Оно подается по месту открытия наследства нотариусу  или должностному лицу, уполномоченному  в соответствии с законом выдавать свидетельство о праве на наследство. По действующему законодательству такое  право имеют помимо нотариусов лишь должностные лица консульских учреждений РФ за рубежом33.

 Наследник, подавший заявление о принятии наследства, для получения свидетельства о праве на наследство должен будет подать об этом другое заявление. Между тем ему предоставлено право подать лишь одно заявление о выдаче свидетельства о праве на наследство, и в этом случае такое заявление выполняет две функции: оно подтверждает желание наследника принять наследство и одновременно служит основанием для выдачи ему свидетельства о праве на наследство (ст. 1162 ГК РФ).

Заявление о принятии наследства может быть подано лично самим  наследником или его законным представителем, передано через другое лицо либо направлено по почте. В двух последних случаях подпись наследника (его законного представителя) на таком заявлении должна быть засвидетельствована  нотариусом либо должностным лицом, которому предоставлено право совершать  нотариальные действия (речь идет о  должностных лицах органов исполнительной власти субъектов Федерации и  должностных лицах консульских  учреждений). Среди лиц, имеющих право  свидетельствовать подписи, названы  и должностные лица, которым в  силу закона (п. 3 ст. 185 ГК РФ) предоставлено право удостоверять доверенности. Имеются в виду начальник военно-лечебного учреждения, его заместитель по медицинской части, старший или дежурный врач, если идет речь об удостоверении подписи военнослужащего или другого лица, находящегося на излечении; командир (начальник) в пунктах дислокации воинских частей, соединений, военно-учебных заведений (где нет нотариуса и других органов, совершающих нотариальные действия), если идет речь об удостоверении подписи военнослужащих и членов их семей, а также рабочих и служащих и членов их семей; начальник мест лишения свободы, если идет речь об удостоверении подписи лиц, находящихся в этих местах; администрация учреждения социальной защиты или руководитель (его заместитель) соответствующего органа социальной защиты, если идет речь об удостоверении подписи совершеннолетних дееспособных граждан, находящихся в этих учреждениях. В таком же порядке оформляется согласие законных представителей, если оно необходимо при принятии наследства (родители, усыновители, попечители несовершеннолетних от 14 до 18 лет, попечители ограниченно дееспособных)34.

Принятие наследства может  быть осуществлено и через представителя. Однако если законный представитель  действует без доверенности, то для  договорного представителя необходимо, чтобы в выданной ему доверенности специально были предусмотрены полномочия на принятие наследства.

Второй (неформальный) способ принятия наследства (без подачи заявления) выражается в том, что наследникам  предоставляется право «фактически» принять наследство, т.е. совершить  действия, которые будут свидетельствовать  о таком желании наследника (конклюдентные  действия) (п. 2 ст. 1153 ГК РФ).

При этом речь идет не только о фактическом вступлении во владение наследственным имуществом, а и о  любых действиях, свидетельствующих  об отношении к наследственному имуществу как к своему. В законе (ст. 1153 ГК РФ) содержится примерный перечень таких действий: вступление во владение или управление наследственным имуществом, принятие мер по сохранению наследственного имущества, защита его от посягательств или притязаний третьих лиц, производство за свой счет расходов на содержание наследственного имущества, оплата за свой счет долгов наследодателя или получение от третьих лиц причитающихся наследодателю денежных средств.

Таким образом, если наследник  вселился в помещение, в котором  ранее проживал наследодатель, или  продолжает в нем проживать, начал  или продолжает обрабатывать садовый  участок, собрал с него урожай, перевез  к себе вещи или часть вещей  наследодателя, взял документы и  ключи от автомобиля, принадлежавшего  наследодателю, начал ремонт квартиры, требовал от арендатора или нанимателя помещения, принадлежавшего наследодателю, арендную (наемную) плату, потребовал провести опись наследственного имущества, оборудовал дачу охранной сигнализацией, оплатил коммунальные услуги, страховые платежи, внес плату за телефон и т.п., - все эти действия свидетельствуют о фактическом принятии наследства.

Перечень действий наследника, которые могут свидетельствовать  о фактическом принятии им наследства, не исчерпывающий. О желании принять  наследство могут свидетельствовать  и иные действия. Например, если наследник  по закону обратился в суд с  иском о признании завещания, совершенного в пользу другого лица, недействительным, он тем самым выразил  свое желание, свой интерес к приобретению наследства, поскольку такой иск  может заявить лишь заинтересованное лицо.

В этом смысле сохраняет  свое действие постановление Пленума ВС РФ от 23 апреля 1991 г. № 2 «По делам о наследовании»35, в п. 12 которого предусмотрено: «Под фактическим вступлением во владение наследственным имуществом, подтверждающим принятие наследства, следует иметь в виду любые действия наследника по управлению, распоряжению и пользованию этим имуществом, поддержанию его в надлежащем состоянии или уплату налогов, страховых взносов, других платежей, взимание квартплаты с жильцов, проживающих в наследственном доме по договору жилищного найма, производство за счет наследственного имущества расходов или погашение долгов наследодателя и т.п. При этом следует иметь в виду, что указанные действия могут быть совершены как самим наследником, так и по его поручению другими лицами в течение шести месяцев со дня открытия наследства...»36.

Если факт принятия наследства может быть документально подтвержден (справка о регистрации по месту  жительства, квитанция об уплате налога, договор подряда на ремонт и т.п.), это должно служить достаточным  доказательством для оформления наследственных прав.

Поэтому, если соответствующие документы представлены, но в выдаче свидетельства о праве на наследство отказано, наследник может подать в суд заявление об отказе в совершении нотариального действия (ст. 310 ГПК РФ)37.

 Если же такие доказательства  представлены быть не могут, и нотариус по этой причине отказывает в выдаче свидетельства о праве на наследство, наследник может обратиться в суд с заявлением об установлении факта принятия наследства, подтверждая этот факт иными, в том числе свидетельскими, показаниями. Такое заявление рассматривается в порядке особого производства. Если факт принятия наследства оспаривается, спор рассматривается в порядке искового производства.

Информация о работе Правовой режим наследования