Автор работы: Пользователь скрыл имя, 12 Декабря 2012 в 22:01, курсовая работа
Для того, чтобы стать реальностью и успешно выполнять свои функции, право должно иметь внешнее выражение, которое одни ученые называют формами права, другие- источниками, а некоторые - формами и источниками одновременно. Источниками права можно называть материальные, социальные и иные условия жизни общества и общественные явления, которые вызывают объективную необходимость возникновения тех или иных правовых норм в частности и правовой системы в целом. В философском плане источником права могут называться те философские принципы и идеи, которые легли в основу той или иной правовой системы. В юридическом смысле источник- это внешняя форма выражения и закрепления норм права.
Введение 3
1. Происхождение прецедента как источника права 5
2. Роль правового прецедента в романо-германской правовой семье 8
3. Роль правового прецедента в англо-американской правовой семье 10
4. Роль правового прецедента в российской правовой системе 13
Заключение 20
Список использованной литературы 21
Введение
Суды нижнего уровня позволяли
разрешать большинство споров. До
судов высших инстанций доходили
только наиболее общие и нетривиальные
дела, рассмотрение которых формировало
правовой прецедент для подобных
дел в будущем. При всей централизации
системы королевских судов, огромный
массив дел находился за пределами
сферы их деятельности. До 1800 года в
Вестминстерских судах
При публикации прецедентов делается определенный отбор. Публикуется 75% решений Палаты лордов, 25% решений Апелляционного суда и только 10% решений Высокого суда. Огромный поток судебных решений, способный затопить английских юристов, таким образом, сокращается. Тем не менее, в настоящий момент существует около 300 тысяч прецедентов и их число постоянно возрастает.
Как и право Англии, право США сегодня - это, в основном, право судебной практики. Однако после Войны за независимость предполагался отказ от принципа прецедента и других характерных черт общего права. В ряде штатов были приняты кодексы и запрещены всякие ссылки на английские судебные решения. Теперь в США существует пятьдесят одна правовая система: в каждом штате и одна федеральная. Ежегодно в США публикуется 300 томов судебной практики.
Федеральная судебная система и судебные системы штатов постоянно конкурируют друг с другом. Существует около ста федеральных окружных судов. Их решения можно обжаловать в апелляционные суды, решения которых, в свою очередь, могут быть обжалованы в Верховном суде США.
Из-за того, что каждый штат
имеет свою судебную систему, общая
картина характеризуется
Судебная система США менее централизована, чем судебная система Англии. Это обусловлено причинами как географическими, так и историческими. Нормы права в США устанавливаются судами, а принципы складываются на основе этих норм. В отличие от судебной практики в Англии, высшие суды США - Верховный суд США и верховные суды штатов - не связаны со своими предыдущими решениями.
Свойственная английской правовой системе значимость и полнота судебной власти, во многом характерна и для Соединенных Штатов. "Если трезво смотреть на вещи, то становится ясным, что во многих случаях суды являются творцами законов, поскольку именно они интерпретируют их. Без авторитетной интерпретации многие законы теряют и сам смысл" Фридман Л. «Введение в американское право». М., 1992. С. 208..
В нашей стране отношение
к прецеденту всегда было неоднозначным.
В дореволюционной России одни теоретики
права и практики признавали его
в качестве источника права, хотя
и с оговорками о том, что это
некая вспомогательная, дополнительная
по отношению к закону форма права.
Другие же авторы полностью отрицали
прецедент в качестве самостоятельного
источника права. В послереволюционный
период отечественная юридическая
наука продолжала традиции непризнания
прецедента в качестве формы права.
Такое отношение Р.З.Лившиц связывает
с нормативистским подходом к
пониманию права в Советской
юридической науке. Известно, например,
что еще в 40-50-е гг. предпринимались
попытки представления
Тем не менее, констатировалось
в научной литературе, «изгоняемый
из уголовного права «в дверь» судебный
прецедент упрямо «лез в окно»
и зачастую небезуспешно». И первое
его «наиболее легальное
Начиная с 1985 года жизнь в нашей стране, претерпела огромные изменения, которые, естественно, коснулись и права. Отход от нормативизма дал теоретическую возможность признать судебную практику источником права. Многие российские ученые правоведы рассматривают реальную возможность введения судебного прецедента как источника права.
Этот вопрос традиционно порождает множество дискуссий. Если последовательно относить российскую правовую систему к романо-германской правовой семье, то нельзя исключать определенную роль правового прецедента, как это было показано выше. С другой стороны, если учитывать наследие социалистического права, то это вопрос приобретает особую специфику.
В советской литературе высказаны
три точки зрения. Одна из них
признает судебную практику в качестве
источника права только в той
мере, в которой она находит
отражение в руководящих
В соответствии со ст. 126 - 127 Конституции РФ Верховный Суд РФ и Высший Арбитражный Суд РФ дают лишь "разъяснения" по вопросам судебной практики, а не творят нормы права. Об общеобязательности постановлений Конституционного Суда РФ можно говорить применительно к решениям, вынесенным им по вопросам, относящимся к его компетенции (ст. 125 Конституции РФ, ст. 3 Федерального конституционного закона "О Конституционном Суде Российской Федерации" от 21 июля 1994 г. (в ред. от 15 декабря 2001 г.).
Современное же положение вещей таково, что решения Конституционного Суда РФ имеют прямое отношение к правотворчеству. Конституционный Суд официально создает судебный прецедент. Аналогично Высший Арбитражный Суд РФ своими решениями создает прецеденты для разрешения возникающих в процессе предпринимательской деятельности споров, вытекающих из гражданских правоотношений либо из правоотношений в сфере управления. В процессе обобщения практики нижестоящих судов на основе принципов права Верховный Суд РФ своими руководящими указаниями "преодолевает" несовершенства нормативных актов.
Все это свидетельствует,
что роль судебной практики высших
судебных органов в российской правовой
системе значительна. С одной
стороны правотворческая
Я хотел бы затронуть ещё один аспект данной темы, а именно: влияет ли международная прецедентная практика на нашу правовую систему, возможно ли заимствование каких-либо прецедентов? В связи с этим я хотел бы обратить внимание на прецедентную практику Европейского суда по правам человека.
В связи с присоединением Российской Федерации к Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод 1950 г. (далее - Европейская конвенция) ФЗ "О ратификации Конвенции о защите прав человека и основных свобод и Протоколов к ней" от 30 марта 1998 г.// СЗ РФ. 1998. N 14. Ст. 1514.российские граждане и иные лица, находящиеся под юрисдикцией Российской Федерации, а также действующие на ее территории юридические лица получили возможность обращаться для защиты своих имущественных и личных неимущественных прав в Европейский суд по правам человека. Условиями для обращения граждан и юридических лиц, находящихся под юрисдикцией Российской Федерации, в Европейский суд являются:
либо личного неимущественного либо имущественного права лица (из перечисленных в Конвенции);
российской инстанцией.
При этом "исчерпанность" средств правовой защиты применительно к российской правовой системе должна означать, что дело было предметом рассмотрения Высшего Арбитражного Суда или Верховного Суда РФ, а в некоторых случаях - Конституционного Суда РФ. Кроме того, жалоба не должна быть анонимной, а являться по существу аналогичной той, которая уже была рассмотрена Европейским судом или уже стала предметом другой процедуры международного разбирательства или урегулирования, и не содержащей новых относящихся к делу фактов.
Практика Европейского суда
по рассмотрению дел нарушении прав,
которые принято относить к предмету
гражданско-правового
Речь идет о признании
обязательной не всей практики Европейского
суда, а лишь той, которая формируется
при рассмотрении дел с участием
Российской Федерации. Вопрос о значении
для отечественного гражданского законодательства
прецедентной практики Европейского суда,
сформированной без участия России,
пока остается открытым. Формально
решения Европейского суда не обязательны
для неучаствовавших
Проблема восприятия российской правовой системой прецедентной практики Европейского суда связана с общим вопросом определения места судебного прецедента в этой системе. В научной литературе подчеркивается роль судебной практики (предыдущих судебных решений) для разрешения конкретных уголовных и гражданских дел, но лишь немногие авторы утверждают, что судебный прецедент является источником российского права. "Необходимо признать де-юре то, что существует де-факто, - отмечает Л.П. Ануфриева, - поскольку функционирование отечественной судебной системы в рамках существовавших и существующих государственно-правовых структур убеждает в том, что по существу она формирует источники права" Ануфриева Л.П. «Об источниках международного частного права (некоторые вопросы теории)» // Московский журнал международного права. 1994. N 4. С. 72. .
Более категорично по поводу роли судебного прецедента высказывается Т.Н. Нешатаева, по выражению которой "...в российской правовой системе, как и в любой континентальной системе права, в той или иной форме прецедент всегда существовал в качестве источника права", например, "применение закона или права по аналогии" Нешатаева Т.Н. «Международный гражданский процесс: Учебное пособие». М.Дело, 2001. С. 65..
Заслуживает внимания и подход М. В. Кучина. Признавая судебный прецедент источником права, он вместе с тем утверждает: "Мы имеем в виду общую, принципиальную сторону рассматриваемого явления и далеки от мысли придавать ему безусловно-обязательную силу независимо от конкретных обстоятельств, в которых он применяется" Кучин М.В. «Судебный прецедент как источник права (дискуссионные вопросы)» // Российский юридический журнал. 1999. N4. С. 77 - 78.. Можно привести множество других суждений по этому вопросу.
Интерес представляет позиция самих высших судебных инстанций относительно применения судебного прецедента. Так, Конституционный Суд РФ в Постановлении от 16 июня 1998 г. N 19-П "По делу о толковании отдельных положений статей 125, 126 и 127 Конституции Российской Федерации" отметил, что только Конституционный Суд выносит официальные решения, имеющие общеобязательное значение, в то время как "решения судов общей юрисдикции и арбитражных судов не обладают такой юридической силой. Они не обязательны для других судов по другим делам, так как суды самостоятельно толкуют подлежащие применению нормативные предписания, следуя при этом Конституции Российской Федерации и федеральному закону..." СЗ РФ. 1998. N 25. Ст. 3004.