Автор работы: Пользователь скрыл имя, 21 Марта 2014 в 22:51, курсовая работа
Конституция РФ закрепляет в числе основных прав граждан – право собственности, т.е. право каждого иметь в собственности имущество, свободно владеть, пользоваться и распоряжаться им. Государство гарантирует гражданско-правовую защиту их прав и свобод. Кроме того отношения собственности являются одной из фундаментальных основ, обеспечивающих нормальное функционирование экономики. Одним из способов защиты прав и свобод граждан, а также интересов государства и общества является их уголовно-правовая защита
Легальное определение хищения играет роль ориентира, который позволяет успешно разрешать вопросы частного характера, часто возникающие в процессе квалификации уголовных деяний. Это делает возможным опознание индивидуально-определяющих признаков совершенного посягательства и проверку их соответствия положениям закона.
В новом Уголовном кодексе понятием хищение охватывается перечень преступных посягательств на чужое имущество, причем в зависимости от способа совершения преступления выделяются его формы: кража, мошенничество, грабеж, разбой и др. Эти составы преступлений против собственности включены в главу 21 Уголовного Кодекса РФ «Преступления против собственности». В настоящее время преступления против собственности включают в себя 11 составов преступлений, предусмотренных ст. 158-168 УК.
1.2. Характеристика преступлений против собственности по уголовному законодательству зарубежных стран
В уголовном законодательстве зарубежных стран система имущественных преступлений строится неоднозначно.
Например, согласно УК ФРГ преступлениями против собственности признаются только те деяния, которые нарушают право собственности.
В Уголовном кодексе Франции имущественные преступления подразделяются на две группы: злостное приобретение и иные посягательства на имущество. Похищение (кража) определяется «как злостное изъятие чужой вещи» (ст. 311–1)3.
Представляют интерес такие имущественные преступления, как кража (УК ФРГ) и похищение вещи (УК Франции), в том, что не требуют наличия таких признаков хищения, как корысть и причинение имущественного ущерба, что несвойственно определению понятия хищения в российском уголовном законодательстве (ст. 158 УК РФ).
В систему имущественных преступлений Британского уголовного законодательства входят: кража, разбой, мошенничество и некоторые другие деяния. Кража определяется как «бесчестное присвоение имущества, принадлежащего другому с намерением лишить потерпевшего этого имущества навсегда».
Предмет преступлений против собственности в уголовном законодательстве ряда зарубежных стран трактуется по разному. В уголовном праве Германии и Франции предметом похищения и кражи является вещь – «телесный предмет внешнего мира». Британское уголовное законодательство предмет кражи толкует значительно шире – «деньги и все иное имущество, имущественное право и другое неосязаемое имущество».
Наблюдается некоторая схожесть в регламентации ответственности за отдельные виды преступлений, в том числе это касается ответственности за причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием, а также за неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения.
Однако, несмотря на наличие в большинстве стран норм аналогичных ст. 165 и ст. 166 УК РФ, тем не менее, преступления характеризуются несколько иными объективными и субъективными признаками, что представляется небезынтересным для российского законодателя.
Уголовный кодекс Федеративной республики Германии в разделе 19 «Кража и присвоение» в § 248 предусматривает ответственность за незаконное использование транспортного средства лишением свободы на срок до трех лет или денежным штрафом, если по другим предписаниям деяние не подлежит более суровому наказанию, наказывается тот, кто воспользуется автомобилем или велосипедом против воли его владельца (ч. 1)2 . УК ФРГ признает уголовно-наказуемым и покушение на преступление (ч. 2). Уголовное преследование допускается только по заявлению потерпевшего (ч. 3).
Незаконное использование транспортного средства в Германии является достаточно распространенным преступлением. Однако сам запрет является новым. Он восходит к 1932 году и введен в Германии в 1953 году. Анализ диспозиции позволяет сделать вывод, что данное преступление юридически - технически построено иначе, чем ст. 166 УК РФ, хотя как отмечает практика его применения во многом, но не во всем сходна. В Германии, также как и в России, преступление считается оконченным с момента начала передвижения автомобиля или иного транспортного средства. Но в отличие от ст. 166 УК РФ, по которой ответственность наступает в том случае, когда транспортное средство приведено в движение любым способом (в том числе уведено, транспортировано) с места стоянки, по УК Германии речь идет о передвижении транспортного средства при помощи собственных механизмов.
Исследование опыта зарубежных стран относительно регулирования ответственности за преступления против собственности, как связанные, так и не связанные с хищением, является достаточно важным. Это открывает перед законодателем новые горизонты, позволяет ему лучше узнать право своей страны, так как особенности этого права отчетливо выявляются в сравнении с другими системами. Именно при помощи сравнения можно вооружиться новыми идеями и аргументами, которые можно использовать для совершенствования российского законодательства.
Глава 2. Общая характеристика преступлений против собственности
Преступлениями против собственности называют преступные деяния, посягающие на отношения собственности и причиняющие ущерб собственнику. Преступные нарушения отношений собственности представляют значительную опасность для общества.
Родовым объектом преступлений против собственности являются отношения собственности, выражающиеся в принадлежащем собственнику праве владения, пользования и распоряжения своим имуществом(ст. 209 ГК).
Непосредственным объектом преступлений против собственности является определенная форма собственности, нарушаемая в результате преступного деяния.
От объекта преступлений против собственности следует отличать предмет этих преступлений.
Предметом преступлений против собственности являются имущество (т.е. конкретные вещи, предметы материального мира, флора, фауна, домашние животные и т.д.) и предметы, дающие право на получение имущества (ценные бумаги, другие документы).
Следует иметь в виду, что предметом преступлений против собственности может быть только чужое имущество. Это специально подчеркнул Пленум Верховного Суда РФ в постановлении от 25 апреля 1995 г. «О некоторых вопросах применения судами законодательства об ответственности за преступления против собственности»3.
Преступления против собственности можно разделить на виды по различным основаниям. Основное деление преступлений против собственности – на корыстные и некорыстные. К первой категории относятся хищение и некоторые другие преступления, ко второй - преступное уничтожение и повреждение чужого имущества.
Корыстные преступления, в свою очередь, можно разделить на насильственные (грабеж, разбой) и ненасильственные (кража, мошенничество, присвоение).
Кроме того, можно различать умышленные преступления против собственности (их большинство) и преступления, совершаемые по неосторожности. Так, все виды корыстных преступлений совершаются умышленно. По неосторожности может быть совершено уничтожение и повреждение чужого имущества в крупном размере (ст. 168 УК).
2.1. Виды, формы хищения чужого имущества
Хищение является наиболее распространенным преступлением против собственности. Под хищением в статьях Уголовного кодекса понимаются совершенные с корыстной целью противоправные безвозмездное изъятие и (или) обращение чужого имущества в пользу виновного или других лиц, причинившие ущерб собственнику или иному владельцу этого имущества4.
Наряду с понятием «хищение» в российской уголовно-правовой доктрине, законодательстве и судебной практике использовался термин «похищение», который охватывал только отдельные виды хищения и соотносился с понятием хищения как часть с целым.
Необходимыми признаками хищения с объективной стороны являются безвозмездное изъятие или обращение чужого имущества в свою пользу или в пользу других лиц. «Изъятие … предполагает исключение имущества из владения собственника или законного владельца, устранение (удаление) последнего. Обращение … понимается как замена собственника или законного владельца на незаконного пользователя»5.
При этом обязательно причиняется реальный материальный ущерб собственнику или законному владельцу имущества. Причинение материального ущерба в виде упущенной выгоды не может признаваться хищением. При хищении уменьшение имущественной массы или достояния потерпевшего приводит к увеличению имущества виновного или других лиц. Потому причинение реального ущерба собственнику путем уничтожения его имущества также не может считаться хищением, даже если виновный для того, чтобы уничтожить имущество, предварительно его изъял.
Т.о. важнейшим признаком законодательного определения хищения является обобщенная характеристика способа действия, которая выражается словами «изъятие» и (или) «обращение» чужого имущества в пользу других лиц.
С субъективной стороны для хищения помимо прямого умысла необходимо наличие корыстной цели. Если виновный противоправно изъял чужое имущество в обеспечение долга, который собственник имущества не возвращал данному лицу, хищения не будет, т.к. при наличии объективных признаков отсутствует корыстная цель. Такое деяние в соответствии со ст. 330 УК может рассматриваться как самоуправство.
Федеральным законом от 8.12.2003 г. в Уголовный кодекс РФ было внесено более 250 изменений, которые, по мнению законодателя, обеспечили гуманизацию отечественного уголовного закона. Большинство изменений коснулось санкций статей Особенной части и действительно отразили ослабление репрессии за совершение преступлений небольшой и средней тяжести. С другой стороны ряд новелл носит принципиальный характер, например, – по-новому сформулированы целые группы преступлений – в, частности, хищения.
По мнению многих ученых-правоведов изменение структуры хищений – наиболее распространенных, согласно официальной статистике, преступлений, представляется нелогичным. Во-первых, нарушена единая система конструирования состава хищений в УК РФ, т.к. состав грабежа (ст. 161 УК РФ), в отличие от других составов хищений, не изложен в новой редакции. Во-вторых, вряд ли объясним факт того, что в составе кражи квалифицирующий признак проникновения в жилище, помещение или другое хранилище «разнесен» по разным частям ст. 158 УК РФ, а в составах грабежа и разбоя оставлен в качестве единого отягчающего обстоятельства. Получается, что совершение кражи с проникновением в жилище более опасно по сравнению с кражей, совершенной с проникновением в помещение или иное хранилище, а при совершении грабежа или разбоя такой разницы нет6.
Ответственность за посягательства на отношения собственности предусмотрена в УК гл. 21. Вместе с тем, ответственность за некоторые посягательства на отношения собственности предусмотрена и административным законодательством. Надо заметить, что в статьях гл. 21 УК РФ границы стоимости имущества, которое может выступать предметом хищения, не установлены. А в соответствии с примечанием к ст. 7.27 КоАП РФ хищение чужого имущества путем кражи, мошенничества, присвоения или растраты признается мелким, если стоимость похищенного имущества не превышает один минимальный размер оплаты труда, установленный законодательством Российской Федерации.
В правоприменительной практике достаточно сложным остается вопрос, как и по каким основаниям следует разграничивать преступления, предусмотренные ст. 158 (кража), ст. 159 (мошенничество), ст. 160 (присвоение или растрата) и административные правонарушения. Например: Н. проник в квартиру З. и похитил золотую цепочку с кулоном стоимостью 250 р. Его действия были квалифицированы по ч.3 ст. 158 УК РФ как кража, т.е. тайное хищение чужого имущества с незаконным проникновением в жилище. Приговором Ленинского райсуда Курска Н. признан виновным и осужден по ч.3 ст. 158 УК РФ на 2 года лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.
По другому делу, возбужденному по двум эпизодам краж со склада ООО «Колесо фортуны» сельскохозяйственной продукции на сумму 603 руб. и 663 руб. совершенных К., Л., и П. по предварительному сговору, Промышленный райсуд Курска усмотрел, что хотя формально содеянное и содержит признаки преступления, предусмотренного п. «а» ч.2 ст. 158 УК РФ, однако в силу того, что сумма похищенного не очень превышает минимальный размер оплаты труда, не представляет общественной опасности ввиду малозначительности. Уголовное дело было прекращено.
Коллизия закона не только вызывает разночтения в правоприменительной практике, но и способствует нарушению принципов вины и справедливости, когда лицо, совершившее деяние, формально содержащее признаки преступления, но в силу малозначительности не представляющее общественной опасности, понесет необоснованно суровое наказание.
Кроме того, противоречия в законодательстве могут повлечь принятие органами следствия и дознания необоснованных решений об отказе в возбуждении уголовных дел на основании п.2 ст.14 УК РФ с квалификацией совершенного хищения не как преступления, а как проступка в силу его малозначительности.
Существование проблемы обусловлено отсутствием в законе понятия минимального размера похищенного, с которого должна наступать уголовная ответственность при наличии в содеянном признаков квалифицированных и особо квалифицированных составов преступлений, предусмотренных ст. 158. 159 и 160 УК РФ.
С целью разрешения возникшей коллизии необходимо на законодательном уровне установить размер похищенного, четко определив, когда наступает уголовная ответственность за совершение хищения при наличии квалифицирующих признаков составов вышеуказанных статей Уголовного кодекса РФ7.
Рассмотрим некоторые из видов хищений поподробнее.
Кража – это тайное хищение чужого имущества8.
Законодательное определение подчеркивает, что кража является формой хищения, и, следовательно, обладает всеми объективными и субъективными его признаками, выделяясь только способом совершения.