Автор работы: Пользователь скрыл имя, 28 Ноября 2013 в 21:19, курсовая работа
Актуальность работы заключается в том, что ее исследование с объективной и субъективной стороны необходимо для дальнейшего развития права.
Цель работы – изучение развития уголовного процесса Англии в XI-XIX, XX вв.
Работа состоит из введения, трех глав, заключения и списка использованной литературы.
Введение ……………………………………………………………………..3
Глава I. История возникновения общего права:
§1. Происхождение общего права Англии …………………………………4
§2. Суды общего права Англии ……………………………………………8
Глава II. Уголовный процесс в судах общего права:
§1. Частное обвинение в учинении фелонии ……………………………..18
§2. Судебное преследование по обвинительному акту …………………19
§3. Суммарное производство …………………………………………….25
Глава III. Судебные реформы девятнадцатого столетия:
§1. Необходимость реформы уголовного процесса …………………....26
§2. Законы 1873 – 1875 годов о судоустройстве. Процесс. ……………26
Заключение …………………………………………………………………28
Список использованной литературы ……………………………………..29
Что же касается уголовной юрисдикции Звездной палаты, то именно она представляет большой интерес. Хотя в этом суде и не разбирались дела о фелониях, он расследовал и рассматривал значительное число дел о преступлениях. Называемых теперь мисдиминорами. Многие из этих преступлений относились к категории государственных, такие, как учинение беспорядков, незаконные сборища, сговор, пасквили, лжесвидетельство, подлог и уголовно наказуемое покушение на совершение указанных преступлений. Все эти преступления не рассматривались судами ассизов и четвертных сессий. Таким образом, были восполнены пробелы в уголовном праве.
Судебная процедура в Звездной палате радикально отличалась от процедуры в судах общего права. Гражданский процесс больше походил на процесс в Суде канцлера, чем на медлительный формализм судопроизводства в судах общего права. Уголовный процесс отличался еще значительнее. Судопроизводство начиналось не с заявлений присяжных большого жюри об установленных ими фактах, а с информации генерального атторнея. Процесс был инквизиционный, подсудимый допрашивался под присягой, а иногда и под пыткой. Показания свидетелей часто давались в форме письменного заявления под присягой (аффидевит), и это лишало обвиняемого возможности потребовать какого бы то ни было перекрестного допроса. И, наконец, в этом суде не было присяжных, вопрос о виновности решался коронными судьями.
Теперь такое судопроизводство
было бы немыслимо и оценивалось
бы как полное отрицание правосудия.
Тем не менее, применительно к
тем временам все это можно
понять, если вспомнить о давлении,
которое оказывалось
Глава II. Уголовный процесс в судах общего права.
В разные времена в королевских судах было три метода преследования обвиняемых. Каждый из них имел свою особую форму судопроизводства. Два основных метода – суд по обвинительному акту и суммарное производство.
§1. Частное обвинение в учинении фелонии.
Во времена, предшествующие нормандскому завоеванию, передача лица в руки правосудия входила в обязанности не короны, а потерпевшего от преступления. Хотя древний процесс в основном перестал применяться при нормандцах, обвинение в учинении фелонии как часть его увековечивало старинную концепцию частного преследования. Обвинителем выступал потерпевший или его представитель. А его жалобу, подававшуюся вначале в местные суды. Со временем стало разрешено приносить и в Королевскую скамью. Особенностью процесса на основании частного обвинения в фелонии было то, что обвиняемый мог потребовать введенного нормандцами судебного поединка.
С развитием института
присяжных судьи общего права
перестали благосклонно относиться
к процедуре обвинения в
§2. Судебное преследование по обвинительному акту.
Это – самый важный метод судопроизводства по общему праву, так как он является единственным из трех указанных выше методов, в процессе применения которого участвуют присяжные. Преследование лица на основании обвинительного акта может быть разделено на четыре стадии: арест, переедание суду, рассмотрение дела в суде и вынесение приговора.
А. Арест.
До нормандского завоевания
общество лишь в незначительной степени
принимало на себя ответственность
за задержания преступников. Заинтересованность
нормандцев в задержании преступников
основывалось, по крайней мере, отчасти,
на финансовых соображениях, так как
новые преступления публичного характера,
называвшиеся «фелонии», давали возможность
конфисковать имущество осужденного,
а его земли передать короне. Самой
ранней формой обеспечения задержания
преступников была система мировой
круговой поруки, о которой уже
говорилось выше. Позднее Кларендонская
Ассиза 1166 года установила, что представители
от каждой сотни (жюри присяжных) должны
представить королевским
После того, как в четырнадцатом веке столетии система круговой поруки исчезла, в каждом приходе стал назначаться «констебль», которому предоставлялись более широкие полномочия на арест, чем те, которые были у прочих подданных. Когда наблюдение за отправлением правосудия перешло от шерифов к мировым судьям, последние приобрели право отдавать констеблям приказы об аресте.
Б. Предание суду.
Эта процедура в разные
периоды истории была связана
с существованием двух институтов:
обвинительных присяжных и
Обвинительные присяжные, или большое жюри (grand jury), были самым ранним видом использования присяжных в судах ассизов и четвертных сессий. Большое жюри, состоящее из 24 фригольдеров графства, возникло в четырнадцатом веке, и было преемником тех присяжных, которые согласно Кларендонской ассизе 1166 года должны были в каждой сотне давать показания под присягой. Ранняя функция жюри состояла в предании лица суду королевских судей на основании фактов, лично известных присяжным. Отсюда следует, что члены большого жюри, вероятно, представляли собой свидетелей или, во всяком случае, лиц, хорошо осведомленных в том, что происходит в данной местности. Позднее с возрастанием роли констебелей функция большого жюри, перешедшая впоследствии к мировым судьям, свелась к расследованию заявлений о преступлении, для того, чтобы решить, представлять ли в суд обвинительный акт против конкретного лица (bill of indictment). Эта обязанность представления обвинительного акта была принята на себя мировыми судьями вместе с существующей поныне функцией предварительного судебного рассмотрения, введенного Статутами 1554 и 1555 годов. С тех пор большое жюри стало исполнять единственную функцию: утверждать обвинительный акт, направляемый в суд ассизов или четверных сессий. Посредством надписи: «правильный билль». Таким образом, большое жюри оказалось излишним и фактически было отменено (кроме как для немногих исключительных дел) Законом 1933 года об отправлении правосудия, а окончательно ликвидировано Законом 1948 года об уголовном правосудии.
В. Рассмотрение дела в суде.
Самым ранним типом процесса
в королевских судах был
Все эти формы ордалий сопровождались установленной церемонией сакрального характера, что и обеспечивало веру в их силу. Поэтому когда папа Иннокентий III на Латеранском Соборе в 1215 году запретил священникам отправлять религиозные церемонии при ордалиях, они фактически были ликвидированы как способ ведения судебного следствия15. Тогда возникла необходимость в новом методе судопроизводства, что и привело к учреждению суда присяжных.
Малое (или судебное) жюри появилось не в результате какого-либо статута, а в силу королевской прерогативы, осуществляемой через королевских судей. Поначалу ни одного человека без его согласия нельзя было принудить подвергнуться суду присяжных. При обвинении в измене или мисдиминоре, если обвиняемый хранил молчание, когда его спрашивали, признает ли он свою вину, его молчание приравнивалось к признанию вины. Однако дело обстояло иначе в отношении фелоний. Обвиняемый в этом случае должен был быть подвергнут суду присяжных, и ему на грудь клали тяжелые железные брусья и давили на них, пока он не даст согласия на такой суд или не умрет. Эта варварская процедура, называвшаяся «казнь сильная и жестокая» (peine forte et dure), обычно приводила к тому, что у обвиняемого вырывали согласие, но многие скорее были готовы умереть, чем продать себя суду присяжных. В результате обвиняемые умирали, но вместе с ними умирало и обвинение в фелонии, так что их собственность не подвергалась конфискации в пользу короны. Имеется запись от 1658 года, когда некий обвиняемый таким образом был задавлен насмерть. Эта процедура отменена в 1772 году, когда было установлено, что молчание во всех без исключения случаях расценивается как признание вины. Данное положение изменил Закон 1827 года, который предусмотрел, что «стоящий молча» предполагается отрицающим свою вину.
В пятнадцатом веке судопроизводство с участием присяжных стало аналогичным суду присяжных в наше время. Самые значительные различия заключаются в следующем: при обвинении в измене или фелонии обвиняемый мог иметь адвоката лишь для оказания помощи в правовых вопросах, а не в исследовании обстоятельств дела; обвиняемый не имел права вызывать каких-либо своих свидетелей по делу о фелонии; он не мог быть свидетелем в своем деле16 и, может быть, самое важное, - присяжные, которые рассматривали его дело, могли быть оштрафованы или заключены в тюрьму, если судья находил их вердикт неправильным. Такая практика была признана незаконной в 1670 году главным судьей Воганом в решении по делу Бушеля, после чего ни один присяжный уже не мог быть наказан за свой вердикт.
Г. Вынесение приговора.
Если вина была доказана,
то наказание зависело от того, был
человек осужден за фелонию или
мисдиминор. К осужденному за фелонию
применялась смертная казнь или
членовредительское наказание, а его
земля и движимое имущество отходили
короне. Осуждение за совершение мисдиминора
влекло штраф или заключение в
тюрьму. Существовали разные средства
смягчения сурового наказания при
осуждении за фелонию. Так, к концу
восемнадцатого века только один из восьми
осужденных за фелонию подвергался
казни. Во многих случаях смертный приговор
отменялся королевским
В качестве прямого следствия чрезмерной жестокости наказаний за фелонию в судах общего права «привилегия духовенства» стала распространяться (по Закону 1352 года) и на образованных мирян. Чтобы установить, является ли обвиняемый клириком, проверяли, умеет ли он читать. Для успешности этого испытания достаточно было прочесть наизусть латинский стих, обычно имелся в виду псалом V, стих I, известный, по очевидным причинам, как «стих вокруг шеи». К четырнадцатому веку обвиняемому можно было уже просить об этой привилегии после осуждения, но до определения наказания. Если после осуждения просьба о предоставлении привилегии удовлетворялась, и испытание проходило успешно, обвиняемый не мог быть подвергнут никакому телесному наказанию, хотя и не освобождался от конфискации имущества.
Вначале такая просьба
могла быть заявлена только при рассмотрении
дела об измене или фелонии (но не мисдиминора).
Однако, начиная, с пятнадцатого столетия
рядом статутов возможность использования
этой привилегии была существенно сужена.
Статут 1490 года подчеркивал, что использовать
привилегию могло лицо, совершившее
преступление впервые, при условии,
что оно успешно докажет свою
принадлежность к духовным лицам. Впоследствии
привилегия о недопустимости духовенства
светским судам перестала