Основания возникновения права собственности

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 19 Декабря 2013 в 05:39, дипломная работа

Краткое описание

Целью настоящей работы является исследование теоретических вопросов оснований приобретения права собственности и круга проблем, возникающих в связи с его приобретением гражданами, анализ практики применения соответствующих норм, внесение на этой основе предложений по совершенствованию законодательства, толкованию и порядку применения конкретных правил.
Для достижения цели в работе решаются следующие задачи:
- исследовать соотношение понятий «основание» и «способ» возникновения права собственности и сопоставить критерии разграничения оснований приобретения права собственности;
- исследовать первоначальные способы приобретения права собственности;
- исследовать производные способы приобретения права собственности;
- на основе обобщения судебной практики, отечественного и зарубежного позитивного опыта сформулировать предложения по совершенствованию законодательства и иных нормативных актов, регламентирующих вопросы приобретения права собственности.

Содержание

Список сокращений……………………………………………………… 3 Введение……………………………………………………………………. 4 1 Возникновение права собственности: общие положения……………… 8
1.1 Понятие права собственности в юридической науке, основные ее признаки и виды ………………………………………………………………… 8
1.2 Соотношение понятий «основание» и «способ» приобретения
права собственности. Критерии разграничения оснований возникновения права собственности…………………………..………………………………………… 23
2 Первоначальные способы приобретения права собственности………. 30
2.1 Гражданско-правовой анализ первоначальных способов приобретения права собственности……………………………………………………………… 30
2.2 Историко-правовой аспект приобретательной давности…………… 42
3 Производные способы приобретения права собственности……………52
3.1 Приобретение права собственности по договору……………………. 52
3.2 Приобретение права собственности в порядке наследования.
Правопреемство при реорганизации юридического лица …………………….. 59
Заключение…………………………………………………………………. 78
Глоссарий ………………………………………………………………….. 82
Список использованной литературы…………………………………….. 84
Приложение А……………………………………………………………… 89
Приложение Б……………………………………………………………… 90
Приложение В……………………………………………………………… 91
Приложение Г……………………………………………………………… 92
Приложение Д……………………………………………………………… 93
Приложение Е……………………………………………………………… 94
Приложение Ж…………………………………………………………….. 95
Приложение З……………………………………………………………… 96

Вложенные файлы: 1 файл

ДР основания возникновения права собственности РК 2013 год.doc

— 688.50 Кб (Скачать файл)

Таким образом, в завещании  должен быть назначен наследник, и данное назначение должно быть сделано путем  написания ясного и четкого текста, из которого было бы возможно точно установить личность наследника.

Если в качестве наследника по завещанию назначено постороннее  лицо, не являющееся близким родственником  наследодателя, то в таком случае в завещании обязательно должны быть указаны фамилия, имя, отчество и адрес его места жительства, так как иначе будет слишком сложно установить личность наследника. Например, если в завещании будет написано «завещаю свой дом Иванову из Петропавловска», текст такого завещания не будет ни четким, ни точным, так как по такому малому количеству координат будет довольно сложно, или даже невозможно установить личность наследника.

Пункт 2 ст. 209 ГК РК предусматривает, что собственник вправе по своему усмотрению совершать в отношении  принадлежащего ему имущества любые  действия, не противоречащие закону и иным правовым актам и не нарушающие права и охраняемые законом интересы других лиц, в том числе отчуждать свое имущество в собственность другим лицам, передавать им, оставаясь собственником, права владения, пользования и распоряжения имуществом, отдавать имущество в залог и обременять его другими способами, распоряжаться им иным образом.

А п.1 ст. 1056 ГК РК, в свою очередь, предусматривает, что при  нарушении положений настоящего Кодекса, влекущих за собой недействительность завещания, в зависимости от основания недействительности, завещание является недействительным в силу признания его таковым судом (оспоримое завещание) или независимо от такого признания (ничтожное завещание).

Пункт 3 ст. 1056 ГК РК также  предусматривает, что недействительным может быть как завещание в целом, так и отдельные содержащиеся в нем завещательные распоряжения. Недействительность отдельных распоряжений, содержащихся в завещании, не затрагивает остальной части завещания, если можно предположить, что она была бы включена в завещание и при отсутствии распоряжений, являющихся недействительными. В случае признания завещания недействительным наследник, который по этому завещанию был лишен наследства, получает право наследовать по закону, а порядке, установленном ст.1060 ГК РК.

Следовательно, если в тексте завещания предусмотрено ограничение права наследника на распоряжение полученным по завещанию имуществом, такое завещание должно быть признано недействительным, так как такое завещательное распоряжение противоречит вышеуказанной норме, предусматривающей право собственника совершать в отношении своего имущества любые действия, не противоречащие закону.

Следовательно, содержание завещания составляют всевозможные посмертные распоряжения (распоряжение) завещателя, как имущественного, так и неимущественного характера. Исходя из положений ст. 1046 Гражданского кодекса РК и Нормативного Постановления Верховного Суда Республики Казахстан РК от 29 июня 2009 года № 5 «О некоторых вопросах применения судами законодательства о наследовании»:

«1-1. Завещание совершается  гражданином, обладающим в момент его  совершения дееспособностью в полном объеме.

2. Гражданин может  завещать все свое имущество  или часть его одному либо  нескольким лицам, как входящим, так и не входящим в круг наследников по закону, а также юридическим лицам и государству.

3. Завещание должно  быть совершено лично. Совершение  завещания через представителя  не допускается. 

4. Завещатель вправе  без объяснения причин лишить  наследства одного, нескольких или всех наследников по закону. Лишение наследника по закону наследства не распространяется на его потомков, наследующих по праву представления, если из завещания не вытекает иное.

5. Наследодатель вправе  совершить завещание, содержащее  распоряжение о любом своем имуществе, в том числе и о том, которое он может приобрести в будущем.

Завещатель может любым  образом определять доли наследников  в наследстве, распорядиться своим  имуществом или какой-либо его частью, составив одно или несколько завещаний, касающихся разного имущества.

6. Наследодатель свободен  отменять и изменять составленное  завещание в любой момент после  его совершения и не обязан  указывать причины отмены или  изменения. 

7. Наследодатель не  вправе возложить на лиц, назначенных  им наследниками в завещании, обязанность в свою очередь распорядиться определенным образом завещанным им имуществом на случай их смерти».

В свою очередь, согласно п.1 ст. 1057 ГК РК завещатель вправе возложить на наследника по завещанию исполнение за счет наследства какого-либо обязательства (завещательный отказ) в пользу одного или нескольких лиц (отказополучателей), которые приобретают право требовать исполнения завещательного отказа.

Отказополучателями (легатариями) могут быть лица как входящие, так  и не входящие в число наследников по закону.

П.2 той же статьи указывает, что предметом завещательного отказа может быть передача отказополучателю в собственность, в пользование или на ином вещном праве вещи, входящей в состав наследства, приобретение и передача ему имущества, не входящего в состав наследства, выполнение для него определенной работы, оказание ему определенной услуги и т. п., а на основании п.3 наследник, на которого завещателем возложен завещательный отказ, должен исполнить его лишь в пределах действительной стоимости перешедшего к нему наследства и за вычетом падающей на него части долгов наследодателя.

Если наследник, на которого возложен завещательный отказ, имеет  право на обязательную долю в наследстве, его обязанность исполнить отказ  ограничивается стоимостью перешедшего к нему наследства, превышающей стоимость его обязательной доли.

Если завещательный  отказ возложен на всех или нескольких наследников, он обременяет каждого  из них соразмерно доле в наследстве, если завещанием не предусмотрено иное.

В случае смерти наследника, на которого был возложен завещательный отказ, или в случае непринятия им наследства исполнение завещательного отказа переходит к другим наследникам, получившим его долю, либо к государству, если имущество стало выморочным.

Согласно п.1ст.1053 ГК РК завещатель вправе в любое время отменить или изменить сделанное им завещание.

Завещание может быть отменено путем:

а) подачи в нотариальную контору заявления об отмене полностью  ранее сделанного им завещания;

б) составления нового завещания.

Завещание может быть изменено путем:

а) подачи в нотариальную контору заявления об изменении  в определенной части ранее сделанного им завещания;

б) составления нового завещания, изменяющего ранее сделанного завещания в части.

Ранее сделанное завещание, отмененное полностью или частично последующим завещанием, не восстанавливается, если последнее будет в свою очередь отменено или изменено завещателем.

Таким образом, для завещателя завещание не порождает никаких  субъективных обязанностей. Отличительной  особенностью завещания от остальных односторонних сделок является то, что указанные в нем правовые последствия для заинтересованных лиц возникают лишь после открытия наследства. Завещатель (т.е. наследодатель только в будущем) продолжает оставаться собственником завещанного им имущества, имеет возможность сам осуществлять защиту права собственности (в том числе, не прибегая к мерам государственного принуждения, в любое время изменить или отменить завещание), и поэтому при его жизни завещание не может быть оспорено и истолковано (ст. 1046-1048 ГК РК). То есть завещание составляется на случай смерти и является единственным законным способом распоряжения имуществом на случай своей смерти.

Вторым основанием принятия наследства является наследование по закону, к которому наследники призываются в порядке очередности, установленной законодательством. Наследование по закону - это воплощение принципа предполагаемой воли наследодателя: если он не оставил завещания (не реализовал свою действительную волю), считается что таким образом он желал бы, чтобы его имущество после смерти перешло к его ближайшим родственникам, т. е. той очереди наследников, которая в соответствии с законом подлежит призванию к наследованию.

Таким образом, наследование по закону имеет место, когда:

- завещание не было составлено, либо было составлено, но впоследствии отменено завещателем;

- завещано не все,  а часть имущества (незавещанное  имущество наследуется по закону);

- наследник по завещанию  отказался от наследства либо  был признан недостойным наследником [57,с.49].

Действовавшее до 3 февраля 2007г. законодательство делило наследников по закону на шесть очередей, каждой из которых была посвящена самостоятельная статья ГК (ст.ст. 1061-1066 ГК). В новой редакции ГК исключены из ГК ст. ст. 1065 и 1066, перечислявшие наследников пятой и шестой очередей, а ст. 1064 ГК, прежде именовавшаяся «Четвертая очередь наследников по закону», получила название «Наследники последующих очередей».

Завершением развития наследственного  правоотношения является момент, когда наследник становится субъектом тех прав и обязанностей, которые имел наследодатель. Обыкновенно этот момент называется «принятие» наследства, но казахстанский ГК РК вообще не использовал этот термин. Если в прежней редакции ст. 1072 ГК РК называлась «Общие положения», то теперь она именуется «Принятие наследства». За различной терминологией кроются принципиально иные подходы к наступлению наследственного правопреемства. По прежнему законодательству наследник автоматически приобретал право на причитающееся ему наследство со времени открытия наследства. ГК РК до произведенных изменений не знал приобретения наследства путем совершения специального акта принятия. Новая редакция, подобно законодательству России, Украины, Беларуси, Таджикистана, связывает приобретение права на наследство с принятием наследства.

Принятое наследство признается принадлежащим наследнику со дня открытия наследства независимо от времени его фактического принятия, а также независимо от момента  государственной регистрации права  наследника на наследственное имущество, когда такое право подлежит государственной регистрации.

ГК РК дополнен новыми ст.ст. 1072-1, 1072-2, 1072-3, 1072-4. Они регламентируют способы принятия наследства, срок его принятия и наследственную трансмиссию.

К способам принятия наследства ст. 1072-1 ГК РК относит подачу по месту  открытия наследства нотариусу или  уполномоченному в соответствии с законом на выдачу свидетельства  о праве на наследство должностному лицу заявления наследника о принятии наследства либо заявления наследника о выдаче свидетельства о праве на наследство (Приложение Е).

Принятие наследства через представителя возможно, если в доверенности специально предусмотрено  полномочие на принятие наследства. Для  принятия наследства законным представителем доверенности не требуется.

Следующим способом приобретения наследства является его фактическое  принятие. Ст. 1072-1 ГК РК называет некоторые  действия наследника, свидетельствующие  о фактическом принятии наследства:

- вступление во владение  или в управление наследственным имуществом;

- принятие мер по  сохранению наследственного имущества,  защите его от посягательств  или притязаний третьих лиц;

- производство за свой  счет расходов на содержание  наследственного имущества;

- оплата за свой  счет долгов наследодателя или получение от третьих лиц, причитавшихся наследодателю денег.

Перечень этих действий не является исчерпывающим. Кроме того, допустимо опровержение того факта, что совершение перечисленных действий привело к принятию наследства.

Таким образом, общее правило наследования несложно – в порядке наследования переходят все имущественные права и обязанности наследодателя за некоторым исключением. В состав наследства, соответственно, входит вся совокупность этих имущественных прав и обязанностей за небольшим исключением, а также некоторые личные неимущественные. При этом можно выделить следующие особенности наследования.

Во-первых, наследство, или  наследственное имущество, понимается как некое единство, в состав которого входят и принадлежавшие умершему гражданину права (актив) и его долги (пассив).

Во-вторых, по наследству переходят только те имущественные  права, которые принадлежали умершему при жизни. Поэтому права, не принадлежавшие наследодателю при его жизни, а возникшие для его наследников именно в силу его смерти, в состав наследства не включаются. Характерным примером в этом отношении может служить договор страхования жизни, заключенный страхователем на случай своей смерти в пользу кого-либо из членов своей семьи (жены, детей - выгодоприобретателей). Наследственного преемства здесь не происходит, поскольку право на получение страховой суммы возникает лишь в результате смерти наследодателя. Таким образом, наследник приобретает право, которое самому наследодателю не принадлежало. То же имеет место и тогда, когда в качестве выгодоприобретателя в страховом полисе указан наследник.

В-третьих, далеко не все  права и обязанности, принадлежавшие наследодателю при жизни, способны по самой своей природе переходить в порядке наследования. В состав наследственного имущества не входят те права и обязанности, которые хоть и являются имущественными, но носят личный характер. Прежде всего, это алиментные права и обязанности в соответствии с главами 19-21 Кодекса Республики Казахстан «О браке (супружестве) и семье», право пользования жилой площадью, право членства в общественной организации и другие. В состав наследственного имущества не входит и возмещение вреда, причиненного здоровью наследодателя.

Информация о работе Основания возникновения права собственности