Автор работы: Пользователь скрыл имя, 10 Мая 2013 в 17:11, дипломная работа
В период первобытно-общинного строя, когда потребности людей и средства их удовлетворения были более чем скудные, наследования в современном понимании еще не существовало. Просто потому, что наследовать было нечего. По мере того, как хозяйство из присваивающего становится производящим, происходит рост имущественной обособленности отдельных семей. И сразу же возникает вопрос о том, кому достанется имущество умершего
Введение 3
1 Общие положения о наследовании 7
1.1 Развитие законодательства о наследовании в Российской Федерации 7
1.2 Принципы наследственного права 15
1.3 Понятие наследования. Время и место открытия наследства 18
2 Наследование по закону 35
2.1 Субъекты наследственных правоотношений 35
2.2 Недостойные наследники 37
2.3 Очередность наследования 44
2.4 Наследование по праву представления 57
2.5 Наследование выморочного имущества 60
Заключение 70
Библиографический список 73
Доказательств того, что указанное выше имущество является единоличной собственностью К. (подарено ему и т.д.), X. суду представлено не было.
По утверждению же С., действительная стоимость имущества, перешедшего к ней в порядке наследования, составляет 1/2 часть от 163 396 руб. 25 коп., суд же неправильно определил его стоимость.
Решение суда о необходимости включения в состав наследства всего перечисленного имущества вопреки нормам ст. 197 ГПК РСФСР не мотивировано.
При новом рассмотрении дела суду необходимо учесть изложенное и в зависимости от установленных обстоятельств с учетом требований Семейного кодекса Российской Федерации разрешить возникший спор. Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда РФ решение Магаданского городского суда отменила, дело направила на новое рассмотрение в суд первой инстанции.
В соответствии со ст. 1112 ГК РФ в состав наследства входят принадлежавшие наследодателю на день открытия наследства вещи, иное имущество, в том числе имущественные права и обязанности.
В состав наследственного имущества, в частности, входят:
а) недополученные в связи со смертью пенсионера пенсии;
б) недополученные суммы возмещения вреда в связи со смертью кормильца.
Суммы пенсий, недополученные в связи со смертью пенсионера, входят в состав наследственного имущества и наследуются в общем порядке. В соответствии с Федеральным законом от 22 августа 2004 г. № 122-ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации»2 эти денежные средства могут быть выплачены и до принятия наследства членам семьи умершего пенсионера, производящим похороны.
В соответствии с Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 180-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний»1 суммы возмещения вреда, причитающиеся потерпевшему или гражданам, имеющим право на возмещение вреда в связи со смертью кормильца, и недополученные ими в связи со смертью, выплачиваются их наследникам на общих основаниях. Членам семьи умершего, производящим похороны, эти суммы выплачиваются и до получения свидетельства о праве на наследство.
Исключается из состава наследства такое имущество:
а) личные неимущественные права и другие нематериальные блага (например, прекращается право авторства);
б) имущественные права и
в) имущественные права и
При определении наследства важно учитывать, что в его состав входит только то имущество, которое принадлежало наследодателю на день открытия наследства. Например, если договор дарения имущества наследодателю был заключен после его смерти представителем, то подаренное имущество не может быть включено в состав наследственной массы (такой договор дарения будет ничтожным). По мнению М.В. Телюкиной, чтобы быть включенными в состав наследства, имущественные права должны возникнуть при жизни наследодателя; права, возникшие в результате его смерти (например, право на возмещение вреда лицам, понесшим ущерб в результате смерти кормильца; право на страховые выплаты), в наследственную массу не входят2. Вещи и имущественные права представляют собой актив наследства, обязанности – его пассив. Доля наследника является равной как в активе, так и в пассиве.
Поскольку в состав наследства, как упоминалось, не входят личные неимущественные права и имущественные права и обязанности, неразрывно связанные с личностью наследодателя, возникает вопрос: как быть, если неимущественное право, связанное с личностью, таково, что разрыв возможен? Можно сделать логичный вывод о том, что такие неимущественные права по наследству не переходят. Например, в составе неимущественного права на долю в уставном (складочном) капитале юридического лица переходят неимущественные права, носящие корпоративный характер (право на информацию, право на участие в правлении).
Несмотря на множество нововведений, в ГК РФ не решена проблема, связанная с отнесением к наследственной массе исключительных прав, точнее одной из их составляющих – личных неимущественных прав автора. С одной стороны, эти права не передаются по наследству, а с другой – некоторые из них, в частности право на обнародование произведения, передаваться должны. Более того, ч. 1 ст. 150 ГК РФ устанавливает, что «личные неимущественные права и другие нематериальные блага, принадлежавшие умершему гражданину, могут осуществляться и защищаться другими лицами, в том числе наследниками правообладателя». На основании этого Ю.К. Толстой и М.В. Телюкина делают вывод о том, что такие личные неимущественные права и другие нематериальные блага «принадлежат наследникам правообладателя как его правопреемникам»1.
Противоположной позиции придерживаются Ю.А. Тимонина и Т.А. Фесечко. По их мнению, не существует «правовой неопределенности в наследовании исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности». Корни обозначенной проблемы в том, что Закон РФ от 9 июля 1993 г. № 5351-1 «Об авторском праве и смежных правах» имущественное по своей сути право на обнародование произведения относит к правам неимущественным. Как видно, другие неимущественные права автора-наследодателя к наследникам не переходят, следовательно, ими не осуществляются, а лишь защищаются в случае нарушения.
2 Наследование по закону
2.1 Субъекты наследственных правоотношений
Согласно статье 1116 ГК
РФ к наследованию могут призываться
граждане, находящиеся в живых
в день открытия наследства, а также
зачатые при жизни
К наследованию по завещанию
могут призываться также
К наследованию по завещанию могут призываться Российская Федерация, субъекты Российской Федерации, муниципальные образования, иностранные государства и международные организации, а к наследованию по закону – Российская Федерация в соответствии со статьей 1151 ГК РФ.
Дополнен перечень субъектов, которые могут призываться к наследованию, т.е. быть наследниками, устанавливавшийся в ст. 5 30 ГК РСФСР. Она определяла, что наследниками, как по закону, так и по завещанию могут быть только граждане, находящиеся в живых на момент смерти наследодателя (в день открытия наследства важно, чтобы до 24 часов этого дня наследник был жив, иначе возникнут отношения наследования коммориентов – ст. 1114 ГК РФ), а также при наследовании по закону – дети наследодателя, родившиеся после его смерти; при наследовании по завещанию – граждане, зачатые при жизни наследодателя и родившиеся после его смерти. В последнем случае нельзя считать зачатого ребенка субъектом права – таковым он станет только в момент рождения и только если родится живым (иначе его правоспособность не возникнет). Указанная норма охраняет интересы зачатого ребенка, который субъектом правоотношений не является. Такое лицо имеет название «насцитурус», т.е. еще не родившийся1.
Статья 1116 ГК РФ в целом сохранила вышеописанное отношение ГК РСФСР к наследникам граждан. Можно выделить два различия. Первое представляется вполне логичным и обоснованным, второе – наоборот.
Во-первых, в соответствии с п. 1 ст. 1116 ГК РФ теперь не дифференцируется вид наследования для насцитурусов – они могут наследовать по закону независимо от того, являются или нет детьми наследодателя (ранее наследниками по закону могли быть только зачатые дети наследодателя). Такое положение объясняется, прежде всего, расширением количества наследников; прежде это было совершенно не актуально, так как родиться после смерти наследодателя из числа наследников по закону могли только братья и сестры (наследники второй очереди), но в такой ситуации наследников первой очереди, находящихся в живых в момент смерти наследодателя, не могло не быть.
Во-вторых, в то время как ГК РСФСР 1964 г. говорит о насцитурусах, «родившихся после смерти наследодателя», п. 1 ст. 1116 ГК РФ говорит о «родившихся после открытия наследства». Изменение формулировки может повлечь за собой возникновение проблем, связанных с объявлением гражданина умершим, когда сложно либо невозможно установить день предполагаемой гибели гражданина.
Например, ребенок был зачат до момента исчезновения гражданина, который через 5 лет объявлен умершим. Очевидно, ребенок родился гораздо раньше открытия наследства. Буквальное толкование нормы п. 1 cm. 1116 ГК РФ позволяет исключить такого ребенка из числа наследников, что, конечно, неразумно. Выход один: при обращении в суд с заявлением об объявлении лица умершим (при наличии насцитурусов) настаивать на включении в решение суда даты предполагаемой гибели1.
ГК РСФСР 1964 г. предполагал, что как наследодателями, так и наследниками могут быть физические лица. Ситуация с наследодателями сохраняется (практически невероятно предположить ее изменение). Наследниками же в соответствии с п.2 ст. 1116 ГК РФ могут быть:
а) граждане (о них было сказано; при этом очевидно, что речь идет о гражданах как физических лицах, к которым относятся граждане РФ, иностранцы, апатриды; не могут наследовать граждане, признаваемые недостойными наследниками – ст.1117 ГК РФ);
б) юридические лица, существующие на день открытия наследства (те, создание (регистрация) которых на указанный момент уже завершилось, а ликвидация не окончилась, т.е. соответствующая запись в государственный реестр внесена не была);
в) Российская Федерация, субъекты Российской Федерации, муниципальные образования, иностранные государства, международные организации.
Субъекты двух последних названных категорий наследуют по завещанию.
Кроме того, в отношении выморочного имущества (ст. 1151 ГК РФ) наследником по закону может быть Российская Федерация (к иным публично-правовым образованиям выморочное имущество переходить не может).
Расширение круга призываемых
к наследованию ученые объясняют
«изменением правового статуса
административно-
2.2 Недостойные наследники
Недостойные наследники – граждане (другие субъекты таковыми быть не могут), которые при определенных обстоятельствах отстраняются от наследования.
Недостойными могут быть любые наследники – как относящиеся к какой-либо очереди либо наследующие по праву представления, так и подназначенные наследники. Обращает на себя внимание то, что и юридические лица могут совершать некоторые из действий, влекущих за собой признание наследника недостойным, поэтому представляется необходимым применить распространительное толкование норм ст. 1117, чтобы положения о недостойных наследниках распространялись не только на граждан.
Пункт 5 ст. 1117 вводит термин «недостойный отказополучатель», распространяя на него все правила, применяемые к недостойным наследникам. Таким образом, возможно лишение легатария права на получения легата.
Статья 1117 определяет основания недостойного наследования, причем некоторые из них применяются при наследовании как по закону, так и по завещанию; некоторые – только при наследовании по закону.
К первой группе относятся ситуации, когда наследники пытались способствовать (включая как неудачные, так и удачные попытки):
Названные обстоятельства должны быть подтверждены решением суда.
В практике часто возникал вопрос: возможно ли призвание к наследованию лица, неосторожные противозаконные действия которого привели к смерти наследодателя? Ситуаций таких в жизни встречается немало. Предположим, сын, будучи с отцом на охоте, перезаряжая ружье, неосторожным выстрелом убил отца. Можно привести и другой пример: дочь, на которую было составлено завещание, ухаживая за престарелой матерью, по неосторожности передозировала лекарство, и мать скончалась во сне1. Будут ли в рассматриваемых случаях соответственно сын и дочь отстранены от наследования?
Квалифицируя перечисленные действия, п.1 ст. 1117 говорит, что они должны быть противоправными; совершенными умышленно (следовательно, неосторожное деяние не влечет признания наследника недостойным – тем самым действующий ГК РФ решил существовавшую ранее проблему). Поскольку ГК РСФСР (ст. 531) не раскрывал характер противозаконных действий наследника (которые могут быть как неосторожными, так и умышленными), правоприменителям приходилось руководствоваться разъяснениями Пленума Верховного Суда Российской Федерации, который в своем Постановлении указал, что не имеющими права наследовать могут быть признаны лишь лица, противозаконные действия которых носили умышленный характер (п.2 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации «О некоторых вопросах, возникающих у судов по делам о наследовании» от 23 апреля 1991г. в ред. от 25 октября 1996 г.)1. Теперь такое уточнение закреплено ГК РФ п.1 ст. 1117: «Не наследуют ни по закону, ни по завещанию граждане, которые своими умышленными противоправными действиями, направленными против наследодателя, кого-либо из его наследников или против осуществления последней воли наследодателя, выраженной в завещании, способствовали либо пытались способствовать призванию их самих или других лиц к наследованию либо способствовали или пытались способствовать увеличению причитающейся им или другим лицам доли наследства, если эти обстоятельства подтверждены в судебном порядке».