Автор работы: Пользователь скрыл имя, 05 Июня 2012 в 14:03, курсовая работа
Объектом исследования в данной работе выступает непосредственно охрана наследственного имущества, а предметом в свою очередь является рассмотрение общих положений охраны наследственного имущества, а так же процесса передачи имущества на хранение и особого порядка охраны наследства.
Поэтому
к отношениям между наследником
и нотариусом в связи с утратой
или повреждением наследственного
имущества, переданного на хранение,
подлежат применению общие правила
о деликтной ответственности, если
только соответствующую
Хранитель
отвечает за утрату, недостачу или
повреждение имущества, принятого
на хранение, при наличии вины. При
этом хранитель, осуществляющий предпринимательскую
деятельность (профессиональный хранитель),
несет ответственность, если не докажет,
что утрата, недостача или повреждение
наследственного имущества
Упрощению
отношений между поклажедателем
(нотариусом или исполнителем завещания),
хранителем и наследником, принявшим
наследственное имущество, может служить
конструкция договорной цессии, позволяющая
поклажедателю уступить принадлежащие
ему в силу договора хранения права
требования наследнику, принявшему наследство,
с тем, чтобы этот наследник занял
его место в отношениях с хранителем.
Такой подход позволяет значительно
упростить отношения, связанные
с реализацией ответственности
хранителя за утрату, недостачу или
повреждение наследственного
Размер
ответственности хранителя
Если
же в утрате, недостаче или повреждении
имущества, принятого на хранение, помимо
вины хранителя есть и вина нотариуса,
который, действуя по своему усмотрению,
выбрал в качестве хранителя лицо,
заведомо не способное обеспечить надлежащие
условия хранения, либо, выступая в
качестве поклажедателя, не предупредил
хранителя о свойствах
Таким образом, при определении условий ответственности нотариуса должны применяться не только нормы гл. 59 ГК РФ об ответственности за причинение вреда, но и правила ч. 1 ст. 17 Основ законодательства РФ о нотариате, возлагающей на нотариуса обязанность возместить ущерб лишь при невозможности его возмещения в ином порядке, т.е., по существу, устанавливающей дополнительную к ответственности хранителя субсидиарную ответственность нотариуса (ст. 399 ГК РФ).
Если поклажедателем является исполнитель завещания, то ввиду отсутствия специальных правил он несет ответственность перед наследником за утрату, недостачу или повреждение сданного на хранение имущества по общим правилам, т.е. при наличии вины.
Наконец,
при отсутствии оснований для
привлечения к ответственности
и хранителя, и поклажедателя (нотариуса
или исполнителя завещания) негативные
последствия, связанные с утратой,
недостачей или повреждением сданного
на хранение наследственного имущества,
полностью возлагаются на наследника,
который является собственником
наследственного имущества с
момента открытия наследства (п. 4 ст.
1152 ГК РФ) и в этом качестве несет
риск случайной гибели или повреждения
этого имущества (ст. 211 ГК РФ).
Очевидно,
что договор хранения, по которому
хранителем является один из наследников,
может иметь некоторые
Аналогично
должен решаться вопрос и в случае,
когда в соответствии со ст. 901 ГК
РФ на наследника-хранителя
Можно говорить о том, что расходы по хранению наследственного имущества возмещаются тому, кто их понес (за вычетом той доли расходов, которая падает на него самого, если хранение имущества осуществляет один из наследников). Можно ли требовать выплаты вознаграждения за хранение имущества? Ответ зависит от того, кто хранил имущество: исполнитель завещания, наследник или какое-либо другое лицо. Если исполнитель завещания, то вопрос решается с учетом правил ст.1136 ГК; если наследник, то вознаграждение подлежит выплате, когда это предусмотрено договором; если же другое лицо, то вознаграждение выплачивается, если договором не предусмотрено, что вознаграждение выплате не подлежит.
Вознаграждение за хранение должно быть уплачено хранителю по окончании хранения, а если оплата хранения предусмотрена по периодам, оно должно выплачиваться соответствующими частями по истечении каждого периода. При просрочке уплаты вознаграждения за хранение более чем на половину периода, за который оно должно быть уплачено, хранитель вправе отказаться от исполнения договора и потребовать от поклажедателя немедленно забрать сданную на хранение вещь. Если хранение прекращается до истечения обусловленного срока по обстоятельствам, за которые хранитель не отвечает, он имеет право на соразмерную часть вознаграждения, а в случаях, установленных законом (п. 1 ст. 894 ГК РФ), на всю сумму вознаграждения. Если хранение прекращается досрочно по обстоятельствам, за которые хранитель отвечает, он не вправе требовать вознаграждение за хранение, а полученные в счет этого вознаграждения суммы должен вернуть поклажедателю.
Если
по истечении срока хранения находящаяся
на хранении вещь не взята обратно
поклажедателем, он обязан уплатить хранителю
соразмерное вознаграждение за дальнейшее
хранение вещи. Это правило применяется
и в случае, когда поклажедатель обязан
забрать вещь до истечения срока хранения.
Закон не предусматривает каких-либо особенностей для договора хранения наследственного имущества, за исключением установления Правительством РФ предельных размеров вознаграждения за хранение (п. 6 ст. 1171 ГК РФ). В настоящее время предельный размер вознаграждения по договору хранения наследственного имущества не может превышать 3% оценочной стоимости имущества, определяемой в соответствии с абз. 3 п. 1 ст. 1172 ГК РФ (постановление Правительства РФ от 27 мая 2002 г. N 350.
Однако
независимо от размеров вознаграждения
данные расходы должны возмещаться
(п. 2 ст. 1174 ГК РФ) за счет наследственного
имущества до уплаты долгов кредиторам,
но после возмещения расходов, связанных
с болезнью и похоронами наследодателя,
пропорционально стоимости
При
этом следует иметь в виду, что
договор хранения может быть и
безвозмездным. Поскольку отечественная
доктрина гражданского права исходит
из презумпции возмездности договора
хранения, условие о том, что вознаграждение
за хранение выплате не подлежит, должно
быть включено непосредственно в
соответствующий договор
В остальном к отношениям между нотариусом, выступающим в качестве поклажедателя, и хранителем подлежат применению положения § 1 гл. 47 ГК РФ о договоре хранения, в частности определяющие обязанности сторон (ст. 889, 890, 891-900, 904 ГК РФ), основания и размер ответственности хранителя (ст. 901, 902 ГК РФ) и поклажедателя (ст. 903 ГК РФ).
Таким образом, договор хранения может быть как возмездным, так и безвозмездным. Этот вывод вытекает из общих норм ГК (ст. 423). Если договором предусмотрена возмездность хранения, то в обязанности поклажедателя входит также оплата вознаграждения за хранение в размере, установленном договором.
В
определенных случаях размеры вознаграждения
регламентируются законом. Так, предельные
размеры вознаграждения за хранение
наследственного имущества и
управление им устанавливаются Правительством
РФ. Постановлением Правительства РФ
от 27 мая 2002 г. N 350 "Об утверждении
предельного размера
В сумму вознаграждения за хранение имущества, как правило, включаются расходы хранителя на хранение. Однако договором может быть предусмотрено иное: расходы по хранению имущества могут не оплачиваться вовсе либо оплачиваться отдельно на условиях, установленных соглашением сторон.
Помимо понятия обычных расходов в законе существует понятие чрезвычайных расходов на хранение имущества (ст. 898 ГК). К таким расходам относятся затраты на хранение имущества, которые стороны не могли предвидеть в момент заключения договора. Чрезвычайные расходы возмещаются хранителю, если поклажедатель дал согласие на эти расходы или одобрил их впоследствии, а также в других случаях, предусмотренных законом или договором.
Входящие в состав наследства наличные деньги вносятся в депозит нотариуса (п. 2 ст. 1172 ГК РФ). Порядок внесения наличных денег в депозит нотариуса определяется Инструкцией о порядке учета депозитных операций в государственных нотариальных конторах СССР, утвержденной приказом Министерства юстиции СССР от 1 августа 1975 г. N 20, которая подлежит применению в части, не противоречащей законодательству РФ13.
Валютные ценности, драгоценные металлы и камни, изделия из них, а также не требующие управления ценные бумаги нотариус передает на хранение банку по договору (п. 2 ст. 1172). К валютным ценностям относятся иностранная валюта, ценные бумаги, номинированные в иностранной валюте. К драгоценным металлам относятся золото, серебро, платина и металлы платиновой группы, а к драгоценным камням - природные алмазы, рубины, изумруды, сапфиры и александриты, а также природный жемчуг и уникальные янтарные образования.14 В соответствии с п. 4 Правил учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней и продукции из них, а также ведения соответствующей отчетности, утвержденных постановлением Правительства РФ от 28 сентября 2000 г. N 731, правила хранения драгоценных металлов и драгоценных камней в кредитных организациях определяются Банком России.
Что же касается ценных бумаг, то банку передаются на хранение только ценные бумаги, не требующие управления. Впрочем, далеко не все из них требуют такой передачи. Если, скажем, наследодателем был открыт счет в Сбербанке и ему была выдана именная сберегательная книжка, которая относится к именной ценной бумаге, то она вполне может быть у нотариуса, поскольку никаких операций со средствами на этой книжке производиться не будет (кроме случаев, предусмотренных в законе) до тех пор, пока наследник, который может эти средства получить, не предъявит в банк свидетельство о праве на наследство. Если же ценные бумаги требуют управления, то в соответствии со ст.1025, 1026 и 1173 ГК нотариус, либо исполнитель завещания, если в завещании он назначен, заключает в качестве учредителя доверительного управления договор доверительного управления ценными бумагами с доверительным управляющим.