Контрольная работа по "Предпринимательству"

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 19 Января 2014 в 12:11, контрольная работа

Краткое описание

Интенсивное развитие внешнеторговых связей России, её интеграция в мировую экономику неизбежно требуют формирования правового механизма регулирующего торговую политику на основе принципов, норм, правил, торговых обычаев и практики, существующих в современной международной торговле[1]. Цель работы - рассмотреть институт международной купли-продажи товаров.

Содержание

Введение
1. Понятие, виды и содержание договора международной купли-продажи товаров
2. Субъекты договора международной купли-продажи товаров
3. Внешнеэкономический контракт. Понятие внешнеэкономического контракта
4. Общие вопросы развития правового регулирования международной купли-продажи на современном этапе
Заключение
Список литературы

Вложенные файлы: 1 файл

уваров.docx

— 42.03 Кб (Скачать файл)

По объёму операций фирмы делятся  на крупные, средние и мелкие компании, причём в различных странах эти  понятия не являются одинаковыми. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Внешнеэкономический контракт. Понятие внешнеэкономического контракта

Одним из основных условий для успешного  осуществления внешнеэкономических  операций является заключение контрактов.

Заключение контрактов состоит  из двух основных стадий. Это предложение  заключить контракт (офёрта) и принятие предложения (акцепт). (Порядок заключения контракта регулируется Венской  конвенцией 1980г. в статьях 14-24).

Офёрта должна удовлетворять двум требованиям:

· содержать в себе все существенные пункты предполагаемого договора

· быть адресованной конкретному лицу или неопределённому кругу лиц  при условии возможной индивидуализации одного или нескольких из них, желающих принять предложение[9].

В последнем случае имеет место  так называемая публичная офёрта, широко применяемая в торговле и  иных сферах обслуживания граждан.

При отсутствии одного из указанных  требований нет и предложения  о заключении договора. На практике часто встречаются обращения  к публике или отдельным лицам, которые не имеют силы офёрты, их следует рассматривать как приглашения  к переговорам по поводу заключения договора. Сюда относятся различные  формы рекламы (каталоги, буклеты) и  объявления. Они не связывают лиц, распространяющих данную информацию, какими-либо юридическими обязанностями  по заключению договоров.

Офёрта вступает в силу, когда  она получена адресатом офёрты. Офёрта, даже когда она является безотзывной, может быть отменена оферентом, если сообщение об отмене получено адресатом  офёрты раньше, чем сама офёрта, или  одновременно с ней[10].

Однако в практике и законодательстве отдельных стран по вопросу о  “связующей силе” офёрты, т.е. права  оферента отозвать офёрту до её акцепта  адресатом существуют некоторые  расхождения. Например, в странах  “общего права”, прежде всего в Англии; оферент в принципе сохраняет право отозвать офёрту в любой момент до её акцепта контрагентом, обоснованием чему служит требование “встречного удовлетворения” оферент юридически не связан своим предложением.

Под акцептом понимается согласие адресата, данное в установленный срок, заключить  договор на условиях предложенных оферентом. По своему содержанию акцепт должен отвечать условиям, сформулированным в предложении  заключить договор.

Ответ на офёрту, который имеет  целью служить акцептом, но содержит дополнения, ограничения или иные изменения, является отклонением офёрты и представляет встречную офёрту. Но если изменения незначительны  и оферент не возражает, то офёрта считается акцептированной[11].

Договор считается заключенным, когда  две стороны - экспортёр и импортёр достигли соглашения в торговой сделке по всем её существенным условиям.

Местом заключения договора по законодательству Российской Федерации и ряду других стран считается место получения  акцепта, но в странах “общего  права” действует так называемая “теория почтового ящика”, в  силу которой, местом заключения договора, считается та страна откуда отправлен акцепт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Общие вопросы развития правового регулирования международной купли-продажи на современном этапе

Правовое регулирование международной  купли-продажи товаров в последнее  время существенно изменилось.

Во-первых, с 01 сентября 1991г. Советский Союз стал участником Конвенции ООН «О договорах международной купли-продажи товаров» 1980г., так как с 24 декабря 1991г. членство бывшего Советского Союза в ООН перешло к РФ в порядке правопреемства, и в соответствии с Уставом ООН она приобрела все права и обязательства СССР по многосторонним договорам, депозитарием которого являлся Генеральный секретарь ООН. Следовательно, к договорам, заключённым с 1сентября 1991г. субъекты коммерческих предприятий которых находятся на территории РФ применялись положения Конвенции при условии, что эти договоры соответствуют её требованиям.

Во-вторых, в связи с прекращением существования Советского Союза  в декабре 1991г. к внешнеэкономической  сфере стали относиться и договора купли-продажи, которые субъекты права  заключали с предприятиями и  организациями, которые находились на территории государств, являвшихся союзными республиками СССР.

Особенности регулирования отношений  по таким договорам отражены как  в многосторонних соглашениях нормативного характера, подписанных в рамках СНГ, двусторонних межгосударственных соглашениях нормативного характера, подписанных в рамках СНГ, так  и в актах компетентных органов  РФ.

В-третьих, 14 июля 1991г. Верховный Совет  РФ принял постановление " О регулировании  гражданских правоотношений в период проведения экономической реформы". В силу этого постановления до принятия нового Гражданского кодекса  на территории РФ применялись Основы гражданского законодательства Союза  СССР.

В четвертых, ФЗ «О введении в действие ч.1 Гражданского кодекса РФ» №51-ФЗ от 30 ноября 1994 была введена в действие ч.1 ГК РФ.

Также в Конституции определён  порядок соотношения законодательства РФ и международных договоров  РФ.

Конституция РФ (ст.15) предусматривает, что составной частью правовой системы  нашего государства являются международные  договоры РФ. Если международным договором  РФ установлены иные правила, чем  установленные законом, то применяются  правила международного договора[18].

Применительно к внешнеэкономическим  контрактам важное значение имеют 2 вида международных договоров:

· к первому из них относятся  договоры, устанавливающие режим  торговли между двумя государствами  или группой государств, например, договоры о внешнеэкономическом  сотрудничестве, товарообороте и  платежах.

· договоры второго вида содержат гражданско-правовые правила, регулирующие имущественные отношения, возникающие  из внешнеэкономических контрактов.

При составлении контракта и  согласовании его условий с зарубежным партнёром прежде всего необходимо проверить, действуют ли в отношениях между Россией и государством, к которому принадлежит зарубежный контрагент, международные договоры первого вида. Правовой режим межгосударственной торговли непосредственно влияет на уровень цен. Межгосударственные договорённости о контингентах взаимопоставляемых товаров создают соответствующие предпосылки для получения лицензий и иных разрешений, если они необходимы, а по вопросам платежей - предопределяют контрактные условия о расчётах, в том числе и о валюте платежа.

Сделки, заключаемые с иностранными контрагентами, регулируются нормами  права той или иной страны. Применяемое  к ним право определяется по соглашению сторон Контракта. Действующее в России законодательство, как и право большинства других стран мира исходит из того, что стороны внешнеэкономической сделки свободны в выборе применимого права. Однако при его выборе возникают серьёзные сложности не только у неискушенных в праве людей, но и профессиональных юристов, которые недостаточно глубоко знают иностранное право, регулирующее коммерческие отношения.

Прежде всего, это вызвано тем, что имеются существующие расхождения  в решении одних и тех же вопросов в различных системах права  и национального законодательства, а также в практике их применения участнику внешнеэкономической  деятельности необходимо хорошо ориентироваться  в нормах права, которые регулируют этот вид договора.

Во-первых, при согласовании условий  контракта с иностранным партнёром  важно знать правила, определяющие порядок его заключения.

Во-вторых, если одна из сторон не выполнила  согласованные условия, которые  противоречат императивным нормам права, их окажется невозможным реализовать в судебном порядке.

Т.о., включение в контракт условия  о штрафе на случаи неисполнения какого-либо обязательства признаётся правом большинства  стран допустимым.

В то же время англо-американское право  исходит из того, что договорное условие о штрафе в принципе не может быть реализовано с помощью  суда. Его реализация допускается  только в случае, если суд признаёт, что это условие носит характер заранее оценённых убытков, размер которых мог бы быть реально предвидён  в момент заключения договора.

В-третьих, невозможно в каждом конкретном контракте предвидеть все возможные  ситуации и соответственно оговорить  условия на все случаи жизни. В этой связи при возникновении в будущем разногласий между партнёрами по вопросам, не предусмотренным в контракте, неизбежно применение норм права.

При отсутствии в контракте условия  о применяемом праве (а это  часто бывает на практике) стороны  вправе согласовать этот вопрос впоследствии.

Если же и такая договорённость не достигнута, применимое право определяется на основании коллизионной нормы. Применение к рассматриваемому виду договоров  коллизионной нормы в праве различных  стран не совпадают по содержанию.

Существуют также международные  Конвенции, цель которых унифицировать  коллизионные нормы, применяемые к  договорам международной купли-продажи  товаров.

Согласно действующему в настоящее  время в РФ законодательству, к  отношениям по договору купли-продажи  при отсутствии соглашения сторон применяется  право страны, где учреждена, имеет  место жительства или основное место  деятельности сторона, являющаяся продавцом. Это - новелла в российском законодательстве.

Если применимым правом будет право  РФ, то необходимо учитывать следующее:

Особенности договора международной  купли-продажи - это широкое применение для регулирования возникающих  из него прав и обязанностей сторон международного договора. Правила эти  международных договоров имеют  преимущество перед другими нормами  российского гражданского законодательства[19].

С 01 сентября 1991г. на территории РФ применяется  Венская Конвенция «О договорах  международной купли-продажи товаров» 1980г.

Правовой эффект участия в Конвенции  состоит в том, что её положения  становятся частью национального права  государства-участника. Такие государства  обязаны применять положения  Конвенции в случаях, когда они  являются договорными государствами (т.е. Контракт заключён между партнёрами, находящимися в государствах-участниках Конвенции).

Из этого следует, что нормы  Конвенции применяются независимо от того, сделана ли в Контракте  ссылка на неё или нет[20].

В настоящее время законодательство РФ, регулирующее международную куплю-продажу товаров совпадает по содержанию с законодательством в других государствах-участниках Венской Конвенции.

Не во всех случаях, когда применяется  право РФ, таковыми будут положения  Конвенции или только её положения.

· согласно ст. 6 Конвенции стороны  могут полностью исключить её применение к отношениям по Контракту.

В таком случае подлежат применению в качестве положений российского  права общие нормы гражданского законодательства, действующие на территории РФ.

· в силу ст.90 Конвенции она не затрагивает действия других международных  соглашений по вопросам, являющимся предметом  её регулирования, если стороны имеют  коммерческие предприятия в государствах участников такого соглашения.

· установленная Конвенцией сфера  применения не охватывает ряд Контрактов, например, на продажу судов водного  и воздушного транспорта, судов на воздушной подушке и т.д.

К подобным Контрактам будут применяться  не положения Конвенции, а общие  нормы гражданского законодательства.

· Конвенция устанавливает порядок  регулирования вопросов, прямо в  ней не разрешённых (ч.2.ст.7) [21].

Такие вопросы решаются прежде всего в соответствии с общими принципами Конвенции, но при отсутствии таких принципов Конвенция отсылает к праву, применяющемуся в силу норм международного частного права (коллизионные нормы). И в этом случае необходимо будет использовать нормы гражданского законодательства РФ, направленные по вопросу о неустойке и по её соотношению с убытками.

При заключении Контракта важно  определить, будут ли подлежать применению к отношениям по заключаемому контракту  положения Венской конвенции.

Если государство, в котором  находится коммерческое предприятие  зарубежного партнёра, также участник этой Конвенции, то Венская конвенция, безусловно, применима. В соответствии с Венской конвенцией контракт, для  того чтобы он был признан действительным, должен содержать минимум условий (стороны, обозначение товара, количество и цену или порядок их определения).

Информация о работе Контрольная работа по "Предпринимательству"