Автор работы: Пользователь скрыл имя, 10 Мая 2013 в 17:11, дипломная работа
В период первобытно-общинного строя, когда потребности людей и средства их удовлетворения были более чем скудные, наследования в современном понимании еще не существовало. Просто потому, что наследовать было нечего. По мере того, как хозяйство из присваивающего становится производящим, происходит рост имущественной обособленности отдельных семей. И сразу же возникает вопрос о том, кому достанется имущество умершего
Введение 3
1 Общие положения о наследовании 7
1.1 Развитие законодательства о наследовании в Российской Федерации 7
1.2 Принципы наследственного права 15
1.3 Понятие наследования. Время и место открытия наследства 18
2 Наследование по закону 35
2.1 Субъекты наследственных правоотношений 35
2.2 Недостойные наследники 37
2.3 Очередность наследования 44
2.4 Наследование по праву представления 57
2.5 Наследование выморочного имущества 60
Заключение 70
Библиографический список 73
Достаточно много специальных норм было предусмотрено для наследования отдельных специфических объектов (например, заповедных имений) или от некоторых граждан (например, после военных чинов).
Следует особо отметить (можно сказать, выделить красной чертой) акт, принятый в апреле 1918 г. и сыгравший большую роль не только в наследственном праве (и соответственно в гражданском), но и в жизни всего общества. Название этого акта говорит само за себя: «Об отмене наследования»1!
На основании данного документа наследование как по закону, так и по духовному завещанию отменялось. После смерти владельца, имущество, ему принадлежавшее (как движимое, так и недвижимое), становилось государственным достоянием Российской Советской Федеративной Социалистической Республики. При этом нетрудоспособные родственники по прямой нисходящей линии, по восходящей линии, полнородные и неполнородные братья и сестры, супруг умершего получали содержание из оставшегося после него имущества.
Имущество умершего поступало местному Совету, который передавал его в управление учреждений, ведающих на местах соответствующими имуществами Российской Республики, по последнему месту жительства умершего или по месту нахождения оставшегося имущества.
Характерно и то, что вышеназванный акт имел обратную силу по отношению ко всем наследствам, открывшимся до его издания, если они еще не приобретены наследниками или, хотя и приобретены, но еще не поступили в их владение.
Рассмотренный документ появился не сам по себе, а во исполнение «Манифеста коммунистической партии» К. Маркса и Ф. Энгельса, где прямо указывалось на необходимость отмены наследования. Представляется, что не всегда те или иные теоретические разработки необходимо воплощать в жизнь, особенно если разработки от нее (жизни) оторваны. Декрет действовал недолго, но нанес колоссальный ущерб интересам граждан, юридически поддерживая тезис «после меня хоть потоп». Кроме того, наличие имущества, оставшегося после умершего, но еще не переданного и не учтенного соответствующими органами РСФСР, давало благоприятную почву для расхищения этого имущества.
Делая анализ одной из лучших работ по советскому наследственному праву В.И. Серебровского «Очерки советского наследственного права»2, С.М. Корнеев указывал на то, что из содержания книги видно следующее: советская власть скоро забыла об отмене права наследования и достаточно полно урегулировала отношения наследования, предусмотрев почти все институты, которые свойственны наследственному праву буржуазных стран (хотя и в урезанном виде, например, регулирование наследования по завещанию)2.
22 мая 1922 г. декретом ВЦИК «Об основных частных имущественных правах, признаваемых РСФСР, охраняемых ее законами и защищаемых судами РСФСР» наследственное право было восстановлено. Декретом восстанавливалось наследование по завещанию и по закону. Гражданский кодекс РСФСР, принятый 31 октября 1922 г. и введенный в действие с 1 января 1923 г., законодательно закрепил существенное изменение подхода к наследственному праву. В его нормах уже говорится о возможности наследования, но оно ограничивается 10 тыс. рублей. В частности, ст. 416 указывала на то, что допускается наследование по закону и по завещанию в пределах общей стоимости наследственного имущества не свыше 10 тыс. рублей, за вычетом всех долгов умершего. При этом если стоимость наследства превышала указанную сумму, производился раздел, и часть имущества, превышающая предельную сумму, переходила государству.
Гражданский кодекс 1922 г. ограничивал круг наследников только близкими родственниками (супруг умершего, его дети, внуки, правнуки), а также нетрудоспособными иждивенцами. Причем такое ограничение распространялось на наследников как по закону, так и по завещанию. При наследовании по закону имущество делилось между названными лицами.
Завещанием признавалось сделанное лицом распоряжение на случай смерти о предоставлении имущества одному или нескольким лицам. Завещание представлялось в нотариальный орган для внесения в актовую книгу. При этом выписка из актовой книги могла заменить завещание.
И еще один вопрос, без которого характеристика наследственного права того времени была бы неполной. Это – непризнание обязательств, возникших до 7 ноября 1917 г., т.е. до государственного переворота (Великой Октябрьской Социалистической Революции). Официальная позиция была следующей: «погашаются не только обязательства, срок которых наступил до 7 ноября 1917 г., но, главным образом, те обязательства, которые возникли до 7 ноября 1917 г. и срок исполнения по которым наступает после 7 ноября 1917 г.»1.
В 1928 г. постановлением ВЦИК и СНК РСФСР гражданам было предоставлено право, завещать имущество государству и его органам, государственным учреждениям и предприятиям, партийным, профессиональным и иным общественным организациям. Постановлением ВЦИК и СНК РСФСР от 28.05.1928 г. был введен также институт обязательной доли в Советском государстве. Кроме того, расширение границ свободы завещания произошло за счет включения в круг наследников по завещанию усыновленных и их нисходящих. Правило о регистрации усыновления было введено постановлением ВЦИК и СНК РСФСР от 1.03.1926 г.2
Впервые очередность призвания к наследованию была установлена Указом Президиума ВС СССР от 14 марта 1945 г. «О наследниках по закону и завещанию». Данным указом было установлено три очереди наследников.
«Великая Отечественная война «выбила» молодое и в большинстве своем бездетное поколение. А в ГК РСФСР 1922 года наследниками не признавались родители. На фоне чего ситуация, не позволявшая призвать к наследованию родителей погибших стала выглядеть ненормальной. Создавшееся положение было изменено указами Президиумов верховных Советов СССР и РСФСР соответственно от 14 марта 1945 г. и от 12 июня 1945 г. Внесшими изменения в ст. 418 и 420 ГК РСФСР»3.
К первой очереди относились: дети (в том числе усыновленные), супруг и нетрудоспособные родители умершего, а также другие нетрудоспособные, состоящие на иждивении умершего не менее одного года до его смерти. При этом иждивенцы умершего не только были оставлены в числе наследников первой очереди, но и могли быть наследниками, даже если находились не на полном иждивении умершего. Такой порядок просуществовал до введения в действие Основ гражданского законодательства 1961 г. Вторая очередь призывала трудоспособных родителей. В третью очередь наследовали братья и сестры умершего.
Названный Указ 1945 г. расширил
также свободу завещания. Однако
завещания в пользу посторонних
наследователю лиц могли соверш
Гражданский кодекс РСФСР, принятый 11 июня 1964 г., вступивший в силу с 1 октября 1964 г. и действовавший в части наследственного права с некоторыми изменениями и дополнениями более 35 лет (до 1 марта 2001 г.), расширил круг возможностей наследования по закону и по завещанию, установленный ГК 1922 г. Вместе с тем в нем законодатель продолжал исходить из потребительского назначения имущества, находящегося в личной собственности граждан.
Таким образом, советский взгляд к определению круга наследников по закону представляет собой следствие политической крайности. Государство «рабочих и крестьян» видело в наследовании способ безосновательного обогащения, поле для применения которого старались всячески урезать.
В современных рыночных условиях основная задача при наследовании сводится к нахождению баланса между интересами и зависимостью семьи наследодателя от принадлежащего каждому из ее членов права собственности и свободой распоряжения этим правом собственности. Лишь 1 марта 2002 года вступила в силу часть третья ГК РФ, где один из разделов посвящен регулированию наследственного права и в полной мере обеспечивает права и законные интересы граждан.
Источники наследственного права – нормативные правовые акты, регулирующие правоотношения по наследованию, т. е. отношения, которые возникают в связи с открытием наследства, его защитой, осуществлением и оформлением наследственных прав.
Основным источником российского законодательства, в том числе и наследственного права, является Конституция РФ 1993 года. В гл. 2, посвященной правам и свободам человека и гражданина, указывается на то, что «право наследования гарантируется» (ч.4 ст.35).
Наследственное право не является отраслью права и не имеет своего отдельного кодифицированного нормативно-правового акта, его положения регулируются положениями разд. 5 ч. 3 ГК РФ. Кодекс закрепляет общие положения о наследовании, основные институты при наследовании имущества.
Наряду с ГК РФ нормы
наследственного права
Как было отмечено, основополагающим источником наследственного права является Конституция РФ. Согласно п. 4 ст. 35 Конституции РФ, право наследования является одной из основных гарантий, предоставляемых государством гражданину. Данная норма не прямого действия и отсылает к отраслевому законодательству, а именно к ГК РФ. Так, разд. 5 ч. 3 ГК РФ посвящен наследственному праву.
Раздел 5 ч. 3 ГК РФ является главным источником в области наследования. Помимо общих положений о наследовании Кодекс регулирует вопросы наследования по завещанию и по закону, приобретения наследства, а также наследования отдельных видов имущества.
Отношения, связанные с наследованием, регулируются и такими нормативными актами, как Основы законодательства РФ о нотариате от 23 декабря 2003 г., где содержатся нормы, в которых определяется компетенция нотариуса по совершению нотариальных действий, в том числе связанных с наследованием.
В Конституции РФ определяется, что наследственное право находится в совместном ведении РФ и ее субъектов, которые также вправе принимать нормативные акты, регулирующие наследственные правоотношения, которые будут являться источниками наследственного права.
Для правильного разрешения судебных споров о наследовании Пленум Верховного Суда вправе принимать постановления. К ним относятся, например, Постановление Пленума Верховного Суда РСФСР от 23 апреля 1991 г. № 2 «О некоторых вопросах, возникающих у судов по делам о наследовании». Однако они не являются источниками наследственного права, поскольку не содержат норм права.
Следует иметь в виду, что нормативные акты о наследовании, принятые до вступления в силу ч. 3 ГК РФ до приведения их в соответствие с ч. 3 ГК РФ, должны применяться постольку, поскольку они не противоречат ч. 3 ГК РФ.
1.2 Принципы наследственного права
Принципы представляют собой основные начала, в соответствии с которыми строится наследственное право как система правовых норм, а также осуществляется наследственно-правовое регулирование общественных отношений.
Принципами наследственного
а) принцип приоритета наследования по завещанию над наследованием по закону - согласно ст. 1111 ГК РФ «...наследование по закону имеет место постольку, поскольку оно не изменено завещанием, а также в иных случаях, установленных настоящим Кодексом». По мнению Е.А. Суханова, «формальное выдвижение наследования по завещанию на первое место стало прямым следствием как расширения самого круга объектов наследственного преемства, т.е. объектов частной собственности граждан, так и возможностей распоряжения находящимся в частной собственности имуществом...»1. В этом принципе учитывается не только действительная, но и предполагаемая воля наследодателя и отдается предпочтение действительной, если она существует. Поэтому законодателем установлено, если наследодатель не оставил завещания, то к наследованию призываются наиболее близкие и родные ему лица, которым он, будь у него желание и возможность, отдал бы предпочтение перед другими лицами при распределении своего имущества и имущественных прав;
б) принцип субъективной свободы выбора воплощен в свободе завещания для наследодателя и в свободе выбора действий для наследника. Для первого этот принцип означает, что завещатель вправе по своему усмотрению завещать имущество любым лицам, любым образом определить доли наследников в наследстве, лишить наследства одного, нескольких или всех наследников по закону, не указывая причины такого лишения, а также включить в завещание иные распоряжения, впоследствии отменить или изменить завещание (ст. 1119 ГК РФ). Для второго – при его призвании к наследованию одновременно по нескольким основаниям (по завещанию и по закону, в порядке наследственной трансмиссии или в результате открытия наследства) он может принять наследство, причитающееся ему по одному из этих оснований, по нескольким из них или по всем основаниям (ст. 1152 ГК РФ), либо имеет право отказаться от принятия наследства (ст. 1157 ГК РФ), при этом свобода выбора завещателя ограничивается правами обязательных (необходимых) наследников (ст. 1149 ГК РФ), а права наследника – тем, что не допускается принятие наследства под условием или с оговорками (ст. 1152 ГК РФ), и тем, что отказ от наследства не может быть впоследствии изменен или отменен (ст. 1157 ГК РФ, подп. «в» п. 8 постановления Пленума Верховного Суда СССР от 1 июля 1966 г. № 6 «О судебной практике по делам о наследовании»). Таким образом, этот принцип «...получил прямое закрепление и развитие»1 непосредственно в тексте Закона. Этот принцип дополняется действием правил, свойственных всему гражданскому праву – дозволительной направленности и диспозитивности. В соответствии с этим принципом у наследодателя есть выбор – совершить (написать) завещание или не совершать такового, а у наследника есть выбор – принять наследство или отказаться от него полностью или в части;