Автор работы: Пользователь скрыл имя, 28 Ноября 2012 в 15:53, курсовая работа
Актуальність теми. Вкрай низькими і нестабільними є показники практики застосування норм, які закріплюють адміністративну відповідальність за зловживання монопольним (домінуючим) становищем на ринку. Ефективна протидія негативним проявам монополізму – необхідна запорука стабільного розвитку й функціонування вітчизняних товарних ринків. Серед причин невтішної статистики - відсутність належних соціально-економічних передумов для встановлення адміністративної відповідальності за монопольні зловживання.
Вступ
Розділ І. Зловживання монопольним становищем за законодавством України
1.1. Поняття «зловживання монопольним становищем» у законодавстві України
Розділ ІІ. Адміністративно-правова кваліфікація зловживань монопольним (домінуючим) становищем на ринку
2.1. Об’єкт зловживання монопольним (домінуючим) становищем на ринку
2.2. Об’єктивна сторона зловживання монопольним (домінуючим) становищем на ринку
2.3. Суб’єкт зловживання монопольним (домінуючим) становищем на ринку
2.4. Суб’єктивна сторона зловживання монопольним (домінуючим) становищем на ринку
Розділ ІІІ. Відповідальність за зловживання монопольним
(домінуючим) становищем на ринку
3.1. Сучасний стан та перспективи правового регулювання юридичної відповідальністі за зловживання монопольним (домінуючим) становищем на ринку
3.2. Адміністративна відповідальність за зловживання монопольним (домінуючим) становищем на ринку
Висновки
Список використаної літератури
2) поряд із загальними
ознаками у понятті «
Виходячи з викладеного,
безпосередній об’єкт зловживання
монопольним (домінуючим) становищем на
ринку можна визначити, як: охоронювані
адміністративно-деліктним
2.2. Об’єктивна сторона зловживання монопольним (домінуючим) становищем на ринку
Об’єктивна сторона адміністративного проступку – це зовнішній прояв проступку, котрий виражається у вчиненні діяння, забороненого адміністративно-деліктним законодавством, а також характеризується наявністю причинного зв’язку між діянням і наслідком, часом, місцем, обставинами, способом, знаряддям та засобами вчинення протиправного діяння.
Ознаки об’єктивної сторони складів адміністративних проступків закріплюються в диспозиціях відповідних адміністративно-деліктних норм. У теорії адміністративного права їх традиційно поділяють на обов’язкові і факультативні. До обов’язкових ознак об’єктивної сторони складу проступку відносять протиправне діяння (дію або бездіяльність). До факультативних – шкідливі наслідки протиправного діяння, причинний зв’язок між протиправним діянням та його шкідливими наслідками, а також час, місце, спосіб, знаряддя і засоби вчинення адміністративного проступку.
Існують і інші підходи
до розуміння змісту об’єктивної
сторони складу адміністративного
делікту. Приміром, російський правник
В.Є. Сєврюгін включає до переліку обов’язкових
ознак об’єктивної сторони
Аналіз ознак об’єктивної
сторони монополістичних
Конкретна вказівка на цю
обставину міститься в
До об’єктивної сторони зловживань монопольним (домінуючим) становищем на ринку не входять і факультативні ознаки (час, місце, знаряддя та інші обставини вчинення діяння), оскільки жодна з цих ознак не закріплюється в диспозиції ст. 166-1 КУпАП.
Відтак, зміст об’єктивної
сторони монополістичних
1) дискримінаційні – нав’язування умов договору, які ставлять контрагентів у нерівне становище;
2) зв’язувальні –
нав’язування додаткових умов, що
не стосуються предмета
3) обмежувальні – обмеження
або припинення виробництва, а
4) ігноративні –
часткова або повна відмова
від реалізації чи закупівлі
товару за відсутності
Треба зауважити, що обмежувальні та ігноративні зловживання є лише конкретизацією загального правила, закріпленого у змісті ст. 166-1 КУпАП. Згідно з цим правилом до монополістичних зловживань належать будь-які дії, спрямовані на створення перешкод доступу на ринок (виходу з ринку) інших підприємців, встановлення монопольних цін (тарифів, розцінок) на свої товари, а також дискримінаційних цін, що обмежують права окремих споживачів.
1. Нав’язування умов
договору, які ставлять контрагентів
у нерівне становище, має
Нав’язування дискримінаційних умов договору – одне з найпоширеніших монополістичних зловживань. Сьогодні боротьба з нав’язуванням дискримінаційних умов договору здійснюється виключно на рівні “орган АМКУ – юридична особа”. Саме суб’єкт господарювання як юридична особа є адресатом відповідних рекомендацій АМКУ; і саме господарюючі суб’єкти притягуються нині до відповідальності за застосування різних умов договору до рівнозначних угод – правопорушення, передбачене п. 2 ч. 2 ст. 13 Закону про захист економічної конкуренції.
Проте це не стосується персональної відповідальності посадових осіб підприємств-монополістів (суб’єктів домінуючого становища).
Головною причиною ситуації,
що склалася, є відсутність у суб’єктів
попередньої адміністративно-
Хоча проблеми кваліфікації і не є визначальним чинником низьких показників застосування адміністративно-деліктної норми про відповідальність за нав’язування дискримінаційних умов договору, вони потребують розв’язання. Адже помилки при кваліфікації, зокрема, при встановленні об’єктивної сторони складу проступку, стають причиною закриття кожної четвертої адміністративної справи, порушеної у зв’язку з нав’язуванням дискримінаційних умов договору. Нині це співвідношення не видається кричущим лише через надзвичайно малу кількість відповідних адміністративних справ. Але очевидно, що з налагодженням стабільної практики застосування кореспондуючої адміністративно-деліктної норми збереження такої ситуації матиме негативні наслідки, як-то численні скарги на дії і рішення суб’єктів попередньої кваліфікації; падіння рівня довіри до органів АМКУ з боку підприємців і т.п.
Вивчення матеріалів адміністративних справ про нав’язування дискримінаційних умов договору показує, що найбільші труднощі при кваліфікації виникають через неузгодженість норм чинного антимонопольного законодавства. Зокрема, ст. 166-1 КУпАП відносить до зловживань монопольним становищем будь-які випадки нав’язування умов договору, що ставлять контрагентів у нерівне становище. Водночас згідно з п. 2 ч. 2. ст. 13 Закону про захист економічної конкуренції нав’язування дискримінаційних умов договору вважається монополістичним зловживанням лише тоді, коли воно здійснюється “без об’єктивно виправданих на те причин”.
Як наслідок, створилася не зовсім природна ситуація: у випадках, коли Закон про захист економічної конкуренції звільняє підприємство від юридичної відповідальності за нав’язування дискримінаційних умов договору, чинний КУпАП зобов’язує притягнути керівника цього ж таки підприємства до адміністративної відповідальності.
Очевидно, що усунути
окреслену правову колізію
2. Нав’язування додаткових умов, що не стосуються предмета договору, в тому числі нав’язування товару, не потрібного контрагенту полягає у тому, що крім товарів чи послуг, необхідних контрагенту, його змушують придбати додатковий товар/послугу, які йому не потрібні або які він міг ви придбати у іншого виробника. Відтак контрагент повинен або погодитись на придбання додаткового товару/послуги, або відмовитись від укладення договору в цілому (і тим самим зазнати суттєвих збитків). У міжнародному праві нав’язування додаткових умов, що не стосуються предмета договору, прийнято іменувати зв’язуванням товарів або послуг.
З одного боку, зв’язування товарів/послуг має експлуатуючий характер, оскільки ним обмежується свобода вибору торгових партнерів. З іншого – воно є антиконкурентним, оскільки обмежує доступ третіх сторін до ринку пов’язаних товарів, підсилюючи ринкові позиції домінуючого суб’єкта.
Зв’язування товарів/послуг може здійснюватись у різний спосіб: а) шляхом внесення відповідного положення до контракту; б) шляхом відмови продавати зазначений у контракті товар, якщо клієнт не купує разом із ним інший; в) шляхом позбавлення покупця додаткових вигод (наприклад, гарантій на товар для тих клієнтів, які придбають декілька товарів окремо); г) шляхом надання спеціальних знижок тим покупцям, які придбають декілька товарів разом та ін. До зв’язування товарів/послуг відносяться навіть випадки відмови домінуючих покупців купувати певні товари у разі, якщо їм не буде надана можливість купити інші товари на пільгових умовах.
3. Обмеження або припинення
Не можна погодитись із наведеною точкою зору, адже кінцева мета відповідного правопорушення – дефіцит на ринку або встановлення монопольних цін – за певних обставин може слугувати дієвим інструментом послаблення ринкових позицій конкурентів домінуючої фірми. Особливо це стосується ситуацій, коли певна компанія займає домінуюче становище як на рівні товаровиробництва, так і на рівні реалізації. За цієї умови шляхом встановлення монопольних цін на певний вид товарів споживчий сектор відповідного ринку може повністю “звільнитись” від конкуруючих суб’єктів. Очевидно, що у таких випадках серйозна шкода завдається не лише інтересам споживачів, але й безпосередньо конкурентним відносинам.
Як свідчать матеріали господарських
справ, майже усі випадки
І це не єдина проблема правового регулювання адміністративної відповідальності за обмежувальні монополістичні зловживання.
На відміну від п. 4 ч. 2 ст. 13 Закону про захист економічної конкуренції, ст. 166-1 КУпАП не встановлює відповідальність за монополістичні зловживання у формі протиправногообмеження технічного розвитку. Між тим у світовій торговій практиці обмеження технічного розвитку справедливо вважається антиконкурентним явищем, шкідливим для торгівельних партнерів і споживачів.
Обмеження технічного розвитку має місце і тоді, коли домінуючий суб’єкт господарювання вирішує не пропонувати на ринку технологічно новий товар, аби підтримати на високому рівні обсяг реалізації старого товару тієї ж категорії. Так само вважається, що домінуюча фірма чинить зловживання, якщо вона заважає використанню важливого винаходу: відмовляється надавати ліцензії іншим фірмам і водночас не починає власне виробництво.