Охрана наследственного имущества

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 05 Июня 2012 в 14:03, курсовая работа

Краткое описание

Объектом исследования в данной работе выступает непосредственно охрана наследственного имущества, а предметом в свою очередь является рассмотрение общих положений охраны наследственного имущества, а так же процесса передачи имущества на хранение и особого порядка охраны наследства.

Вложенные файлы: 1 файл

Апоревич курсовая.docx

— 64.04 Кб (Скачать файл)

   Поэтому к отношениям между наследником  и нотариусом в связи с утратой  или повреждением наследственного  имущества, переданного на хранение, подлежат применению общие правила  о деликтной ответственности, если только соответствующую ответственность  не несет непосредственно хранитель, которому было передано на хранение наследственное имущество.

   Хранитель отвечает за утрату, недостачу или  повреждение имущества, принятого  на хранение, при наличии вины. При  этом хранитель, осуществляющий предпринимательскую  деятельность (профессиональный хранитель), несет ответственность, если не докажет, что утрата, недостача или повреждение  наследственного имущества произошли  вследствие непреодолимой силы, либо из-за свойств вещи, о которых  хранитель, принимая ее на хранение, не знал и не должен был знать, либо в результате умысла или грубой неосторожности поклажедателя (п. 1 ст. 901 ГК РФ). Применительно  к договору хранения наследственного  имущества, заключаемому нотариусом, это  означает, что при наличии вины хранителя нотариус вправе предъявить к нему требования о возмещении убытков, причем не собственных убытков (нотариус не является собственником наследственного  имущества и в силу п. 1 ст. 1171 ГК РФ заключает договор хранения в  целях защиты прав наследников, отказополучателей  и иных заинтересованных лиц), а убытков, причиненных наследникам, к которым  впоследствии перейдет наследственное имущество. Этим наследникам и должны быть переданы суммы, полученные нотариусом в возмещение убытков, связанных  с утратой, недостачей или повреждением наследственного имущества.

   Упрощению отношений между поклажедателем (нотариусом или исполнителем завещания), хранителем и наследником, принявшим  наследственное имущество, может служить  конструкция договорной цессии, позволяющая  поклажедателю уступить принадлежащие  ему в силу договора хранения права  требования наследнику, принявшему наследство, с тем, чтобы этот наследник занял  его место в отношениях с хранителем. Такой подход позволяет значительно  упростить отношения, связанные  с реализацией ответственности  хранителя за утрату, недостачу или  повреждение наследственного имущества: соответствующие убытки с хранителя будут взыскиваться не нотариусом - поклажедателем, а цессионарием - наследником, который, получив от цедента - нотариуса (исполнителя завещания) права требования, вытекающие из договора хранения, будет самостоятельно, в качестве собственника наследственного имущества реализовывать механизмы ответственности за его утрату, недостачу или повреждение.11 Цессия позволяет существенно упростить и порядок возврата имущества по окончании хранения, так как в этом случае можно будет избежать "двойной" передачи имущества (хранителем - нотариусу, а нотариусом - наследнику) и имущество будет возвращаться хранителем его непосредственному собственнику - наследнику, принявшему наследство. При этом, однако, следует иметь в виду, что двусторонний характер договора хранения, в силу которого поклажедатель имеет не только права требования, но и несет соответствующие обязанности (ст. 896, 899 ГК РФ), диктует при перемене лиц в обязательстве осуществить на стороне поклажедателя не только уступку требования наследнику, но и перевод на него долга, что возможно лишь при условии согласия кредитора-хранителя (п. 1 ст. 391 ГК РФ).

   Размер  ответственности хранителя зависит  от того, осуществляется хранение возмездно  или безвозмездно. В первом случае убытки подлежат возмещению в полном объеме, т.е. не только реальный ущерб, но и упущенная выгода, если только иное не предусмотрено законом или  договором хранения (п. 1 ст. 902 ГК РФ). Во втором случае возмещению подлежит только реальный ущерб (п. 2 ст. 902 ГК РФ).

   Если  же в утрате, недостаче или повреждении  имущества, принятого на хранение, помимо вины хранителя есть и вина нотариуса, который, действуя по своему усмотрению, выбрал в качестве хранителя лицо, заведомо не способное обеспечить надлежащие условия хранения, либо, выступая в  качестве поклажедателя, не предупредил  хранителя о свойствах имущества, приведших к его утрате, недостаче или повреждению, или иным образом способствовал утрате, недостаче или повреждению имущества, нотариус будет нести ответственность перед наследником по общим правилам о деликтной ответственности (ст. 1064 ГК РФ).

   Таким образом, при определении условий ответственности нотариуса должны применяться не только нормы гл. 59 ГК РФ об ответственности за причинение вреда, но и правила ч. 1 ст. 17 Основ законодательства РФ о нотариате, возлагающей на нотариуса обязанность возместить ущерб лишь при невозможности его возмещения в ином порядке, т.е., по существу, устанавливающей дополнительную к ответственности хранителя субсидиарную ответственность нотариуса (ст. 399 ГК РФ).

   Если  поклажедателем является исполнитель  завещания, то ввиду отсутствия специальных  правил он несет ответственность  перед наследником за утрату, недостачу  или повреждение сданного на хранение имущества по общим правилам, т.е. при наличии вины.

   Наконец, при отсутствии оснований для  привлечения к ответственности  и хранителя, и поклажедателя (нотариуса  или исполнителя завещания) негативные последствия, связанные с утратой, недостачей или повреждением сданного на хранение наследственного имущества, полностью возлагаются на наследника, который является собственником  наследственного имущества с  момента открытия наследства (п. 4 ст. 1152 ГК РФ) и в этом качестве несет  риск случайной гибели или повреждения  этого имущества (ст. 211 ГК РФ). 

   2.2. Вознаграждение хранителя.

 

   Очевидно, что договор хранения, по которому хранителем является один из наследников, может иметь некоторые особенности, связанные с решением вопроса  о вознаграждении за хранение и об ответственности за утрату, недостачу  или повреждение принятого на хранение наследственного имущества. Наследник, безусловно, имеет право  на получение вознаграждения за хранение (если только иное не предусмотрено  договором хранения). Однако следует  иметь в виду, что являвшийся хранителем наследник действовал, в том числе и в собственных интересах. Поэтому при последующем распределении между наследниками расходов по хранению исключить из них долю, приходящуюся на наследника-хранителя.

   Аналогично  должен решаться вопрос и в случае, когда в соответствии со ст. 901 ГК РФ на наследника-хранителя возлагается  ответственность за утрату, недостачу  или повреждение принятого на хранение наследственного имущества. Такой наследник, безусловно, должен возместить соответствующие убытки, но это возмещение должно быть уменьшено  соразмерно доле, приходящейся на наследника-хранителя, так как в этой части обязательство  прекращается вследствие совпадения в  его лице должника (несущего ответственность  за причинение вреда наследственному  имуществу) и кредитора (потерпевшего, имеющего право на возмещение вреда).

   Можно говорить о том, что расходы по хранению наследственного имущества возмещаются тому, кто их понес (за вычетом той доли расходов, которая падает на него самого, если хранение имущества осуществляет один из наследников). Можно ли требовать выплаты вознаграждения за хранение имущества? Ответ зависит от того, кто хранил имущество: исполнитель завещания, наследник или какое-либо другое лицо. Если исполнитель завещания, то вопрос решается с учетом правил ст.1136 ГК; если наследник, то вознаграждение подлежит выплате, когда это предусмотрено договором; если же другое лицо, то вознаграждение выплачивается, если договором не предусмотрено, что вознаграждение выплате не подлежит.

   Вознаграждение за хранение должно быть уплачено хранителю по окончании хранения, а если оплата хранения предусмотрена по периодам, оно должно выплачиваться соответствующими частями по истечении каждого периода. При просрочке уплаты вознаграждения за хранение более чем на половину периода, за который оно должно быть уплачено, хранитель вправе отказаться от исполнения договора и потребовать от поклажедателя немедленно забрать сданную на хранение вещь. Если хранение прекращается до истечения обусловленного срока по обстоятельствам, за которые хранитель не отвечает, он имеет право на соразмерную часть вознаграждения, а в случаях, установленных законом (п. 1 ст. 894 ГК РФ), на всю сумму вознаграждения. Если хранение прекращается досрочно по обстоятельствам, за которые хранитель отвечает, он не вправе требовать вознаграждение за хранение, а полученные в счет этого вознаграждения суммы должен вернуть поклажедателю.

   Если  по истечении срока хранения находящаяся  на хранении вещь не взята обратно  поклажедателем, он обязан уплатить хранителю соразмерное вознаграждение за дальнейшее хранение вещи. Это правило применяется и в случае, когда поклажедатель обязан забрать вещь до истечения срока хранения. 

   2.3. Возмещение расходов по договору хранения наследственного имущества

 

   Закон не предусматривает каких-либо особенностей для договора хранения наследственного  имущества, за исключением установления Правительством РФ предельных размеров вознаграждения за хранение (п. 6 ст. 1171 ГК РФ). В настоящее время предельный размер вознаграждения по договору хранения наследственного имущества не может  превышать 3% оценочной стоимости  имущества, определяемой в соответствии с абз. 3 п. 1 ст. 1172 ГК РФ (постановление  Правительства РФ от 27 мая 2002 г. N 350.

   Однако  независимо от размеров вознаграждения данные расходы должны возмещаться (п. 2 ст. 1174 ГК РФ) за счет наследственного  имущества до уплаты долгов кредиторам, но после возмещения расходов, связанных  с болезнью и похоронами наследодателя, пропорционально стоимости перешедшего  к каждому из наследников наследственного  имущества.

   При этом следует иметь в виду, что  договор хранения может быть и  безвозмездным. Поскольку отечественная  доктрина гражданского права исходит  из презумпции возмездности договора хранения, условие о том, что вознаграждение за хранение выплате не подлежит, должно быть включено непосредственно в  соответствующий договор хранения. 12В случае, когда в качестве хранителя выступает исполнитель завещания, возмездность договора хранения зависит от того, предусмотрена ли в завещании выплата ему вознаграждения (ст. 1136 ГК РФ).

   В остальном к отношениям между  нотариусом, выступающим в качестве поклажедателя, и хранителем подлежат применению положения § 1 гл. 47 ГК РФ о договоре хранения, в частности  определяющие обязанности сторон (ст. 889, 890, 891-900, 904 ГК РФ), основания и размер ответственности хранителя (ст. 901, 902 ГК РФ) и поклажедателя (ст. 903 ГК РФ).

   Таким образом, договор хранения может быть как возмездным, так и безвозмездным. Этот вывод вытекает из общих норм ГК (ст. 423). Если договором предусмотрена возмездность хранения, то в обязанности поклажедателя входит также оплата вознаграждения за хранение в размере, установленном договором.

   В определенных случаях размеры вознаграждения регламентируются законом. Так, предельные размеры вознаграждения за хранение наследственного имущества и  управление им устанавливаются Правительством РФ. Постановлением Правительства РФ от 27 мая 2002 г. N 350 "Об утверждении  предельного размера вознаграждения по договору хранения наследственного  имущества и договору доверительного управления наследственным имуществом" установлено, что предельный размер вознаграждения в указанных случаях  не может превышать 3 процента оценочной  стоимости наследственного имущества.

   В сумму вознаграждения за хранение имущества, как правило, включаются расходы  хранителя на хранение. Однако договором  может быть предусмотрено иное: расходы  по хранению имущества могут не оплачиваться вовсе либо оплачиваться отдельно на условиях, установленных соглашением  сторон.

   Помимо  понятия обычных расходов в законе существует понятие чрезвычайных расходов на хранение имущества (ст. 898 ГК). К таким  расходам относятся затраты на хранение имущества, которые стороны не могли  предвидеть в момент заключения договора. Чрезвычайные расходы возмещаются  хранителю, если поклажедатель дал  согласие на эти расходы или одобрил  их впоследствии, а также в других случаях, предусмотренных законом  или договором.

   3. ОСОБЫЙ ПОРЯДОК ОХРАНЫ НАСЛЕДСТВЕННОГО  ИМУЩЕСТВА.

                                     3.1. Наличные деньги, ценности.

 

   Входящие  в состав наследства наличные деньги вносятся в депозит нотариуса (п. 2 ст. 1172 ГК РФ). Порядок внесения наличных денег в депозит нотариуса  определяется Инструкцией о порядке  учета депозитных операций в государственных  нотариальных конторах СССР, утвержденной приказом Министерства юстиции СССР от 1 августа 1975 г. N 20, которая подлежит применению в части, не противоречащей законодательству РФ13.

   Валютные  ценности, драгоценные металлы и  камни, изделия из них, а также  не требующие управления ценные бумаги нотариус передает на хранение банку  по договору (п. 2 ст. 1172). К валютным ценностям  относятся иностранная валюта, ценные бумаги, номинированные в иностранной  валюте. К драгоценным металлам относятся  золото, серебро, платина и металлы  платиновой группы, а к драгоценным  камням - природные алмазы, рубины, изумруды, сапфиры и александриты, а также  природный жемчуг и уникальные янтарные образования.14 В соответствии с п. 4 Правил учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней и продукции из них, а также ведения соответствующей отчетности, утвержденных постановлением Правительства РФ от 28 сентября 2000 г. N 731, правила хранения драгоценных металлов и драгоценных камней в кредитных организациях определяются Банком России.

   Что же касается ценных бумаг, то банку  передаются на хранение только ценные бумаги, не требующие управления. Впрочем, далеко не все из них требуют такой  передачи. Если, скажем, наследодателем был открыт счет в Сбербанке и  ему была выдана именная сберегательная книжка, которая относится к именной ценной бумаге, то она вполне может быть у нотариуса, поскольку никаких операций со средствами на этой книжке производиться не будет (кроме случаев, предусмотренных в законе) до тех пор, пока наследник, который может эти средства получить, не предъявит в банк свидетельство о праве на наследство. Если же ценные бумаги требуют управления, то в соответствии со ст.1025, 1026 и 1173 ГК нотариус, либо исполнитель завещания, если в завещании он назначен, заключает в качестве учредителя доверительного управления договор доверительного управления ценными бумагами с доверительным управляющим.

Информация о работе Охрана наследственного имущества