Основания возникновения права собственности

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 19 Декабря 2013 в 05:39, дипломная работа

Краткое описание

Целью настоящей работы является исследование теоретических вопросов оснований приобретения права собственности и круга проблем, возникающих в связи с его приобретением гражданами, анализ практики применения соответствующих норм, внесение на этой основе предложений по совершенствованию законодательства, толкованию и порядку применения конкретных правил.
Для достижения цели в работе решаются следующие задачи:
- исследовать соотношение понятий «основание» и «способ» возникновения права собственности и сопоставить критерии разграничения оснований приобретения права собственности;
- исследовать первоначальные способы приобретения права собственности;
- исследовать производные способы приобретения права собственности;
- на основе обобщения судебной практики, отечественного и зарубежного позитивного опыта сформулировать предложения по совершенствованию законодательства и иных нормативных актов, регламентирующих вопросы приобретения права собственности.

Содержание

Список сокращений……………………………………………………… 3 Введение……………………………………………………………………. 4 1 Возникновение права собственности: общие положения……………… 8
1.1 Понятие права собственности в юридической науке, основные ее признаки и виды ………………………………………………………………… 8
1.2 Соотношение понятий «основание» и «способ» приобретения
права собственности. Критерии разграничения оснований возникновения права собственности…………………………..………………………………………… 23
2 Первоначальные способы приобретения права собственности………. 30
2.1 Гражданско-правовой анализ первоначальных способов приобретения права собственности……………………………………………………………… 30
2.2 Историко-правовой аспект приобретательной давности…………… 42
3 Производные способы приобретения права собственности……………52
3.1 Приобретение права собственности по договору……………………. 52
3.2 Приобретение права собственности в порядке наследования.
Правопреемство при реорганизации юридического лица …………………….. 59
Заключение…………………………………………………………………. 78
Глоссарий ………………………………………………………………….. 82
Список использованной литературы…………………………………….. 84
Приложение А……………………………………………………………… 89
Приложение Б……………………………………………………………… 90
Приложение В……………………………………………………………… 91
Приложение Г……………………………………………………………… 92
Приложение Д……………………………………………………………… 93
Приложение Е……………………………………………………………… 94
Приложение Ж…………………………………………………………….. 95
Приложение З……………………………………………………………… 96

Вложенные файлы: 1 файл

ДР основания возникновения права собственности РК 2013 год.doc

— 688.50 Кб (Скачать файл)

Под наследованием понимается переход имущества умершего к одному лицу или другим лицам – его наследникам в установленном законом порядке [49,с.40].

В состав имущественных  прав включается принадлежащее умершему права собственности, права наследуемого владения, права на сбережениях в  кредитах, право на получение авторского гонорара, право на получение доли в хозяйственных товариществах. В собственности может находиться имущество производственного назначения (предприятия, комплексы торговли, бытового обслуживания, оборудование, транспорт и т.п). Эти объекты и переходят по наследству. В собственности или пожизненном владении может находиться  и земельный участок.

Некоторое имущество, принадлежащее  наследодателю, может относиться к  вещам ограниченным в обороте, например: оружие, сильнодействующие и ядовитые вещества. И для принятия этого наследства нужно специальное разрешение. Могут переходить по наследству виды интеллектуальной собственности: открытие, изобретение, рационализаторские предложения, промышленные образцы, программы для ЭВМ [50,с.275].

В наследственное имущество входят также и долги наследодателя, непогашенные на момент смерти. Наследники, принявшие наследство отвечают по долгам наследодателя.

В соответствии с ч.1 ст.6 Конституции Республики Казахстан «в Республике Казахстан признаются и равным образом защищаются государственная и частная собственность».

Основные принципы наследования:

- основанием открытия  наследства признается смерть  наследодателя;

- время открытия наследства  наступает с момента смерти  наследодателя;

- место открытия наследства  соответствует месту жительства наследодателя или месту нахождения его имущества;

-  наследственное имущество  включает в себя как имущественные  права, так и обязанности, которыми  наследодатель обладал на момент  смерти;

- лица, которые могут  призываться к наследованию;

- лица, которые не могут  призываться к наследованию.

«Наследство» - не просто один из многочисленных юридических  терминов. Это конкретное правовое понятие.

Универсальное определение  наследования гласит, что под наследованием  следует понимать переход прав и обязанностей умершего лица - наследодателя к его наследникам в соответствии с нормами наследственного права.

В Гражданском кодексе  в разделе IV главе 57 «Наследственное  право» четко расписано понятие, состав и основания наследования .

В соответствии с ст.1038 Гражданского кодекса Республики Казахстан «Наследование - это переход имущества умершего гражданина (наследодателя) к другому лицу (лицам) - наследнику - (наследникам)».

В литературе можно выделить несколько точек зрения на наследование:

1. Это переход совокупность имущественных прав и обязанностей наследодателя к наследникам в порядке, установленном законом. При этом речь идет о совокупности не вещей, а прав и обязанностей. Поэтому в состав наследства входит, строго говоря, не дом, а право на дом, не автомобиль, а право на автомобиль.

2. Б.С.Антимонов и К.А.  Граве считают, что в наследовании  можно говорить о двух правоотношениях:  первое возникает из события  (открытия наследства), второе –  по воле наследника, с принятием  наследства [51,с.96].

3. Н.Д. Егоров считает, что при наследовании речь должна идти не о правопреемстве, а о преемстве, причем не в самих правах, а в объектах этих прав [52,с.30]. Эта позиция уязвима уже потому, что выводит за пределы наследства пассив наследственной массы. Между тем по наследству переходят не только блага, но и лежащие на нем обременения. Корни этой позиции в отечественной литературе можно найти в суждениях В.И. Серебровского, который ограничивал состав наследства активом наследственной массы, хотя и понимал под наследством совокупность переходящих к наследникам прав, а не объектов этих прав: «Под наследованием, или наследственным преемством понимается переход имущества умершего к другому лицу или к другим лицам - его наследникам. Но так как имущество умершего (наследство, наследственное имущество), как было ранее установлено, с юридической точки зрения, представляет собою совокупность принадлежащих наследодателю имущественных прав, то наследование, или наследственное преемство, следует понимать как переход этих имущественных прав от наследодателя к его наследникам». Поддержки ни в научной литературе, ни законодателя она не получила.

4. М.П.Нечаева утверждает, что наследование представляет  собой переход после смерти  гражданина принадлежащего ему на праве частной собственности имущества, а также имущественных и личных неимущественных прав и обязанностей к одному или нескольким лицам. Данное определение имеет ряд изъянов [53,с.109].

5. А.М.Абдухаликов под  наследством понимает совокупность  имущественных прав и обязанностей наследодателя, переходящих к другим лицам (наследникам) в порядке, установленном законом (подразумевается совокупность не вещей, а имущественных прав и обязанностей). В порядке наследования к наследникам переходят все имущественные права и обязанности наследодателя за небольшими исключениями, в порядке универсального правопреемства на основании и в порядке, установленном законом [54,с.17].

Все же первая позиция  представляется более правильной. Правопреемство характеризуется тем, что имеет  место юридическая зависимость прав и обязанностей правопреемника от прав и обязанностей его предшественника. Наследник делается преемником совокупности принадлежавших умершему гражданину прав, которые переходят к наследнику, не изменяя своего содержания, а сам переход этих прав осуществляется одновременно и сразу - одним актом. Поэтому наследование и является общим или универсальным правопреемством. Но, вступая в права, принадлежавшие умершему гражданину, наследник - правопреемник наследодателя - не нуждается для приобретения каждой отдельной части наследственного имущества в наличии тех условий, которые требуются при приобретении каждой из этих частей имущества в отдельности (в частности, передачи вещей, уступки прав требования и т.д.). Он делается правопреемником умершего в силу одного акта - принятия им наследства. Если же имеется несколько наследников, то каждый из них рассматривается как преемник во всем наследстве, лишь фактически ограничиваемый наличием других таких же универсальных наследников и потому являющийся преемником только в известной доле наследства (1/3, 1/4 и т. д.) [55,с.18].

Характерная черта универсального наследственного преемства состоит и в том, что универсальный наследник является непосредственным преемником в имуществе наследодателя: наследство переходит от умершего к наследнику не только сразу и одновременно, но и непосредственно от наследодателя.

К наследникам переходят  все права и обязанности наследодателя, кроме тех, которые не переходят  по наследству в силу прямого указания закона либо в силу самой их юридической природы. Имущество при этом переходит как единое целое со всеми способами их обеспечения и лежащими на них обременениями. Так, если обязательство обеспечено неустойкой или поручительством, то они сохраняют силу и при переходе прав кредитора по обязательству к наследнику, если наследственное имущество заложено, то смена собственника залог имущества не прекращает. Акт принятия наследства распространяется на все наследство, в чем бы оно ни выражалось и у кого бы ни находилось. Наследник может даже не знать, что именно входит в состав наследства. Принятие наследства под условием или с оговорками не допускается.

Еще одной особенностью является то, что акту принятия наследства придается обратная сила. Если наследник  принимает наследство, то оно считается перешедшим к нему с момента открытия наследства.

От универсального наследственного  преемства надо отличать так называемое частное, или сингулярное, преемство. В отличие от преемника универсального сингулярный преемник не является преемником в совокупности имущественных прав наследодателя, ни в отдельных долях наследства. Сингулярный преемник приобретает только какое-либо отдельное имущественное право, причем это право он получает не непосредственно от наследодателя, а через наследника (наследодатель обязывает наследника выполнить в отношении сингулярного преемника то или иное действие, например, уплатить известную сумму денег, предоставить в пожизненное пользование какую-нибудь часть завещанного наследнику дома и т. д.). В отношении сингулярного преемника не возникает и сложной проблемы об ответственности по долгам наследодателя; сингулярный преемник приобретает только права, к нему не переходят обязанности наследодателя [56,с.82].

Следовательно, в соответствии с п.2 ст.1038 ГК РК «наследство умершего гражданина переходит к другим лицам на условиях универсального правопреемства как единое целое и в один и тот же момент, если из правил настоящего раздела не вытекает иное».

Наследование регулируется ГК РК в случаях, прямо им установленных, и иными законодательными актами.

Правовое регулирование  отношений по наследованию имущества  носит комплексный межотраслевой  характер.

С помощью норм конституционного, гражданского и иных отраслей права  устанавливается возможность завещать и наследовать имущество. Поэтому законодательство о наследовании можно определить как систему правовых актов, которые регулируют отношения по наследованию (открытие наследства, защита, осуществление и оформление наследственных прав). В этом законодательстве преобладают нормы гражданского права.

Однако нельзя не учитывать  наличие норм земельного, финансового, семейного, процессуального и ряда других отраслей законодательства и  права.

Конституция РК относит  гражданское законодательство к  исключительному ведению Республики Казахстан. Из этого следует, что законодательство о наследовании в той части, в которой оно состоит из гражданско-правовых норм, относится к исключительному ведению Республики Казахстан. Данные положения в полной мере справедливы по отношению к наследственному праву как подотрасли гражданского права.

В п.2 ст. 1038 ГК РК законодатель очерчивает круг источников наследственного  права, указывая, что наследование регулируется настоящим Кодексом и другими  законами, а в случаях, предусмотренных  законом, - иными правовыми актами.

С развитием гражданского права сформировалось два основания  наследования - наследование по закону и по завещанию (п.1 ст.1039 ГК РК).

В ГК РК среди оснований  наследования первым названо наследование по завещанию, а вторым – по закону. Это сделано с целью преодолеть тенденцию, когда составление завещания является скорее исключением, чем правилом.

Для того чтобы досконально  изучить правовые нормы, регулирующие порядок наследования по завещанию, следует определить, что собой  представляет завещание как основание наследования.

Законодательство о  наследовании предоставляет лицу возможность  по своему усмотрению решить судьбу принадлежащего ему имущества после его смерти, оставив соответствующее завещание, которое направлено на установление, изменение и прекращение гражданских прав и обязанностей и для его совершения достаточно выражение воли одной стороны, т.е. самого завещателя. На основании п.1 ст.1046 ГК РК «Завещанием признается волеизъявление гражданина по распоряжению принадлежащим ему имуществом на случай смерти». 

Поэтому действительность завещания, ни в какой мере не зависит  от согласия наследников с его  содержанием или возражения против него. Не имеет значения для действительности завещания и то, известно ли наследникам  вообще его содержание или нет.

А п.5 данной статьи предусматривает, что завещание является односторонней  сделкой, которая создает права  и обязанности после открытия наследства.

Следовательно, из данной нормы следует, что завещание  является односторонней сделкой, и  оно является документом, содержащим имущественные распоряжения на случай смерти.

Статья 1046 ГК РК предусматривает, что наследство открывается со смертью  гражданина. Объявление судом гражданина умершим влечет за собой те же правовые последствия, что и смерть гражданина.

Из данной нормы можно  сделать вывод, что завещание  как односторонняя сделка создает  права и обязанности только после  смерти завещателя или объявления его  умершим судом.

Для завещания гражданским  законодательством предусмотрена  обязательная форма, в которой оно должно быть составлено.

Пункт 1 ст. 1050 ГК РК предусматривает, что завещание должно быть составлено в письменной форме и  нотариально  удостоверено с указанием места  и времени его составления. Удостоверение  завещания другими лицами допускается в случаях, предусмотренных п. 3 ст. 1050 ГК РК.

Несоблюдение установленных  ГК РК правил о письменной форме  завещания и его удостоверении  влечет за собой недействительность завещания.

Закон предусматривает  возможность составления закрытых завещаний, а в исключительных случаях – завещании в простой письменной форме. При этом сохраняется правило, согласно которому завещание должно быть составлено в письменной форме, подписано завещателем и удостоверено нотариусом.

 Такие строгие нормы  относительно формы завещания предусмотрены гражданским законодательством для того, чтобы завещатель мог точно и понятно изложить в нем свою волю, поскольку открытие наследства производится после смерти завещателя, когда его волю можно установить уже только из текста завещания.

Для того чтобы из текста завещания можно было точно определить волю завещателя, в тексте завещания  должны быть четко определены завещательные  распоряжения, чтобы не возникало  двусмысленности при их толковании.

Ч.1 ст.45 Закона Республики Казахстан «О нотариате» от 14 июля 1997 года  N155-1 предусматривает, что «текст   нотариально   удостоверяемой  сделки  должен  быть написан или напечатан  ясно  и  четко,  относящиеся  к  содержанию сделки числа  и  сроки  обозначены  хотя  бы  один раз словами,  а наименования юридических лиц -  без  сокращений,  с  указанием  их места нахождения.  Фамилии,  имени  и отчества граждан,  адреса их места жительства должны быть написаны полностью».

А п.2 ст. 1046 ГК РК предусматривает, что завещатель может совершить  завещание в пользу одного или нескольких лиц, как входящих, так и не входящих в круг наследников по закону.

Информация о работе Основания возникновения права собственности