Принцип свободы договора

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 01 Ноября 2013 в 09:42, дипломная работа

Краткое описание

С момента признания и закрепления в гражданском законодательстве России принципа свободы договора пришло также осознание того факта, что важны не только установление круга правомочий сторон при реализации договорной свободы, но и ориентация сторон на общечеловеческие ценности - нравственность, честность, незлоупотребление правом. В связи с этим актуально рассмотрение самого понятия «свобода», какая свобода разрешена, а какая - запрещена с позиции как законодательного, так и общечеловеческого и гуманного подхода.

Содержание

Введение…………………………………………………………………………...3
I.Принцип свободы договора – основной принцип гражданского права……
1.1.Понятие и сущность договора
1.2.Философский смысл свободы в контексте договорных отношений
1.3. Сущность и значение принципа свободы договора
II. Содержание принципа свободы договора
2.1. Свобода заключения
2.2.Свобода выбора формы и вида договора
2.3. Свобода условий договора
III. Проблемы свободы договора
3.1 Поименованные и непоименованные договоры
3.2. Толкование договора судом
3.3. Оценочные понятия как критерий свободы договора
Заключение
Список литературы

Вложенные файлы: 1 файл

0811452_B3BEF_princip_svobody_dogovora_v_rossiiskom_i_zarubezhnom_zakonoda.doc

— 402.50 Кб (Скачать файл)

Оценочные понятия  известны всем правовым системам. Их незначительное изменение предопределялось национальными особенностями, но на всех этапах развития социума они оставались и остаются неотъемлемой частью правовой структуры.

В литературе практически  отсутствуют комплексные исследования

оценочных понятий, однако отдельные авторы предпринимали попытки осмысления их общей сущности и значения5.

Сам термин «оценочные понятия» был введен в научный  оборот С. И. Вильнянским, подразумевавшим  под ним понятия, которые «…дают суду возможность свободной оценки фактов и учета индивидуальных особенностей конкретного случая при обязательном в то же время применении закона»6 . Я. М. Брайнин также отмечал, что оценочные понятия - это понятия, не конкретизированные законодателем, а уточняемые органом,

применяющим закон7 . А. Г. Диденко дает авторское определение: «Оценочным понятием является понятие, посредством которого законодатель предоставляет субъектам реализации правовых норм в процессе

такой реализации (использовании, исполнении, соблюдении, применении норм права) самим определять меру, отделяющую одно правовое состояние от другого, либо правовое состояние от неправового»8 . Т. В. Кашанина считает, что «оценочное понятие в праве - это выраженное в нормах права положение (предписание законодателя), в котором закрепляются наиболее

общие признаки, свойства, качества, связи и отношения  разнообразных предметов, явлений, действий, процессов, детально не разъясняемое законодателем с тем, чтобы они  конкретизировались путем оценки в  процессе применения права...»9 .

Критерием определения границы между двумя правовыми состояниями, правовым и неправовым явлениями является мера. Однако четкость меры может быть различной, и ее определение становится весьма проблематичным. В связи с этим особый интерес вызывает круг субъектов, управомоченных раскрывать содержание оценочных понятий и реализовывать их в каждом конкретном случае. Такими субъектами, по мнению А. Г. Диденко, могут быть не только судебные и государственные органы, но также и участники правоотношения, поскольку контрагенты самостоятельно могут решить, соблюден ли баланс интересов, произошло ли существенное изменение обстоятельств125. Таким образом, несостоятельным является утверждение, согласно которому придание оценочным понятиям конкретного содержания остается всецело на усмотрение суда126.

Определение меры в оценочном понятии невозможно без его привязки к конкретному  случаю со своими специфическими обстоятельствами, что порождает проблемы в определении  его значения в отдельных гражданско-правовых институтах. По мнению А. Л. Маковского, оценочные понятия могут быть сформулированы только в ходе применения закона и далеко не всегда одинаково для разных дел12 . Такого же мнения и Д. А. Гайрамович, утверждающий, что критерии оценки, лежащие в основе оценочного понятия, вырабатываются не в момент издания нормы гражданского права, содержащей оценочные признаки, а в момент его применения127.

В.В. Витрянский, отмечая  повышение роли суда в деле упорядочения гражданско-правовых отношений, в связи  с введением в законодательство большого количества оценочных понятий, признает, что закон не в состоянии определить их общие критерии. Он пишет: "Это может сделать суд при рассмотрении спора применительно к конкретной ситуации. И только анализ судебных актов, содержащих оценки поведения участников имущественного оборота с точки зрения добросовестности, разумности и справедливости в наиболее типичных ситуациях, позволит выработать какие-либо общие подходы"128. О том, что подобные понятия могут быть сформулированы только в ходе применения закона и далеко не всегда одинаково для разных дел, пишет также и А.Л. Маковский1.

Аналогичного мнения придерживается и Д.А. Гайрамович, указывая, что критерии оценки, которые лежат  в основе оценочного понятия, вырабатываются не в момент издания нормы гражданского права, содержащей оценочные признаки, а в момент ее применения2.

Иначе говоря, на данный момент, согласно вышеприведенной точке  зрения, идет опытный эксперимент над участниками гражданско-правовых отношений, в ходе которого должны выработаться какие-то критерии, которые в дальнейшем будут законодательно закреплены. Однако, как долго данный эксперимент будет продолжаться, этот вопрос остается открытым.

С.С. Алексеев, в целом положительно оценивающий вышеуказанные терминологические новеллы законодателя, называя их "современными требованиями цивилизации и культуры"3, также признает, что при их использовании на практике "в том числе - в судах, может возникнуть большой разнобой, а подчас, увы, и судейское своеволие" . Он также говорит о судебной практике, как инструменте выработки единообразного понимания таких положений закона, и о допустимом прецеденте применения закона в качестве некоего "образца" его применения, выражающего авторитетное и, по мнению высшей судебной инстанции, адекватное понимание законодательных положений5.

Таким образом, даже ученые, положительно оценивающие введение в текст закона оценочных понятий, признают отсутствие объективных критериев  оценки их содержания, иначе говоря, придание этим понятиям конкретного  содержания остается всецело на усмотрение суда.

Применительно к исследованию оценочных понятий высказывались  и ученые юристы, единодушно отнесенные сегодня к классикам российской цивилистики, причем высказывались, как правило, отрицательно. Данный факт, по моему мнению, было бы неправильно объяснять только лишь данью времени, то есть периоду социализма, и огульной критики всей законодательной техники, применяемой в буржуазном праве. Точки зрения В.П. Грибанова и И.А. Покровского по этому поводу серьезно аргументированы, и явно отражают собой личную позицию юриста. Тем более, что И.А. Покровский высказывал свою точку зрения на теорию судейского усмотрения еще до революции 1917 года, подробно изложив ее в работе "Основные проблемы гражданского права" в 1917 году129.

Так, И.А. Покровский называет оценочные понятия, употребляемые в законодательстве, подобные "общественному порядку" и "добрым нравам", которым должны соответствовать договоры, внезаконными критериями ограничения принципа договорной свободы130.

Признавая необходимость  безусловного подчинения договора закону, И.А. Покровский говорит: "Как только мы выйдем из пределов этого ясного и определенного понятия, мы попадем на наклонную плоскость, по которой мы неизбежно докатимся до полного судейского контроля над всей областью оборота, с точки зрения совершенно субъективных и произвольных представлений о "справедливости", "социальном идеале" и т.д."131.

Говоря о критериях  оценки подобных понятий, И.А. Покровский фактически приходит к выводу, что все нормы морали и нравственности, противоречие которым должно влечь с точки зрения законодателя ничтожность сделки, должны быть закреплены в законодательных актах, и тогда необходимость в наличии нормы о недействительности сделок, противоречащих оценочным категориям, будет утрачена. Он пишет: "Дело государства определить все то, что необходимо для бытия общественного порядка, положительными предписаниями закона, и тогда, естественно, всякие сделки, противные общественному порядку, будут невозможны уже потому, что они противны закону. Создавать еще какой-то иной контроль, с точки зрения "условий общественной жизни", - значит ставить граждан перед полной неопределенностью"132.

И.А. Покровский последователен, логичен и беспощаден в формулировках, он делает однозначный вывод: "И когда отдаешь себе отчет во всей огромности этих проблем, не можешь не усомниться в правильности такого приема социального регулирования. Самоустранение законодателя в расчете на судью кажется если не трусостью, то во всяком случае немощностью. Устраняясь от непосредственного разрешения выдвигаемых жизнью вопросов и распыляя общественную энергию на борьбу по мелочам в конкретных судебных процессах, законодатель в то же время подобным приемом создает почти полную зависимость всей гражданской жизни от дискреционного усмотрения бесконечной массы отдельных лиц (судей). Нечего и говорить о том, в какой степени этим вносится во всю область юридических отношений элемент случайности; почти весь гражданский правопорядок приобретает характер неопределенности и прекарности"133.

В.Г. Грибанов также критикует такие "каучуковые" критерии законодательства некоторых стран как добросовестность, старание, разумность, заботливость и т.д., "которые позволяют значительно расширить рамки "свободного" судейского усмотрения и тем самым в необходимых случаях выйти за формальные рамки буржуазной законности".

Возможно ли дать им исчерпывающую  формулировку оценочным понятиям, законодательно определяющую их смысл? В связи с  этим вопросом было бы неверным не упомянуть  нормы гражданского законодательства западных государств и международного права, использующих такие понятия.

Так, пункт 1 статьи 7 Венской  Конвенции "О договорах международной  купли-продажи товаров" требует  учитывать при толковании конвенции  соблюдение добросовестности в международной  торговле. В соответствии со статьей 1-203 Единообразного торгового кодекса США "всякий договор или обязательство в рамках настоящего Закона возлагают обязанность добросовестности при их выполнении или приведении в исполнение"3. В титуле первом Гражданского кодекса Квебека в пунктах 6 и 7 говорится, что каждое лицо обязано осуществлять свои гражданские права в соответствии с требованиями добросовестности, никакое право не может быть осуществлено с целью причинения вреда другому лицу или способом несоразмерным и неразумным, противоречащим требованиям добросовестности1. Однако, как и следовало ожидать, исчерпывающее определения добросовестности в данных нормативных правовых актах отсутствует.

Лишь в Единообразном  торговом кодексе США дается единственно  возможное, самое простое и самое подходящее толкование смысла "добросовестности". В соответствии со ст. 1-201 данного кодекса ""добросовестность" означает фактическую честность в поведении или сделке, о которых идет речь"134, поскольку именно честность является совершенным синонимом добросовестности.

Но даже такое определение  является тавтологичным, потому что  понятие "добросовестности", в  сущности, само по себе является своим  собственным определением, и его нельзя истолковать еще как-то, поскольку существуют неопределимые понятия "добро" и "совесть". Смысл этих понятий философский и постоянно изменяется в зависимости от динамики морали в обществе.

Поэтому, по нашему мнению, формулировку оценочного понятия дать невозможно в принципе. Оценочное  понятие на то таковым и является, что оценивается каждый раз заново, в зависимости от конкретной ситуации. Как можно дать определение "добру" и "злу"? Это извечный философский вопрос, не имеющий ответа. А ведь именно слово "добро" является одним из компонентов понятия "добросовестности", поэтому и определить его невозможно, а тем более в законе.

Таким образом, вопрос стоит  не в формулировке правильного определения оценочного понятия, которая не может существовать, а в том обосновано или необосновано данное оценочное понятие используется в законе применительно к различным ситуациям как критерий ограничения свободы.

Причем более или  менее одинаковый смысл оценочного понятия может быть выработан  только в результате многократных повторений сходных по обстоятельствам ситуаций, после оценки которых в совокупности, можно произвести обобщение и сформулировать если не смысл, то, всяком случае, критерии определения содержания оценочного понятия, о только после этого "запустить" его в применение. Как, собственно, это и было сделано в западных странах, имеющих огромный срок существования рыночного хозяйства, выработанную и устоявшуюся судебную систему, сформированное высокое правосознание, что в совокупности позволило выработать единый практический смысл оценочных понятий. Однако, в отличие от таких стран в России этого еще не произошло, рыночная система хозяйствования до сих пор неустойчива, судебная система находится в стадии перманентного реформирования. Кроме того, к великому сожалению, уровень правосознания в нашей стране и в цивилизованных западных странах, откуда было заимствовано обширное применение оценочных понятий, совершенно разный, в частности, разным является отношение, а главное уважение к закону, и это касается не только простых граждан, но и граждан, облеченных правоприменительной властью, которые и наделяют оценочные понятия конкретным содержанием. Смысл "добросовестности" и подобных ему оценочных понятий должен быть сначала сформирован в ходе функционирования рыночного хозяйства, как практики, и частного права, как теории, а уже потом положен в основу ограничения гражданских прав, как критерий оценки каких-либо действий, а не "обкатываться" на сегодняшних участниках гражданского оборота.

Таким образом, оценочные  понятия выступают как ограничения  свободы договора. При этом пределы договорной свободы определяются не только государством, но и сторонами договора путем определения меры оценочного понятия в каждом конкретном случае. Разумеется, определение меры в оценочных понятиях как сторонами договора, так и судьями должно проходить под пристальным вниманием закона как объективного источника норм.

Из всего  сказанного следует, что проблема определения  содержания оценочных понятий неразрывно связана с уровнем правосознания  граждан, а также таких факторов, как субъективизм правоприменителей и формализм законодателя. Конечно, использование и введение новых оценочных понятий должно проходить осторожно, а практика создания критериев определения содержания оценочных понятий в процессе правоприменения должна быть максимально приближена к объективной.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Информация о работе Принцип свободы договора