Автор работы: Пользователь скрыл имя, 30 Мая 2012 в 11:41, шпаргалка
Работа содержит ответы на вопросы по дисциплине "Гражданское право".
ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ ПО ГРАЖДАНСКОМУ ПРАВУ
1. Гражданское право как отрасль частного права. Отграничение гражданского права от других отраслей.
1. Понятие и место гражданского права в системе отраслей права.
Гражданское право следует определять как основную отрасль права, регулирующего частные взаимоотношения граждан, а также созданных ими юридических лиц, формирующиеся по инициативе их участников.
Российское ГП имеет свою специфику и отличие от континентального европейского права: 1) в отличии от КЕП земельное и трудовое право в РФ относятся не к частноправовым, а к публично правовым отношениям; 2) в систему Г(Ч)П РФ входят семейное и международное частное право, которые в КЕП являются самостоятельными под отраслями.
В системе ГП 2 взаимодействующие, но не соподчиненные сферы ЧП и ПП поглощают множество отдельных правовых отраслей и их групп. ГП составляет основу частноправового регулирования, что определяет ее место в ПС как основной, базовой отрасли, предназначенной для регулирования частных, прежде всего имущественных отношений. ГП занимает центральное, ключевое место в ЧП сфере.
Отграничение:
Гражданское право - одна из отраслей россий-ского права. I ражданское право регулирует только часть общественных отношений и взаимодействует с другими, смежными отраслями права:
Конституционное право определяет общие принципы правовой системы, в том числе и основные начала гражданского права. Конституционное право устанавливает равенство всех форм собственности, ее неприкосновенность, свободу предпринимательской деятельности и пр. Гражданское право конкретизирует эти положения в своих нормах.
Административное право в ряде случаев имеет тот же предмет регулирования, что и гражданское право, - имущественные отношения, однако метод административного права основан на принципе власти-подчинения. Административные акты - одно из оснований возникновения гражданских прав и обязанностей. Большое значение в гражданском праве имеет и лицензирование, осуществляемое в административном порядке.
Финансовое право взаимодействует с гражданским правом аналогично.
Уголовное право также регулирует (охраняет) имущественные отношения, устанавливая наказание за имущественные преступления. Взаимодействие гражданского права с отраслями уголовно-правового цикла осуществляется и путем подачи гражданского иска в уголовном процессе.
Гражданский процесс регламентирует порядок рассмотрения гражданско-правовых споров в суде, однако его предмет шире и включает также трудовые, семейные и прочие "неуголовные" споры.
Земельное и экологическое право. Гражданское право регулирует обращение земли, лесов и др. объектов в гражданском обороте, но с ограничениями, установленными в земельном и экологическом праве.
Трудовое право регулирует отношения, возникающие по поводу трудового процесса и пересекается с гражданским правом при отграничении трудового договора от гражданско-правового договора подряда.
2. Предмет гражданско-правового регулирования.
Каждодневные события сталкивают нас с гражданско-правовыми отношениями. Гражданское право это отрасль российского права. Отрасль отличается по предмету и методу правового регулирования. Предмет - это общественные отношения, которые урегулируются нормами права. Метод - это способ воздействия норм права на общественные отношения. Ст.2 ГК определяет круг отношений входящих в зону гражданско-правового регулирования. Отношения делятся на: 1. имущественные и 2. неимущественные. Неимущественные делятся на: а) личные неимущественные связанные с имущественными и б) не связанные с имущественными.
Имущественные отношения складываются по поводу имущества (которое имеет денежную и стоимостную оценку). Под имуществом понимается вещь, которая имеет денежную оценку (и деньги тоже). Вещь это предмет материального мира, ею обладает человек, и она может быть полезна ему. Так понимается и право на вещь и обязанность к вещи. Например, в договоре найма имущество всегда вещь, в договоре купли-продажи (либо вещь, либо право на вещь, собственник продает дом вместе с правом на землю на которой стоит дом), к наследникам переходит имущество и права на вещи и обязанности наследодателя, например долги.
Личные неимущественные отношения связанные с имущественными возникают в сфере именуемой авторским или изобретательским правом. Например, право считаться автором своего произведения и получить за него вознаграждение - это личное неимущественное право, связанное с имущественным.
Личные неимущественные отношения не связанные с имущественными. Это жизнь, здоровье, честь, достоинство, право на имя и т.п. Эти отношения не регулируются гражданским правом, а только охраняются и защищаются им.
3. Метод гражданско-правового регулирования.
В гражданском праве для метода правового регулирования характерно:
метод основан на равенстве участников правовых отношений;
автономия участников;
имущественная самостоятельность участников гражданского правоотношения.
Наибольшей имущественной самостоятельностью обладают граждане, предприниматели, хозяйственные общества и товарищества. Меньший объем имущественной самостоятельности у государства и муниципальных образований.
Выделяют три специфических черты метода правового регулирования в гражданском праве:
самостоятельная имущественная ответственность субъектов гражданского права своим имуществом;
судебный исковой порядок рассмотрения споров как основной способ защиты нарушенного права;
диспозитивный характер большинства норм гражданского права. Императивная норма - правила обязательные для всех.
Гражданское право - это отрасль отечественного права, нормы которой регулируют основанные на юридическом равенстве, правовой автономии и имущественной самостоятельности имущественные и личные неимущественные отношения с участием граждан, юридических лиц, РФ в целом, субъектов РФ и муниципальных образований.
4. Принципы гражданско-правового регулирования.
Принципы гражданского права:
1.Равенство участников гражданских отношений - признает за всеми гражданами равную правоспособность; права всех собственников защищаются равным образом.
2. Неприкосновенность собственности К РФ - "никто не может быть лишен имущества иначе как по решению суда". Принудительное изъятие имущества может быть только на возмездной основе. Однако в некоторых случаях собственника можно лишить имущества, реквизиция имущества с возмещением стоимости, (возможность конфискации собственности).
3. Свобода договора - каждый вправе решать, заключать ему договор или нет. Каждый выбирает себе контрагента. Возможна свобода в выборе любой модели договора, как предусмотренной ГК, так и нет. Стороны вправе включать любые условия в договор не противоречащие действующему законодательству.
4. Недопустимость произвольного вмешательства кого-либо в частные дела - предусматривает неприкосновенность частной жизни и т.п.
5. Необходимость беспрепятственного осуществления гражданских прав - ст.34 Конституции РФ - каждый имеет право на свободное использование имущественных возможностей.
6. Обеспечение восстановления нарушенных прав - один из способов восстановления нарушенных прав. (Н: о гражданине распускаются слухи в газете, судебным решением эту газету заставляют напечатать опровержение и возместить моральный ущерб).
7. Судебная защита нарушенного права
8. Приобретение юридическими и физическими лицами гражданских прав по своей воле и своим интересам. Воля - это осознанный и целенаправленный выбор своего поведения и его последствий. Интерес - это желание получить определенный благоприятный результат от своей деятельности.
9. Свободное перемещение товаров услуг и финансов на всей территории РФ - единство экономического пространства.... (Ограничения в этой сфере могут устанавливаться только федеральными законами).
5. Функции гражданского права.
Функции гр права - это определенные направления влияния гр.-прав норм, обусловленные содержанием общ отношений, кот включены в предмет гр.-прав регулирования. Различают: регулятивную, охранную, предупредительно-
Реализация регулятивной функции обеспечивает урегулирование нормами гражданского права отношений собственности, товарно-денежных, а также личных неимущественных (ст. 224-229 ГК).
Действие охранной функции обеспечивает защиту нарушенных субъективных имущественных и личных прав (ст. 440 ГК).
Предупредительно-
Содержание предупредительно-стимулирующей функции состоит в стимулировании различными гр.-прав средствами необходимой обществу и государству поведения граждан и организаций.
К числу смежных к гр.пр. относят адм. пр., фин., труд. и сем.
Адм: предмет как и в гр. – имущ. Отношения, но они имущ.-орг-ционные, не носят эквивалентно-возмезный хар-р. Субъекты находятся во властном подчинении по отношению друг к другу.
Фин: предмет у обеих – имущ отнош. Но в фин – не носят товарно-денежного хар-ра, одни субъеты имеют властные полномочия по отнош к др. (налог. органы к налогоплательщику)
Труд.: рабочая сила не признается товаром, имущ отношения, возникающие по поводу трудоаой деят-ти – стоимостными. Исполнителья в гр.пр. имущественно и орг-ционно обособлен от заказчика и не подчиняется ему. Работник подчинятеся работодателю, выполняет правила трудового распорядка, осущ-ет труд ф-ции на базе имущ-ва работодателя.
Сем: наиболее близки к гр.пр. Предмет: имущ и неимущ отношения. Но имущ отнош не всегда носят стоимостный хар-р (при определении алиментов отсутствует взаимное соизмерение имущ затрат одного члена семьи в пользу др) и неотчуждаемы (право на алименты нельзя передать). В сем пр. преобладает преобладают неимущ отношения (в гр.пр. наоборот). В сем. пр. отношения возникают из специф.юр. фактов (брак, родство), связывают близких людей.
6. Система гражданского права.
Система современного гр права - это структура, элементами которой являются гр.-прав нормы и институты, размещенные в определенной последовательности.
Гр.-прав нормы и институты делятся на общие и особенные. Общую часть гр права составляют нормы о субъектах, объектах гр права, договоры, представительство и доверенность, исковую давность.
Особенная часть регулирует особенные общественные отношения и состоит из таких институтов:
-право собственности и другие вещные права;
-обязательственное право;
-авторское право;
-право на изобретение и другие результаты творчества, кот используются в производстве;
-правоспособность иностранных граждан и юр лиц; применение гр законов иностранных государств и международных договоров.
7. Понятие и виды источников гражданского права.
Расположенные с учетом их единства и дифференциации нормы гр.ого права находят свое выражение в Ст.х различ.ых НПА, которые принято именовать источниками гр.ого права. Указанные НПА в совокупности образуют гр. зак.-во. Вместе с тем следует иметь в виду, что в ГК понятие "гр. зак.-во" используется в узком смысле. Ст. 3 ГК включает в понятие "гр. зак.-во" только ГК и принятые в соотв. с ним иные фед.ые зак.ы. Иные акты, содержащие нормы гр.ого права, выведены за пределы понятия "гр. зак.-во". Однако Ст. 71 –К–ии "гр.ое зак.-во" используется в широком смысле, охватывающем не только зак.одат.ные, но и иные норматив.ые акты, содержащие нормы гр.ого права.
=>, нормы гр.ого права могут быть закреплены как в зак.ах, так и в подзак.ных норматив.ых актах. Все эти норматив.ые акты в зависимости от юр. силы расположены по опред. строго иерархической сис-ме, в которой знач-е НПА определяется его юр-ой силой. Чем больше юр-ая сила НПА, тем выше его полож-е в сис-ме гр.ого зак.-ва. Такое построение НПА гр.ого зак.-ва имеет не только теоретическое, но и важное практические знач-е. Ввиду многочисленности НПА гр. зак.-ва и несовершенства зак.одат.ной техники встречаются ситуации, когда различ.ые норматив.ые акты по-разному решают один и тот же вопрос. В таком случае применяется НПА, имеющий большую юр силу. (–К– (Ст. 35, 36) – М/ународные дог-ры (п. 4 Ст. 15 –К–ии РФ и п. 2 Ст. 7 ГК устанавл.ют, что если м/ународным дог-ром РФ установлены иные правила, чем те, которые предусм-ы гр.им зак.-вом РФ, применяются правила м/ународного дог-ра.) – Гр. кодекс и Основы гр. зак.-ва – (спец. зак.ы) "О страховании", Патентный зак. и пр. – (подзак.. норматив. акты) Указы Президента, Постановления правит-ва и т.д.
Источником гр. пр. м.б. обычай. Обычай – правила, сложившиеся в результате длительного практического применения и получившие признание гос-ва, однако не предусмотренные зак-вом. В сфере предприним. деят-ти обычаи не только складываются, но и применяются. Ст. 5 ГК – говорить об обычаи делового оборота. Не имеет значения, зафиксирован ли обычай в каком-л. док-те, хотя такие док-ты в ряде случаев сущ-ют. (В Р. – сборники обычаев морских портов). Сущ-ие обычая подлежит доказыванию с помощью экспертов, знакомых с сферой его применения. Одновременно, надо доказать, что обычай известен другой стороне. Применяются обычаи при наличии пробелала в зак-ве, и одновременном отсутствии соответствующего соглашения м/у сторонами.
К и ГК не предусматривают принятие актов гр права субъектами РФ.
8. Применение обычая как источника гражданского права. Роль актов высших судебных органов в регулировании гражданско-правовых отношений.
9. Действие гражданского законодательства. во времени, пространстве и по кругу лиц. Аналогия закона и аналогия права.
НА, содержащие нормы ГП, подлежат обязательному официальному опубликованию. Такое опубликование важно для определения момента вступления НА в силу, и для ознакомления с его содержанием всеми участниками правоотношений, т.к. официальная публикация содержит официальный текст такого акта. В соответствии с ч.1 ст.105 КРФ ФЗ принимаются ГД РФ, В течении 7 дней после подписания ФЗ Президентом РФ НА подлежит официальному опубликованию в «РГ», «ПГ» или в «СЗ РФ». По истечении 10 дней после дня публикации полного текста ФЗ он вступает в силу, если иной порядок не определен в самом ФЗ (возможен «вводный закон»). Иные правовые акты также подлежат обязательной официальной публикации (за исключением документов или их частей, содержащих ГТ) в течении 10 дней со дня подписания. Указы ПРФ вступают в силу в течении 7 дней либо со дня подписания. Постановления ПРФ, затрагивающие права, свободы и обязанности граждан – по истечению 7 дней, а иные – со дня подписания. НПА органов федеральной исполнительной власти подлежат не только официальному опубликованию, но и обязательной государственной регистрации в МЮ РФ. Публикуются в срок не позднее 10 дней после регистрации (кроме ведомственных НПА или их частей содержащих ГТ). Вступают в силу после опубликования.
Акты ГЗ обычно прекращают свое действие и теряют свою юридическую силу либо в результате их непосредственной отмены вновь принятыми НА, либо при наступлении прямо указанного в них обстоятельства (как правило, принятие нового НА более высокого уровня).
ГП НА вступают в силу одновременно на всей российской территории и по общему правилу не имеют обратной силы и применяются к тем ОО, которые возникли после введения НА в действие (п.1 ст.4). ГП НА вступают в действие на всей территории РФ. Ограничение территориального действия правил, регулирующих имущественный оборот, может вводиться лишь ФЗ и только в случаях, когда это необходимо для обеспечения безопасности, защиты жизни и здоровья людей, охраны природы и культурных ценностей (абз.2 п.3 ст.1 ГК). Правила ГЗ распространяются на соответствующие ОО российских граждан, ЮЛ, и публично-правовых образований. Вместе с тем они применяются к гражданским правоотношениям с участием иностранцев, апатридов и иностранных ЮЛ, если иное не предусмотрено ФЗ (абз.4 п.1 ст.2 ГК).
Широта и сложность регулируемых ГП отношений могут вызывать ситуации, прямо не урегулированные ГПН. Такой пробел, если он не восполняем ни условиями заключенного договора, ни обычаями делового оборота, устраняется с помощью аналогии закона АЗ - к соответствующим отношениям применяются нормы ГЗ, регулирующего иные сходные отношения и допустима при следующих условиях: а) наличие в ГЗ пробела, не восполняемого с помощью предусмотренных законом средств, включая обычаи имущественного оборота; б) наличие законодательного регулирования сходных отношени; в) применение аналогичного закона к регулируемым отношениям не должно противоречить их существу.
При отсутствии сходного правового регулирования для конкретного отношения может использоваться аналогия права (п.2 ст.6 ГК). Смысл АП состоит в определении прав и обязанностей сторон правоотношения на основе не конкретных правовых норм, а общих начал и смысла гражданского законодательства, а также требований добросовестности, разумности и справедливости. Общие начала ГЗ - основные принципы ГП регулирования; смысл – отраслевые особенности, определяемые спецификой предмета и метода ГП. АП допустима при наличии пробела в законе, невосполнимого с помощью АЗ. Правила АЗ и АП используются при применении законодательства в строгом смысле слова, т.е. ФЗ, и не распространяются на действие подзаконных НПА, а имеющиеся в них пробелы не могут восполняться подобным образом.
10. Понятие, специфика и элементы гражданского правоотношения.
Субъектами являются:
1) физ лица (гр России, иностранные гр, и лица без гражданства - они же опотреды)
2) юр лица
3) публично-правовые образования
Для того, чтобы они могли быть участника гр правоотношений, они должны обладать правосубъектностью - соц правовая возможность быть участниками гр правоотношений.
Всякое гр правоотношение, имеет свой объект,
Объектами гр правоотношений могут быть:
1) вещи и иное имущество
2) работы и услуги
3) результаты интеллектуальной деятельности, в том числе исключительные права на них
4) нематериальные блага и информация.
Виды гражданских правоотношений.
Все гражданские правоотношения делятся на:
1) вещные
2) обязательственные
Вещные правоотношения - закрепляют статику имущественного положения субъектов. В них за управомоченным лицом закрепляется возможность непосредственного воздействия на вещь с правом отражения любых посягательств на неё третьих лиц.
Вещные права носят абсолютный характер, для их возникновения достаточно одного субъекта - собственника. Для вещных прав характерно следование за соответствующем имуществом (как бы сопровождают, обременяют это имущество).
Вещными правами являются:
1) право собственности
2) право хозяйственного ведения
3) право пожизненного наследуемого владения земельным участком
4) сервитуты
5) право оперативного управления имуществом
К обязательственным - отношения, посредующие динамику имущественных отношений, а именно по передаче имущества, выполнению работ, оказанию услуг, а так же отношения по созданию и использованию результатов интеллектуальной деятельности.
В обязательственных правоотношениях, управомоченное лицо может реализовать свои права только через действия второго лица. (То есть чтобы купить - надо чтобы кто-то продал).
Корпоративные правоотношения - на основе участия, членства субъектов в организационно-правовых образованьях, обладающих признаками юр лица. Можно выделить преимущественные права. Преимущественные права - это своеобразная группа прав, которая выходит за рамки принципа равенства субъектов гражданских правоотношений. (Право преимущественной покупки акций, для участников ЗАО).
Гражданское правоотношение - это основанное на нормах гражданского права имущественное или неимущественное общественное отношение, участники которого, обладая правовой автономией и имущественной обособленностью, выступают в качестве юридически равных носителей субъективных прав и юридических обязанностей.
11. Виды гражданских правоотношений.
Виды ГПО:
а) по характеру взаимосвязи управомоченного и обязанного субъекта: абсолютные (когда управомоченному лицу противостоит неопределенный круг обязанностей субъектов (собственник и третьи лица)) и относительные (когда управомоченному лицу (лицам) противостоит строго определенное обязанное лицо);
б) по объекту: имущественного (объектом По являются материальные блага (имущество)) и неимущественного (личные НИ – объектом выступают результаты интеллектуальной деятельности и другие нематериальные блага) характера;
в) по способу удовлетворения интересов управомоченного лица: вещные (закрепляют за управомоченным лицом возможность непосредственного воздействия на вещь с правом отражения посягательств на нее третьих лиц) и обязательные (имущественные отношения по передаче имущества, выполнению работ, оказанию услуг);
г) корпоративные (основаны на участии субъекта в организационно-правовых образованиях (корпорациях) и состоят в праве по управлению корпорацией и ее имуществом);
д) преимущественные права (например, преимущественное право на приобретение продаваемой доли в общей долевой собственности).
12. Основания возникновения, изменения и прекращения гражданских правоотношений.
Гражданское правоотношение – это юридическая связь равных, имущественно и организационно обособленных субъектов имущественных и личных неимущественных отношений, выражающаяся в наличии у них субъективных прав и обязанностей, обеспеченных возможностью применения к их нарушителям государственно-принудительных мер имущественного характера
Гражданские правоотношения возникают при наличии двух условий:
обязательно должна существовать норма права;
должен существовать факт реальной действительности.
Обстоятельства реальной действительности, с которыми связывается изменение, прекращение, возникновение гражданских правоотношений называются юридическими фактами. Факт может быть единичным или представлен определенной совокупностью фактов или состоянием (определенный ряд взаимосвязанных фактов, состояние в браке).
Юридические факты классифицируются в зависимости от порождаемых последствий:
Правоустанавливающие юридические факты.
Правоизменяющие юридические факты.
Правопрекращающие юридические факты.
По волевому началу:
События - явления реальной действительности, которые происходят независимо от воли человека (события могут быть абсолютными (вообще не зависят от воли человека, напр., стихийное бедствие) и относительными (напр., рождение человека)).
Действия - обстоятельства всегда связанные с волей людей (заключение договора, исполнение обязательства и т.п.).
Действия, в зависимости от соответствия нормам права, делятся на:
Неправомерные действия – противоречат требованиям закона или других нормативных актов, например, причинение вреда, неосновательное приобретение или сбережение чужого имущества.
Правомерные действия – соответствуют требованиям гражданского законодательства.
По своему юридическому значению все правомерные действия делятся на:
Юридические поступки - это такие правомерные действия, которые порождают правовые последствия независимо, а иногда и вопреки намерению человека, совершившего юридический поступок. Так, авторское правоотношение возникает в момент создания писателем произведения в доступной для воспроизведения форме независимо от того, стремился ли он при написании произведения к приобретению авторских прав или нет.
Юридические акты - это такие правомерные действия, которые заведомо нацелены на определенные юридические последствия.
К числу юридических актов относятся административные акты и сделки.
В статье 8 ГК содержится перечень установленных законом юридических фактов (не исчерпывающий). Согласно ему гражданские права и обязанности возникают:
1. из договоров и иных сделок, предусмотренных законом, а также из договоров и иных сделок, хотя и непредусмотренных законом, но не противоречащих ему;
2. из актов государственных органов и органов местного самоуправления, которые предусмотрены законом в качестве основания возникновения гражданских прав и обязанностей;
3. из судебного решения, установившего гражданские права и обязанности;
4. в результате приобретения имущества по основаниям, допускаемым законом (некоторые выделены в гл.14 ГК);
5. в результате создания произведений науки, литературы, искусства, изобретений и иных результатов интеллектуальной деятельности;
6. вследствие причинение вреда другому лицу;
7. вследствие неосновательного обогащения;
8. вследствие иных действий граждан и юридических лиц;
9. вследствие событий, с которыми закон или иной правовой акт связывает наступление гражданско-правовых последствий (военные действия, смерть чела, забастовки и т.п.), которые напр., могут служить случаем для выплаты страховки.
Существует государственная регистрация прав на недвижимое имущество и сделок с ним, что обеспечивает контроль за законностью сделок, позволяет установить момент возникновения права владельца недвижимости.
13. Гражданская правоспособность физического лица.
Понятие правосубъектности определяет, какими качествами должны обладать субъекты, для того чтобы, иметь права и нести обязанности в соответствующей отрасли права. Правосубъектность складывается из правоспособности и дееспособности, деликтоспособности.
Правосубъектность - абстрактная категория, которая представляет собой признаваемые в равной мере за всеми лицами максимально-полная возможность правообладания.
Действия самих граждан, направленные на полный или частичный отказ от правосубъектности или действия других лиц, а также действия, ограничивающие правоспособность и дееспособность граждан - ничтожны.
Правоспособность признаётся за всеми гражданами страны, возникает во время рождения и прекращается с момента его смерти, неотделима от человека, независима от возраста и состояния здоровья.
Правоспособность означает - иметь гражданские права и обязанности. Все граждане РФ равные в правоспособности. Назначение правоспособности - она призвана обеспечить каждому гражданину юр возможность приобретать конкретные гражданские права и обязанности. Это потенциальная возможность.
Российский гражданин может:
1) иметь имущество на праве собственности
2) каждый гражданин имеет право наследовать и завещать имущество
3) заниматься предпринимательской и любой иной, не запрещённой законом деятельностью
4) совершать любые сделки и участвовать в обязательствах
5) каждый гражданин имеет права создавать юр лица самостоятельно или совместно с другими гражданами.
6) каждый гражданин имеет право иметь право авторства на свое произведение
7) иметь иные имущественные и личные неимущественные права.
(наиболее важные и значимые права).
Гражданин может обладать любыми гражданскими правами и обязанностями, не запрещёнными законом и не противоречащими общим началам и смыслу гражданского законодательства.
Российские граждане признаются полностью равноправными в гражданских правоотношениях, не зависимо ни от чего. Правоспособность некоторых граждан может носить специальный характер. (Н: некоторые специалисты, лица допущенные к гос тайне - имеют некоторые ограничения). Отклонения от принципа равенства: 1)несовершеннолетних, 2)лиц, психически не здоровых. Ограничение гражданской правоспособности возможно по постановлению правительства РФ в качестве ответной меры, для граждан тех государств, в которых введены ограничение для наших граждан тоже.
14. Гражданская дееспособность несовершеннолетних.
Гражданская дееспособность - его правоспособность, своими действиями приобретать и осуществлять гражданские права, создавать для себя гражданские обязанности и использовать их. Дееспособность предполагает наличие у человека осознанной правовой оценки своих действий, (психическая зрелость).
До шести лет ребёнок считается полностью не дееспособным, в силу совершенно не развитой психики (не субъект гр права, НО не родившийся ребёнок, или любой гражданин - является наследником).
От 6 до 14 лет - малолетние (мелкие бытовые сделки, совершать сделки, направленные на безвозмездное совершение выгоды, и не требующие нотариального удостоверения, или гос регистрации). С 14 лет человек приобретает деликтоспособность (самостоятельно отвечает за правонарушение).
От 14 до 18 лет (вся дееспособность малолетних) - они вправе самостоятельно распоряжаться своим заработком, иными доходами, может обладать правами автора, имеет право вносить вклады в кредитные учреждения. (По достижению 16 лет вправе быть членом кооператива).
Полная дееспособность может наступить ранее 18 лет в случае вступления в брак и прохождение процедуры эмансипации (разрешение заниматься предпринимательской деятельностью, с разрешения родителей и утверждении Органом попечительства).
15. Ограничение дееспособности граждан и признание гражданина недееспособным.
Гражданская дееспособность - его правоспособность, своими действиями приобретать и осуществлять гражданские права, создавать для себя гражданские обязанности и использовать их. Дееспособность предполагает наличие у человека осознанной правовой оценки своих действий, (психическая зрелость).
Дееспособность.
Дееспособность, так же как и правоспособность не отчуждаема. Никто не может быть ограничен в дееспособности, иначе как в случаях и в порядке установленных законом. ГК предусмотрел ограничение полной дееспособности и ограничения дееспособности несовершеннолетнего. При наличие достаточных оснований по ходатайству родителей, усыновителей, или попечителя, либо органа опеки и попечителя суд может ограничить или лишить несовершеннолетнего от 14 до 18 лет права самостоятельно распоряжаться своим заработком, стипендией, или иными доходами, за исключением случаев, когда он приобрёл дееспособность в полном объёме (брак, эмансипация). Основание, не разумное расходование заработка, злоупотребление спиртными напитками и наркот. веществами. С достижением им 18 лет - дееспособность восстанавливается в полном объёме.
1. Ограничение дееспособности. Ограничение граждан в дееспособности, которые в следствии злоупотреблении спиртными напитками, или наркотическими средствами ставят свою семью в тяжёлое материальное положение (назначается попечитель, и совершать сделки, получать заработок, стипендию, распоряжаться ими он может только с согласья попечителя, бес попечителя он может совершать только мелкие бытовые сделки). Ограничение дееспособности оформляется решением суда. В случае отпадения основания, привлекших к ограничению дееспособности суд отменяет это ограничение.
Лишение дееспособности.
Гражданин, который вследствие психического расстройства не может понимать значения свих действий и руководить ими, может быть признан судом не дееспособным, и ему назначается опекун. От имени гражданина, признанного не дееспособным - сделки совершает опекун. Речь идёт о всех сделках, которое совершает физ лицо. В случае отпадении оснований признаний лица не дееспособным решение суда отменяется.
16. Индивидуализация физического лица. Акты гражданского состояния
1. Имя гражданина, место жительства: понятие, правовое значение.
В соответствии со ст.19 («Имя гражданина») каждый человек участвует в ГПО под определенным именем и лишь в редких случаях – под псевдонимом (вымышленным именем) или анонимно. Имя является одним из средств индивидуализации гражданина как участника ГПО. В РФ в широком смысле «имя» охватывает ФИО, В официальных документах должно указываться полное «имя» – ФИО.
Закон признает, что имя это категория ГЗ, согласно закону гражданин приобретает и осуществляет ГП и ГО под своим именем, их приобретение под именем другого лица не допускается. Право на имя – важнейшее НИ право гражданина (ФЛ), личности. Доброе имя как благо, принадлежащее гражданину, защищается в случаях и порядке предусмотренных ГК и другими НА, и относится к числу неотчуждаемых и непередаваемых благ (п.1 ст.150). В частности, предусмотрена защита права на имя в случаях искажения либо использования имени гражданина способами или в форме, которые затрагивают его честь, достоинство или деловую репутацию (абз.2 п.5 ст.19).
По достижении 16 лет гражданин вправе переменить свое имя в установленном законом порядке и вправе требовать (за свой счет) внесения изменений в документы, оформленные на прежнее имя или их замены. Перемена имени не является основанием для прекращения или изменения его прав и обязанностей, приобретенных под прежним именем. Гражданин обязан принимать необходимые меры для уведомления своих должников и кредиторов о перемене своего имени. Некоторые случаи изменения имени предусмотрены СК РФ (вступление в брак, расторжение брака, при усыновлении). Местом жительства (п.1 ст.20) признается место, где гражданин постоянно или преимущественно проживает. Это может быть жилой дом, квартира, служебное помещение, специализированные дома (общежития, гостиница, приют), а также иное жилое помещение, в котором гражданин постоянно или преимущественно проживает в качестве собственника, по договору найма, аренды либо на иных основаниях предусмотренных законом. МЖ должно быть определено с достаточной точностью (населенный пункт, улица, номер дома и квартиры).
Постоянное проживание означает, что в силу создавшихся условий гражданин обосновался в данном месте. Преимущественное проживание означает место, где гражданин проживает больше, чем в других местах (геологи, моряки, строители). Ст.27 КРФ провозглашает принцип свободы выбора места жительства, но вместе с тем закон (ст.8 ФЗ от 25.06.93 г. «О праве граждан РФ на свободу передвижения, ВМПиЖ в пределах РФ») устанавливает ограничение этого права. Оно может быть ограничено: в погранполосе, в закрытых военных городках, в ЗАТО, в зонах экологических бедствий и т.п.
АКТЫ ГРАЖДАНСКОГО СОСТОЯНИЯ
Гражданское состояние – это правовое положение конкретного гражданина как носителя различных ГП и ГО, определяемое фактами и обстоятельствами естественного и общественного характера. Гражданское положения разных людей неодинаково (обладание дееспособностью, нахождение в браке, наличие детей), различно и правовое положение граждан как участников ОО регулируемых ГП.
Актами гражданского состояния признаются действия граждан или события, влияющие на возникновение, изменение и прекращение прав и обязанностей, а также характеризующие правовое состояние граждан. Виды АГС: рождение, заключение брака, расторжение брака, усыновление (удочерение), установление отцовства, перемена имени, смерть гражданина.
АГС, как основные события жизни человека, подлежат обязательной регистрации от имени государства в органах записи АГС (ст.47). Государственная регистрация (ГР) этих событий важна для охраны личных НИ и И прав граждан, поскольку с такими событиями закон связывает возникновение, изменение или прекращение ряда важнейших прав и обязанностей. Целью ГР является установление бесспорного доказательства того, что соответствующие события имели место и когда они произошли. Регистрация АГС производится и в государственных интересах: для того, чтобы знать динамику народонаселения (сколько рождается, умирает, вступает в брак и т.д.).
ГР АГС производится территориальными органами ЗАГС, образованными органами исполнительной власти субъектов РФ. АГС осуществляется посредством составления 2 идентичных экземпляров на бланке соответствующей формы, куда включаются необходимые сведения о гражданине и о самом АГС. На основании составленной записи гражданам выдается на руки свидетельство - документ, удостоверяющий факт ГР АГС. Изменения или исправления в записи АГС вносятся органом загса по заявлению заинтересованных лиц (когда были допущены ошибки: искажения, пропуск сведений и т.п.), на основании решения суда, на основании решений административных органов, на основании других составленных записей АГС.
17. Признание гражданина безвестно отсутствующим и объявление умершим: основания и последствия.
Признание гражданина безвестно отсутствующим.
Суд может признать лицо безвестно отсутствующим, если в течении года в месте его постоянного жительства нет сведений о месте его пребывания. Исковое заявление в суд может подать любое заинтересованное лицо. Признание лица безвестно отсутствующим влечёт определённые правовые последствия. Иждивенцы приобретают право на получение пенсии по случаю потери кормильца. Иждивенцы - лица, которые находились на иждивении того лица, которое пропало на срок не менее 1 года. Супруг такого лица вправе расторгнуть с ним брак в упрощённом порядке. Имущества такого лица при необходимости постоянного управления им по решению суда передаётся лицу, которое определено органом опеки и попечительства (устанавливается договор доверительного имущества). Из этого имущества выделяется на содержание иждивенцам, и погашаются всякие обязательства или долги. В случае явки, или обнаружения места пребывания лица, признанного безвестно отсутствующим - суд отменяет решение о признание его безвестно отсутствующим и снимается доверительное управление его имуществом.
Объявление человека умершим.
Если в месте жительства гражданина, нет сведений о месте его пребывании в течении 5 лет, то такой гражданин может быть объявлен судом умершим.
Этот срок сокращается если:
1) до 6 месяцев, ели гражданин пропал при обстоятельствах угрожающих смертью или дающих основания предполагать его гибель от определённого несчастного случая
2) срок сокращается до 2 лет, если лицо пропало без вести во время военных действий. Срок исчисляется с момента окончания военных действий. Правовые последствия такого решения, как при смерти. Выдаётся свидетельство по смерти, открывается наследство, иждивенцы приобретают право на пенсии и пособие, приобретают статус сироты. Прекращается брак автоматически, и прекращаются обязательства, носящие личный характер.
18. Опека и попечительство.
Институт опеки и попечительства имеет целью восполнить не достающую дееспособность отдельных категорий граждан, для обеспечения из защиты и интересов.
Опекуны или опека.
Она устанавливается над малолетними, а так же над гражданами, признанными судом не дееспособными в силу психического заболевания. Опекуны являются представителями подопечных, в силу закона и совершают от их имени и в их интересах все необходимые сделки. Попечительство устанавливается над несовершеннолетними от 14 до 18 лет, а так же над лицами, ограниченными судом в дееспособности. По достижения ребёнка 14 лет опекун автоматически становится попечителем. Опекун не заключает сделок от имени не совершеннолетнего, его функция - контроль, в форме дачи согласия на совершение тех сделок, которое данное лицо не вправе совершать самостоятельно (Н: продажа квартиры). Такое согласие должно быть письменным и однозначным. Попечитель не является законным представителем подопечного. Законным представителем являются родители, опекуны, усыновители. Таким образом, основное различие между опекой и попечительством состоит в объёме гражданско-правовоых обязанностей, которые закон возлагает на них исходя из объёма дееспособности их подопечных. Органом опеки и попечительства являются органы местного самоуправления. Опекун назначается постановлением главы районной, городской, по месту жительства лиц, нуждающегося в опеке или по месту жительства опекуна. Патронаж - это разновидность попечительства, специфика его в том, что он устанавливается над дееспособным гражданином, с его согласием, и даже по его инициативе. Цель назначения - регулярное оказание помощи в осуществлении прав, их защите и выполнении обязанностей лицу, нуждающемуся в этом в силу болезни, старости и т.д.
19. Понятие и признаки юридического лица. Классификации юридических лиц.
Причина появление юр лиц, та же, что и появление права вообще. Усложнение соц. организации общества, развития эконом отношений, и, как следствие, развитие общественного сознания. На определённом этапе общественного развития правового регулирования, с участием только гр. лиц оказалось недостаточно для развития гражданского оборота. Некие объединения, обладающие имуществом, обособленным от имущества граждан, в гр обороте и выступающим от своего имени. Основная идея в создании юр лица - расширить круг субъектов частного права, за счёт особых организаций и союзов граждан. Основной вклад в развитие учение о юр лицах, о их разнообразии внесли немецкие и французские юристы.
Функции юр лица:
1) оформление коллективных интересов
2) объединение капиталов
3) ограничение предпринимательского риска
4) управление капиталом
Признаки юр лица (ст 48 ГК РФ основополагающие):
Признак - это внутренне, присущее этому явлению свойство, каждое из которых необходимо, а все вместе достаточны для того, чтобы организация могла признаваться субъектом права.
1) организационное единство появляется прежде всего в определенной иерархии органов, соподчинённости органов управления и в чёткой регламентации отношений его участников. Организационное единство закрепляется в учредительных документах (уставах и учредительных договорах, а так же в тех НПА, которые регулируют правовой статус юр лица Н: ФЗ об Обществах с ограниченной ответственностью)
2) обособленное имущество. Второй признак юр лица - наличие обособленного имущества. Без собственного имущества немыслима предпринимательская деятельность, имущество является базовой для любой коммерческой фирмы. Имущественный капитал - в виде самостоятельного баланса или в виде сметы.
3) Третий признак. Юр лицо, самостоятельно несёт ответственность по своим обязательствам. Юр лицо не отвечает по долгам учредителей или материнской организацией, учредитель не отвечает по долгам созданными организацией.
4) Четвёртый признак. Созданное юр лицо выступает в гражданском обороте от собственного имени и самостоятельно выступает истцом и ответчиком в суде ст 48 ГК РФ.
Юр лицо - это признанная государством, в качестве субъекта права организация, которая обладает обособленным имуществом, самостоятельно отвечает этим имуществом по своим обязательствам, и выступает в гражданском обороте от своего имени.
Классификация юр лиц.:
(Легальная классификация юр лиц последние годы претерпела усложнения). Прежде всего гр законодательство делит все юр лица:
1) коммерческие и некоммерческими
Коммерческие - юр лица, которые имеют совей целью постоянное извлечение прибыли (Полное товарищество, Коммандитное товарищество (товарищество на вере), ООО, ОДО, АО, Производственный кооператив (артель), ГУП, МУП). Перечень организационно-правовых форм, коммерческих юр лиц, утверждён указом, закрытым перечнем в ГК РФ и не подлежит изменению каким либо фед законам. (Изменение этой системы только по средствам ГК РФ)
2) Не коммерческие юр лица - не имеют своей целью постоянное извлечение прибыли, а если они имеют таковую, то не могут распределять между учредителями. Все средства направляются на основные виды деятельности.
Некоммерческие юр лица.
Организационно-правовые формы некоммерческих юр лиц не содержаться и предусмотрены в различных фед законах.
Потребительские кооперативы. Основное значение этого кооператива, это объединение лиц, на началах членства, в целях удовлетворения своих потребностей в товарах и услугах, первоначальное имущество, которого складывается из паевых взносов.
20. Сущность юридического лица. Теории юридического лица.
21. Гражданская правосубъектность юридического лица. Органы юридического лица.
Правосубъектность – социально-правовая возможность субъекта быть участником гражданских правоотношений. Она представляет собой право общего типа, обеспеченное государственными материальными и юридическими гарантиями. Наделение субъекта правосубъектностью есть следствие существования длящейся связи субъекта и государства. Именно в силу наличие такой связи на всякое правосубъектное лицо возлагаются обязанности принципиального характера – соблюдать требования закона, добросовестно осуществлять субъективные ГП. Составными частями правосубъектности являются правоспособность и дееспособность субъекта.
Правоспособность и дееспособность появляется с момента создания юридического лица (когда оно включается в единый государственный реестр юридических лиц) и прекращается с момента ликвидации юридического лица (исключения его из единого государственного реестра юридических лиц). Если правоспособность у граждан универсальная, то у юридических лиц специальная правоспособность является общим правилом. Для унитарных предприятий, некоммерческих организаций предусмотрена специальная правоспособность, которая соответствует целям их деятельности. Цель деятельности указывается в учредительных документах. Коммерческие же организации (хозяйственные общества, товарищества, производственные кооперативы и организации) обладают универсальной правоспособностью, но они могут в учредительных документах (или иными способами) ограничить свою правосубъектность, однако государственный орган не может отказать в выдаче лицензии, указывая, что в уставе этого юридического лица отсутствует какой-либо вид деятельности.
Дееспособность юридического лица, т.е. его участие в гражданских правоотношениях, путем совершения юридических действий, осуществляется прежде всего его органами, которые действуют без всякой доверенности на основе прав по должности. В предусмотренных законом случаях эти действия могут осуществляться от имени юридического лица, юридическое лицо также может осуществлять и приобретать свои права через участников (напр. товарищество). Иногда управляющий юридического лица самостоятельно не может осуществлять интересы юридического лица, и тогда назначаются лица, осуществляющие и приобретающие права по доверенности. Однако можно действовать и без доверенности, напр., кассир является работником юридического лица и действует в его интересах, последствия действий таких работников падают на все юридическое лицо.
22. Создание юридического лица. Государственная регистрация юридических лиц.
ЮЛ создаются по воле их учредителей, однако государство (публичная власть) в интересах всех участников имущественного оборота контролирует законность их создания (ст.51). Поэтому ЮЛ подлежит ГР в органах юстиции в порядке, определяемом законом. Данные ГР, в том числе фирменное наименование, включаются в единый государственный реестр ЮЛ, открытый для всеобщего ознакомления.
Значение ГР ЮЛ, ее рациональной организации, полноты единого реестра ЮЛ, достоверности содержащихся в нем сведений и их открытости для любого заинтересованного лица чрезвычайно велико. Такая регистрация обеспечивает возможность получения необходимой информации при выборе контрагента и ведении хозяйственных операций и способствует устойчивости экономического оборота, поскольку регистрируются и изменения правового статуса ЮЛ. ЮЛ считается созданным с момента его регистрации, и с этой даты возникает его правоспособность.
ГЗ устанавливает так называемый нормативно-явочный порядок образования ЮЛ - регистрирующий орган проверяет только соответствие представленных учредительных документов и действий учредителей нормам права, а вступать в обсуждение вопроса о целесообразности или полезности создаваемого ЮЛ он не вправе. Этим нормативно - явочный порядок отличается от разрешительного, который применяется в отношении отдельных ЮЛ (коммерческие банки, страховые организации, монопольных предприятий) и связан с получением разрешения от органов публичной власти. Отказ в ГР или уклонение регистрирующего органа от регистрации могут быть обжалованы в суд общей юрисдикции или в арбитражный суд. Регистрация ЮЛ может быть признана судом недействительной в случае нарушения закона или иных НА. Такое признание влечет ликвидацию ЮЛ только в том случае, если допущенные нарушения неустранимы.
В соответствии со ст.52 ЮЛ действует на основании устава, либо учредительного договора и устава, либо только учредительного договора (полные и коммандитные товарищества). В случаях, предусмотренных законом, ЮЛ, не являющееся коммерческой организацией, может действовать на основании общего положения об организациях данного вида. Учредительный договор ЮЛ заключается, а устав утверждается его учредителями (участниками). ЮЛ, созданное одним учредителем, действует на основании устава, утвержденного этим учредителем.
В учредительных документах ЮЛ должны определяться наименование ЮЛ, место его нахождения, порядок управления деятельностью ЮЛ, а также содержаться другие сведения, предусмотренные законом для ЮЛ соответствующего вида. В учредительных документах некоммерческих организаций и унитарных предприятий, а в предусмотренных законом случаях и других коммерческих организаций должны быть определены предмет и цели деятельности ЮЛ. Предмет и определенные цели деятельности ЮЛ могут быть предусмотрены учредительными документами и в случаях, когда по закону это не является обязательным. В учредительном договоре учредители обязуются создать ЮЛ, определяют порядок совместной деятельности по его созданию, условия передачи ему своего имущества и участия в его деятельности. Договором определяются также условия и порядок распределения между участниками прибыли и убытков, управления деятельностью ЮЛ, выхода учредителей (участников) из его состава.
Изменения учредительных документов приобретают силу для третьих лиц с момента их ГР, а в случаях, установленных законом, - с момента уведомления органа, осуществляющего ГР, о таких изменениях. Однако ЮЛ и их учредители (участники) не вправе ссылаться на отсутствие регистрации таких изменений в отношениях с третьими лицами, действовавшими с учетом этих изменений.
23. Реорганизация: понятие, виды, правопреемство.
Реорганизация юридических лиц - прекращение деятельности юридического лица с переводом прав и обязанностей (деятельность юридического лица продолжают иные юридические лица).
Реорганизация осуществляется по решению:
самих учредителей и участников;
органа юридического лица, который на это уполномочен учредительными документами;
по решению уполномоченного органа или суда о разделении или выделении.
Гражданский кодекс называет следующие формы реорганизации:
1. Слияние нескольких юридических лиц в одно новое.
2. Присоединение юридического лица к другому.
3. Разделение юридического лица на несколько новых.
4. Выделение из состава юридического лица других юридических лиц.
5. Преобразование, т.е. смена организационно-правовой формы юридического лица.
Юридическое лицо является реорганизованным с момента государственной регистрации вновь возникших юридических лиц, кроме случая присоединения (в этом случае с момента внесения записи в государственный реестр). Учредители и участники, должны уведомить кредиторов юридического лица. Кредиторы вправе потребовать прекращения или досрочного выполнения обязательств и возмещения убытков. Имеет место правопреемства в правах и обязанностях. Причем права и обязанности после реорганизации юридического лица переходят к другому (вновь созданному) юридическому лицу по передаточному акту или разделительному балансу.
Если при реорганизации юридического лица его долги нельзя точно распределить между его правопреемниками, то вновь возникшие юридические лица несут солидарную ответственность перед кредиторами юридического лица. Если товарищество преобразуется в хозяйственное общество или производственный кооператив, каждый полный товарищ ставший членом в течение двух лет несет субсидиарную ответственность всем своим имуществом по обязательствам, перешедшим к ООО или кооперативу от товарищества. Отчуждение бывшим товарищем принадлежащей ему доли в обществе не освобождает его от субсидиарной ответственности.
24. Ликвидация юридических лиц: основания проведения и порядок.
Ликвидация ЮЛ - способ прекращения его деятельности при отсутствии преемства в его правах и обязанностях. ГЗ устанавливает специальный порядок ликвидации ЮЛ. Ликвидация может осуществляться: 1)добровольно, 2)решению учредителей, 3)уполномоченного на то органа ЮЛ, 4)принудительная ликвидация в соответствии с судебным решением, на основании: А)осуществления деятельности без надлежащего разрешения (лицензии); Б)неоднократного грубого нарушения законов или НА; В)противоречие деятельности законодательным запретам и т.д.
Ликвидация ЮЛ представляет процедуру, основным содержанием которой является выявление удовлетворение имеющихся у кредиторов требований. При этом ЮЛ продолжает свою деятельность, а лица принявшие решения о ликвидации извещают регистрирующий орган об этом. В государственный реестр вносятся сообщенные сведения. Ликвидация проходит под контролем органа осуществившего ГР ЮЛ. Этапы ликвидации ЮЛ: 1)назначение с согласия регистрирующего органа специальной ликвидационной комиссии (единоличного ликвидатора); 2)опубликование в СМИ извещения о ликвидации, а также о порядке и сроках (не менее 2 месяцев) заявления требований кредиторами и письменное уведомление об этом известных кредиторов; 3)утверждение промежуточного ликвидационного баланса; 4)при недостатке денежных средств для удовлетворения заявленных требований – продажа имущества ЮЛ с публичных торгов; 5)расчеты с кредиторами ЮЛ в порядке очередности (регресс, зарплата, залог, налоги, иные); 6)составление ликвидационного баланса и его утверждение, передача остатков имущества учредителям. Ликвидация считается завершенной, а ЮЛ прекратившим существование – с момента внесения записи об этом в государственный реестр.
25. Несостоятельность (банкротство) юридического лица; понятие, процедура, последствия.
Банкротство. (Несостоятельность.)
(ФЗ О несостоятельности (банкротстве) от 26 октября 2002 г.)
Под несостоятельностью - признанная АС или объявленная самим неспособность в полном объёме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей в бюджет и внебюджетные фонды.
Признаки:
1) юр лицо считается неспособным удовлетворить требования кредиторов, если соответствующие обязанности не исполнены им в течении 3 месяцев с даты, когда они должны были быть исполнены. (ст 3 ФЗ)
Дело о банкротстве может быть возбуждено АС, в процедуре предусмотренной арбитражно-процессуальным кодексом и ФЗ о банкротстве.
При рассмотрении дела о банкротстве юр лица, применяются следующие процедуры:
1) наблюдение
2) финансовое оздоровление
3) внешнее управление
4) конкурсное производство
5) мировое соглашение
Реабилитационными процедурами являются:
1) финансовое управление
2) внешнее управление
Реорганизационные процедуры:
1) внешнее управление
Ликвидационные:
1) предварительные
2) наблюдение
Процедура несостоятельности, банкротства ведут к оздоровлению рынка и в ряде случаев обеспечивают нормальное функционирование другим юр лицам.
26. Филиалы и представительства юридического лица.
Юридическое лицо может иметь обособленные подразделения вне места своего нахождения - филиалы и представительства. Представительством является обособленное подразделение юридического лица, расположенное вне места его нахождения, которое представляет интересы юридического лица и осуществляет их защиту (представительство выполняет вспомогательные функции). Филиал - это обособленное подразделение юридического лица, расположенное вне места нахождения юридического лица и осуществляющее все его функции или их часть, в том числе функции представительства. Общее филиалов и представительств: 1)они должны действовать на основе положения, которое утверждается юридическим лицом, 2)руководители филиала и представительства назначаются на должность юридическим лицом, 3)филиалы и представительства должны быть указаны в учредительных документах юридического лица (самостоятельную регистрацию ни филиал не представительство не проходят), 4)филиал и представительство должны быть поставлены на учет в налоговых органах, 5)основанием полномочий руководителя филиала или представительства следует считать выданную юридическим лицом доверенность. (Не может заменить доверенность то, что полномочия руководителя следуют из той обстановки в которой он действует). Эта доверенность может быть передоверена другому лицу в соответствии с правилами ст.187 ГК, 6)филиал, и представительство наделяются имуществом самим юридическим лицом, это имущество остается имуществом юридического лица.
27. Общая характеристика хозяйственных товариществ и обществ: понятие, формы, участники, их права и обязанности, вклады, преобразование.
Является наиболее распространенной и старой орг-прав формой. В законе мало императива к ним, поэтому хоз товарищества имеют широкие возможности.В основе лежит договор товарищества римского права. Такая организация служит средством объединения личного участия и разрозненных капиталов для большего эффекта в хозяйственной деятельности. Цель – извлечение доходов, это добровольное объединение сил. Интересы участников в договоре хоз товарищества тождественны, в отличие от других договоров. Здесь договор между товарищами не цель, а средство для успешного совершения других сделок и получения определенных выгод. Т.о. при создании товарищества невозможно исчерпывающее определение обязанностей товарищей по ведению дел, т.к. это соединение личных и имущественнх сил. В товариществах обычно не бывает внутренних структурных подразделений, поскольку товарищи действуют лично и участвуют лично, несут при этом солидарную имуществ ответственность по обязательствам товарищества. Тов-ва бывают полные и коммандитные (на вере). В полных все товарищи участвуют в юр лице лично и каждый несет ответственность, а в товариществе на вере присутствуют дополнительно коммандитисты, которые участвуют в деятельности товарищества только своим капиталом и несут ответственность по обязательствам товарищества в его пределах. Коммандитисты лично не участвуют в делах товарищества. (Учредительные документы – учредительный договор).
Хоз общ-ва - это организации, создаваемые одним или несколькими лицами путем объединения их имущества для ведения предпринимат. деят-ти.
Для хоз. общ-в характерным является объединение не столько личных усилий участников, сколько их имуществ. Участники не отвечают по обязат-вам фирмы (за исключением обществ с доп. ответ-ю), и их предпринимательский риск ограничен суммой вкладов в уставный капитал.
Формы: 1. Общество с огр. ответ. - ком. организация, уставный капитал которой разделен на доли заранее определенных размеров, образованная одним или несколькими лицами, не отвечающими по ее обязат-вам.
2. Общество с дополнительной ответственностью - коммерческая организация, уставный капитал которой разделен на доли заранее определенных размеров, образованная одним или несколькими лицами, солидарно несущими субсидиарную ответственность по ее обязательствам в размере кратном стоимости их вкладов в уставный капитал.
3. Акционерное общество. Коммерческая организация, образованная одним или несколькими лицами, не отвечающими по ее обязательствам, с уставным капиталом разделенным на равные доли, права на которые удостоверяются ценными бумагами — акциями.
4. Дочерние и зависимые общества. Дочерние и зависимые хозяйственные общества не являются самостоятельными организационно-правовыми формами юридических лиц. Их выделение преследует цель защитить интересы кредиторов и участников обществ (акционерных и с ограниченной ответственностью), оказавшихся под влиянием других предпринимательских организаций.
28. Полное товарищество: понятие, управление и ведение дел.
Полным товариществом признается такое хозяйственное товарищество, участники которого: 1)осуществляют предпринимательскую деятельность от имени товарищества; 2)субсидиарно несут ответственность по его обязательствам всем принадлежащим им имуществом. Т.е. предпринимательская деятельность участника ПТ признается деятельностью ЮЛ, а кредиторы вправе требовать погашения долгов из личного имущества участников ПТ. Поэтому взаимоотношения участников ПТ носят лично-доверительный характер, и как правило существуют как форма семейного предпринимательства.
Наличие индивидуальной ответственности участников и в тоже время признание ПТ ЮЛ, отличает его от простого товарищества (договора о СД). Индивидуальная ответственность участников возникает только при отсутствии имущества у ПТ (субсидиарный порядок). Такую личную ответственность несут все участники, в т.ч. вступившие в него после создания и выбывшие из него, причем это ответственность не может быть устранена соглашением участников. Такая ответственность участников своим личным имуществом приводит к 2 важным последствиям: а) отсутствие требований к складочному капиталу, то есть отсутствие установленного законом минимума имущества; б) обязательное указание в фирменном наименовании ПТ имен его участников (или наиболее обеспеченных и фразы «и компания, полное товарищество»).
ПТ создается на основании учредительного договора, который должен быть подписан всеми участниками. С момента ГР этого договора ПТ возникает как ЮЛ. В УД должно содержаться положение о формировании и использовании складочного капитала. В ПТ каждый участник имеет 1 голос, если УД прямо не предусмотрен иной порядок. Управление товарищества: ПО принципу единогласия (на основе общего согласия всех участников), но в УД может быть предусмотрено принятие решения тем или иным большинством голосов. Ведение дел может осуществляться: а) традиционным способом – каждым участником; б)всеми участниками совместно; в)1 или несколькими отдельными участниками (остальные участники для того, чтобы совершать сделки от имени ПТ должны получить доверенности от лиц, которым УД поручено вести дела ПТ).
Участник ПТ вправе: а) знакомиться со всей документацией по ведению дел ПТ; б) возмездно или безвозмездно передать свою долю в складочном капитале другому товарищу или 3 лицу (с согласия остальных товарищей); в) выйти из ПТ в любой момент, отказавшись от участия в нем (предупредить за 6 месяцев и требовать выдачи ему части имущества пропорциональной его доле в СК, но продолжает отвечать по долгам ПТ в течение 2 лет). Полный товарищ обязан: внести вклад в общее имущество; б) воздерживаться от конкуренции с товарищами. Нарушение обязанностей служит основанием для: а) требования остальными товарищами возмещения причиненных убытков; б) исключения лица из состава ПТ в судебном порядке. В случае смерти ФЛ – участника ПТ, либо реорганизации участвовавшего в нем ЮЛ, вступление в ПТ его наследников или правопреемников допускается только с согласия других участников. Не принятые или не пожелавшие вступать в ПТ преемники получает стоимость доли выбывшего участника, и риск возможной ответственности. Изменение состава участников может не прекращать его деятельности, если это прямо предусмотрено УД или соглашением остающихся участников. ПТ не может быть «компанией 1 лица», такой товарищ вправе преобразовать ПТ в общество, с сохранением личной имущественной ответственности по перешедшим к обществу долгам ПТ в течении 2 лет.
29. Товарищество на вере: понятие, положение и ответственность полных товарищей, положение вкладчиков, управление и ведение дел.
Товарищество на вере (коммандитное товарищество) состоит из 2 групп участников: 1.осуществляют предпринимательскую деятельность от имени товарищества и при этом солидарно отвечают своим личным имуществом по его долгам, (являются полными товарищами); 2.вносят вклады в имущество товарищества, не участвую непосредственно в его предпринимательской деятельности, и несут только риск их утраты (вкладчики, коммандитисты). Коммандита (КТ) - такое объединение лиц, в котором хотя бы 1 участник отвечает по общим долгам всем имуществом, а другой (другие) рискует только своим вкладом и соединяет в себе свойства объединения лиц (предпринимателей) и объединение капиталов.
Коммандитисты (вкладчики), не будучи предпринимателями и рискуя лишь вкладом, не участвуют в введении дел и в управлении имуществом, а также не вправе оспаривать действия ПТ. У них есть право на получение дохода (дивидендов), на информацию о деятельности товарищества и на ликвидационную квоту.
Полным товарищем можно быть только в 1 товариществе.
В фирменном наименовании КТ указывается имя (наименование) всех, нескольких или 1 ПТ с добавлением слов «и компания, товарищество на вере». В случае включения в наименование КТ вкладчика ведет к превращению его в ПТ. Учредительный договор подписывается всеми ПТ и только ими. Отношения КТ со своими вкладчиками строятся на основании договоров о внесении ими вкладов. Управление делами осуществляется исключительно ПТ. В образовании складочного капитала КТ участвуют как ПТ, так и вкладчики. Ситуация когда в КТ остается 1 ПТ и 1 вкладчик возможна, но может произойти только в результате выбытия из нее других участников, т.к. ПТ не может быть создано 1 участником. В качестве ПТ могут выступать предприниматели или коммерческие организации, а в качестве вкладчиков – любые субъекты ГП, если это не ограничено законом.
Вкладчики вправе: а) получать часть прибыли КТ, приходящуюся на их долю (вклад) преимущественно перед ПТ; б) передать свою долю или ее часть другому вкладчику или 3 лицу, без согласия КТ, ПТ и других вкладчиков; в) преимущественной покупки при продаже другим вкладчиком своей доли; г) выйти из КТ, получив свой вклад, но не долю в имуществе. (УД могут устанавливаться и иные права вкладчиков). К числу их обязанностей относится: а) внесение вклада, что удостоверяется «свидетельством об участии»; б) обязанность не разглашать ставшую им известной конфиденциальную информацию о деятельности КТ. (ГЗ не предусматривает возможности исключения вкладчика из КТ).
КТ ликвидируется по тем же основаниям, что и ПТ, а также при выбытии из него всех вкладчиков. В последнем случае ПТ могут преобразоваться в ПТ.
30. Общество с ограниченной ответственностью: понятие, участники, уставный капитал, переход доли в уставном капитале к другому лицу, управление.
Правовой статус ООО определяется ГК РФ, а так же фед законом об обществах с ограниченной ответственностью.
ООО признаётся учреждённое одним или несколькими лицами, разделён на доли, определённых учредит документами размеров. Участники ООО не отвечают по его обязательствам, и несут риск убытков, связанных с деятельностью ООО в пределах уставного капитала.
1) учредителями такого лица может быть 1 лицо.
2) Минимальный размер уставного капитала (10000) руб.
3) учредителя не отвечают по долгам юр лица, рискуют только потерей вкладов в уставный капитал.
Количество участников не может быть более 50. Участниками могут быть как юр, так и физ лица. Не может быть единственным учредителем ООО, хозяйственное общество, в котором 1 учредитель.
В зависимости от количества участников может быть 2 варианта уставных документов:
1) если 1 учредитель, то единственным уставным документом - устав
2) если несколько учредителей, то устав и учредительный договор.
Высшим органом ООО - собрание учредителей, исполнительный орган создаётся обязательно, он либо единоличный, либо коллегиальный. Участник может передать свою долю другому участнику, или любому третьему лицу. Учредитель может уйти, ему возвращаться его доля с приращенным капиталом. Доли возвращаются непозднее 6 месяцев, с момента окончания года с даты подачи заявления. ООО передаёт свою долю в собственность при вступлении в ООО, оставляя за собой только обязательства.
Обязательства общества:
1) не более 50 чел, при превышение общество должно преобразовываться в АО
2) при выходе одного из соучредителей общество должно выкупить у него принадлежащую ему долю
Ликвидация общества:
1) Общество остаётся, если в нём остался хотя бы 1 участник
2) Общество ликвидируется в случае его банкротсва или по решение учредителей
31. Акционерные общества: понятие, формы, уставный капитал, увеличение и уменьшение уставного капитала.
Различают ОАО и ЗАО.
АО - общество, уставный капитал которого разделён на определённое число акций, участники акционерного общества, они же акционеры, не отвечают по его долгам, и несут риск убытков, связанных с его деятельностью в пределах стоимости принадлежащих им акций. Акция становится собственностью участника АО и одновременно удостоверяет его обязательственные права в АО, а именно право на:
1) дивиденд,
2) право на управление АО
3) на ликвидационную квоту, в случае ликвидации юр лица
Акционер не может выйти из состава АО в любое время, потребовав выдачи ему вкладов. Статус акционера удостоверяется реестром акционеров. Каждое АО имеет реестр.
В ОАО акционер может отчуждать свои акции любому 3 лицу, по своему усмотрению.
ЗАО:
1) Акции размещаются только среди заранее определённого круга лиц.
2) Акционеры ЗАО обязаны соблюдать право преимущество покупки акций другими акционерами ЗАО. Ст 97 ГК РФ. Высшим органом управления всегда является собрание акционеров. В ЗАО всегда должен быть единоличный орган управления.
В 1998 г законом о народных предприятиях вводится модификация АО, отличающаяся от правового режима АО.
Так как:
1) Численность акционеров народных предприятий ограничено 5000 человек
2) Одно лицо не может иметь в собственности акции на сумму более 5% стоимости уставного капитала,
3) Кроме того, списочный состав у такого народного предприятия на 90% должен состоять из акционеров
4) Любое лицо выходящее из состава АО обязаны продать АО, за заранее установленную члену свои акции АО
32. Производственный кооператив: понятие, права, обязанности и ответственность членов, порядок образования, имущество, управление, передача пая.
Производственный кооператив коммерческая организация, основанная на началах членства. На совместное личное участие в деятельности созданной ими организации. Распределение дохода между участниками по труду, не пропорционально имущественным вкладам, а также наличие у каждого участника 1 голоса при решении всех общих вопросов (принцип полного равенства в управление общими делами).
Производственный кооператив - добровольное объединение не являющихся предпринимателями граждан для совместной производственной или иной хозяйственной деятельности, основанной на их личном трудовом (или ином) участии и объединении определенных имущественных (паевых) взносов при их личной ограниченной субсидиарной ответственности по обязательствам этой коммерческой организации.
В ПК может состоять любое число участников, но он не может быть «компанией одного лица», (минимум учредителей и участников ПК – не менее 5 человек). Исключается для его участника возможность одновременного членства в нескольких ПК. Устав, - единственный УД. В У помимо общих сведений должны быть указаны условия: а) о размере и порядке внесения паевых взносов членами ПК; б) характер и порядок их трудового участия в его деятельности; г) о размерах и условиях субсидиарной ответственности его членов по долгам ПК.
Высший орган управления - общее собрание. Общее собрание имеет исключительную компетенцию, которая установлена законом и может быть расширена У ПК. К ней относятся: 1)изменения У; 2)образования и прекращения полномочий других его органов и РК (ревизора); 3)прием и исключение членов ПК; 4)утверждение его годовых отчетов, 5)распределение прибыли; 6)решение о реорганизации и ликвидации ПК.
Закон ограничивает возможность требованием обязательного согласия ПК на прием нового члена и правом других членов ПК на преимущественную покупку отчуждаемого пая или его части. Уставом ПК может быть установлен запрет на отчуждение пая или его части даже другому члену ПК. Наследники умершего члена ПК могут быть приняты в ПК, только если его У прямо это предусматривает, в противном случае они вправе претендовать на компенсацию стоимости пая.
Обязанность участника является внесение как паевого, так и вступительного и иных дополнительных взносов. Члены ПК, обязаны личным трудом участвовать в его деятельности, соблюдая трудовую и производственную дисциплину.
За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей член ПК может быть исключен из него по решению общего собрания. А члены наблюдательного совета или правления ПК могут быть исключены за участие в другом ПК.
Реорганизация и ликвидация ПК. Осуществляется добровольно, а в предусмотренных законом случаях, принудительно. ПК может быть преобразован в хозяйственное Т или О, с согласия всех членов.
33. Унитарные предприятия: понятие, виды, порядок управления, права на имущество.
Ст 113 ГК РФ - унитарным предприятием признаётся коммерческая организация, не наделённая правом собственности на закреплённое за ней, собственником имущество. Имущество унитарного предприятия является неделимым и не может быть разделено по вкладам, долям паям, в том числе между работниками предприятия. Переданное имущество остаётся в гос или муниципальной собственности, созданное юр лицо получает его на одном из вещных прав: либо на праве хоз ведения, либо на праве оперативного управления.
На праве хоз ведения создаются ГУП и МУП, на праве оперативного управления - казённые предприятия. Унитарность предприятий означает, что государство единственный собственник, единственный соучредитель. Данное имущество не может быть распределено между кем-либо.
В форме унитарных предприятий могут быть созданы только гос и муницип предприятия. Единственным органом управления является руководитель, который назначается собственником, либо уполномоченным собственником органом и, соответственно, полностью ему подотчётен.
Унитарное предприятие отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом, и унитарное предприятие не несёт ответственности по обязательствам собственника.
34. Потребительский кооператив: понятие, виды, права, обязанности и ответственность членов.
Некоммерческими - организации, не преследующие цели извлечения прибыли в качестве основной цели своей деятельности и не распределяющие прибыль между своими участникам.
Потребительский кооператив – некоммерческое юр лицо. Цели создания: добровольное объединение на основе членства с целью удовлетворения потребностей участников в товарах и услугах, путём объединения денежных и материальных взносов. Участники: граждане, юр лица, ПБЮЛ. Ответственность участников: в соответствии с уставом кооператива. Предпринимательская деятельность: доходы от предпринимательства распределяются между членами кооператива в соответствии с законом или уставом. Устав кооператива должен содержать: 1) наименования (включает наименования на основную цель деятельности и слова Кооператив), 2) место нахождения, 3) порядок управления деятельностью, 4) размер паевых взносов, порядок их внесения и ответственность за просрочку, 5) порядок покрытия членов кооператива понесенных ими убытков. При невыполнении обязательств по покрытию убытков, кооператив может быть ликвидирован в судебном порядке по требованию кредиторов
35. Некоммерческие организации: понятие и признаки, виды.
В ГК РФ общественные объединения совмещены совместно с религиозными общественными организациями.
Некоммерческими - организации, не преследующие цели извлечения прибыли в качестве основной цели своей деятельности и не распределяющие прибыль между своими участникам.
Общественное объединение — это родовое понятие, обозначающее целую группу самостоятельных организационно-правовых форм некоммерческих юридических лиц.
Учредителями общественных объединений выступают граждане (не менее трех человек), а также другие общественные объединения с правами юридических лиц (наряду с гражданами).
Особенностью наименования общественного объединения является необходимость включать в него указание на территориальную сферу деятельности (общероссийское, межрегиональное, региональное, местное). Средством индивидуализации общественного объединения, в отличие от других юридических лиц, является также его символика (флаги, эмблемы, вымпелы и т.п.), подлежащая обязательной государственной регистрации.
Религиозные организации. Объединение граждан, имеющее основной целью совместное исповедание и распространение веры и обладающее соответствующими этим целям признаками.
Разновидности:
1) общины
2) монастыри
3) братства
4) миссии
В таком понимании религиозная организация является самостоятельной организационно-правовой формой юридического лица.
ФОНДЫ
Фонды. Некоммерческая организация, основанная для достижения общественно полезных целей путем использования имущества, переданного в ее собственность учредителями.
Образовав фонд и передав ему в собственность определенное имущество, учредители утрачивают все имущественные права в отношении него.
Для достижения уставных целей фонд, вправе заниматься предпринимательской деятельностью, в том числе путем создания или участия в хозяйственных обществах.
Отсутствие каких-либо имущественных прав участников в отношении созданных ими фондов приводит к тому, что учредители и фонд не отвечают по обязательствам друг друга.
Имея в виду особую важность имущества для достижения уставных целей фонда, закон предусматривает дополнительное основание его ликвидации, не свойственное другим юридическим лицам: недостаточность имущества фонда для осуществления его целей, при условии, что вероятность его получения нереальна.
УЧРЕЖДЕНИЯ
Это организация, созданная собственником для осуществления функция не коммерческого характера, и финансируемая им полностью или частично (ст 120 ГК РФ). В зависимости от области правовой статус учреждения регулируется спец законами. Учреждение, как юр лицо, не собственник переданного ему имущества. Имущество находится на праве оперативного управления. Учреждение отвечает по своим обязательствам, находящимся в его распоряжение денежными средствами, при их недостаточности субсидиарную ответственность по его обязательствам несёт собственник соответствующего имущества. Обращение взыскания может быть так же и на самостоятельно приобретенное имущество.
Учреждение может создать любое лицо, участник гражданского оборота.
Учреждения. Организация, созданная собственником для осуществления функций некоммерческого характера и финансируемая им полностью или частично.
Учредительным документом учреждения является только его устав, утверждаемый собственником. Наименование учреждения должно включать в себя указание на собственника имущества и характер деятельности учреждения.
Объединение юр лиц (ассоциации и союзы).
Цели создания: организация, создаваемая по договору, для защиты общих интересов и в целях координации. Участники: юр лица (коммерческие или не коммерческие), сохраняющие самостоятельность права юр лица. Ответственность объединения: не отвечают по обязательствам членов. Члены несут субсидиарную ответственность в порядке, определённом учредительными документами. Предпринимательская деятельность: при необходимости ведения такой деятельности, организация преобразуется в ХО. Учредительные документы (учредительный договор и устав): 1) наименования, включающее предмет деятельности и слово союз или ассоциация, 2) место нахождения, 3) порядок управления деятельностью, состав и компетенция органов управления и порядок принятия решений, 4) сведения о судьбе имущества, при ликвидации объединения. Права членов объединения: член объединения вправе безвозмездно пользоваться его услугами. Выбытие, исключение члена: 1) вправе выйти из него по окончанию финансового года, 2) может быть исключён по решению остающихся участников, в порядке, установленным учредительными документами, 3) после выхода – несёт субсидиарную ответственность в течение 2 лет с момента выхода.
36. Понятие и виды публичных субъектов в гражданском праве.
37. Гражданская правосубъектность публично-правовых образований.
38. Особенности участия публичных субъектов в отдельных гражданских правоотношениях.
Это особые субъекты ГП, а именно РФ государство, а субъекты - это республики, области, города федерального значения, автономные округа, муниципальные образования.
Муниципальное образование - городские или сельские поселения, объеденные общей территорией, в пределах которых осуществляется местное самоуправление, муниципальная собственность, собственный бюджет и местные органы самоуправления.
Признаки:
1 организационное единство
2 обособление имущества проявляется в наличии права в гос собственности у РФ (федеральная собственность) собственность субъектов РФ, муниципальной.
Указанные органы несут самостоятельную ответственность по своим обязательствам (ст 126 ГК РФ).
В законе предусмотрена возможность выступление РФ, субъекты РФ, и МО от собственного имени при приобретении и осуществлении собственных прав при выступлении в суде (ст 125 ГК РФ).
Правосубъектность указанных лиц: в отношении них следует применять нормы регулирующие участие ЮЛ, ГП. Если иное не вытекает из закона или особенности данных субъектов.
Считать указанную группу чистыми ЮЛ нельзя. Основное отличие в том что они обладают гласными полномочиями.
Властными полномочиями обладают МО:
1)не применимы к правосубъектности публичных право образований большинство норм правосубъектности ЮЛ (о порядке возникновения ЮЛ).
2)для публично правовых образований соблюдения основных начал ГК (принципа равенства).
Участие РФ в гражданских правоотношения осуществляется через органы власти при этом не требуется спец. разрешения и действуют от имени государства.
В уставном капитале ЮЛ, в которых участвует РФ, органы МСУ в праве передавать объекты в аренду, отчуждать и совершать иные сделки, согласно ГК по их спец поручению. В ГП могут выступать государственные органы муниц. образования, ЮЛ и физ лица.
Публично правовые образования отвечают в таком же объеме что и другие субъекты права, в том числе, моральный вред при осуществлении внешне экономической деятельности могут выступать любые субъекты ГП. При совершении сделок следует законом о гос регулировании внешней торговой деятельности.
От имени гос совершает и исполняет внешне экономические сделки. Торговое представительство за границей, а также другие органы по поручению и в рамках компетенции.
39. Понятие и виды объектов гражданских прав.
Объекты гражданских правоотношений - это то, по поводу чего возникают гражданские правоотношения. Наиболее распространённым объектом является вещь (предмет материального мира, который находится в обладании человека и может быть полезен ему). Помимо вещей к объектам относят информацию, результаты интеллектуальной деятельности, нематериальные блага.
3 группы гражданских правоотношений (оборотоспособность объектов):
1. Свободно обращающееся объекты права (это общее правило).
2. Объекты ограниченные в обращении (требуется специальное разрешение, напр., оружие).
3. Объекты полностью изъятые из оборота (сильнодействующие яды).
Деление вещей на движимые и недвижимые вещи
К недвижимости относит земельные участки, участки недр, обособленные водные участки, а также все что прочно связано с землей (леса, здания). Они не могут перемещаться без несоразмерного ущерба их назначению. Движимая недвижимость - воздушные и морские суда, суда внутреннего плавания, космические корабли. Эти вещи отнесены к недвижимости, так как подлежат государственной регистрации. Кодекс позволяет отнести к недвижимым вещам и иные виды вещей. Кондоминиум - все кто живет в многоэтажных домах, кондоминиум - это единый комплекс недвижимого имущества, который включает в себя: земельный участок, жилищное строение, и прочие объекты недвижимости. К недвижимости ст.132 ГК относит и предприятия. Предприятием признается имущественный комплекс, который используется для осуществления предпринимательской деятельности. В данный комплекс входит вся совокупность имущества, предназначенная для функционирования предприятия (сырье, продукция, права требования, долги, инвентарь, право на обозначение (товарный знак, знаки обслуживания и т.д.), земельный участок).
40. Вещи как объекты гражданских прав: понятие и виды.
Вещами в гражданском праве признаются материальные, физически осязаемые объекты, имеющие экономическую форму товары. Вещи являются результатами труда, имеющие в силу этого определенную экономическую ценность. К ним относятся орудия и средства производства, а также различные предметы потребления. Вещами являются наличные деньги и ЦБ (земельные участки, участки недр, обособленные водные объекты и другие природные ресурсы). Вещи становятся объектами права собственности и других вещных прав. Не являются вещами входящие в состав имущества права требования и пользования, а также объекты исключительных прав и охраноспособная информация (ноу-хау).
Признаки: 1. оборотоспособность - способность служить объектом имущественного оборота и менять своих владельцев: а) вещи, разрешенные в обороте – свободное обращение, без специального разрешения публичной власти; б) вещи, ограниченные в обороте – могут принадлежать только определенным участникам оборота (оружие), либо находится в обороте по специальному разрешению (валютные ценности); в) вещи, изъятые из оборота – не могут быть предметом сделок и менять собственника (природные ресурсы, принадлежащие государству).
2. связь с землей: а) недвижимые (недвижимость) вещи: все вещи прочно связанные с землей (жилые дома, здания, многолетние насаждения), неотделимые от нее без несоразмерного ущерба их хозяйственному назначению; б) движимые: вещи не связанные с землей и не признаваемые в качестве недвижимости законом.
Имущественные комплексы (разновидностью недвижимости) - комплексы взаимосвязанных недвижимых и движимых вещей, используемых по общему назначению, как единое целое: 1)предприятия (включает в себя наряду с недвижимостью и движимостью обязательственные права требования и пользования, некоторые исключительные права); 2)кондоминиумы (включает земельный участок и расположенное на нем жилое здание, в котором отдельные жилые помещения находятся в частной (или публично) собственности конкретных владельцев, а остальные части – в их общей долевой собственности).
3. индивидуально-определенные вещи (определенные индивидуальными признаками – дом № на такой-то улице) и родовые вещи ( – характеризуются числом, весом, мерой. Понятие родовых обычно используется по отношению к движимым.
4. Вещи делимые и неделимые, последние характеризуются тем, что их нельзя разделить в натуре без изменения их первоначального назначения (автомобиль между 2 совладельцами). Сложные вещи делимы как физически, так и юридически (сервиз, мебельный гарнитур).
Главные вещи и принадлежности (служит ГВ и связана с ней общим назначением).
Одушевленные (животные (чаще домашние)) и неодушевленные вещи.
41. Понятие и виды ценных бумаг. Деньги как объект гражданских прав.
Ценные бумаги.
Ценная бумага - это документ, удостоверяющий с соблюдением установленной формы и обязательных реквизитов имущественные права, осуществление или передача которых возможны только при его предъявлении. (Ст 142 ГК РФ).
Ценная бумага признаётся объектом гражданских прав в силу того, что она подтверждает права её владельца на материальные или нематериальные блага (на деньги, действия 3 лиц, другие ценные бумаги).
Ценные бумаги обладают рядом свойств, отличающих их от других юр документов:
1) у ценной бумаги должна быть определённая форма, и определённые реквизиты
2) ценные бумаги возможно передать 3 лицам
3) ценные бумаги отличаются публичной достоверностью
4) реализация права, заключённого в ценные бумаги возможна только по предъявлению ценной бумаги
Классификация ценных бумаг:
1) предъявительские (ценная бумага, в которой не указывается конкретное лицо, которому следует произвести исполнение. Лицом управомоченным по этой ценной бумаге является любой держатель ценной бумаги - Гос аллигации, сберегательные книжки на предъявителя).
2) именные (Ценные бумаги, выписанные на имя конкретного лица, который только и может осуществить это право по данной ценной бумаге - акции, чеки, сберегательные сертификаты. Эти ценные бумаги могут переходить к другим лицам с соблюдением ряда формальностей и процедур)
3) ордерные (выписывается на определённое лицо, НО это лицо может осуществить своё право не только самостоятельно, но назначить своей надписью (приказом, ордером) может назначить другое лицо, которое становится управомоченным по данной ценной бумаге. Оборот этих ценных бумаг менее формален и осуществляется путём передаточной надписи (индосомент)). Ордерные ценные бумаги имеют повышенную надёжность. Все лица, совершившие надписи отвечают перед владельцем ордерной бумаги.
Коносамент - ценная бумага, которая применяется в морской перевозке и регулируется кодексом торгового мореплавания (КТМ РФ) РФ. Это товарораспорядительный документ, удостоверяющий право его держателя распоряжаться указанным в нём грузом и получить груз после завершения перевозки. Основной сферой применения коносамента является морская перевозка грузов, где с его помощью заключается договор перевозок.
У него двойная природа:
1) обладает свойствами ценной бумаги
2) является договором перевозки
Коносамент может быть именным, ордерным, и на предъявителя. Он, как ценная бумага возлагает на перевозчика ничем не обусловленную обязанность по выдачи груза предъявителю коносамента.
Деньги как объект гражданских прав
Ст.140 ГК закрепляет основы обращения этих объектов. Денежная эмиссия выполняется только Центральным Банком, национальная денежная единица - рубль, основной задачей Центрального Банка является защита и обеспечение устойчивости рубля. Принимать деньги можно только по нарицательной стоимости на всей территории РФ в отношении всех платежей, а также для зачисление на счета, для переводов. Использование валюты в денежных обязательствах оговорено в ст.317 ГК. Ст.141 ГК говорит о валютных ценностях, валютные ценности - иностранная валюта, выраженные в иностранной валюте ценные бумаги (векселя, чеки, аккредитивы), фондовые ценности, драгоценные металлы (золото, серебро, платина, металлы платиновой группы) за исключением ювелирных изделий и лома, драгоценные камни (алмазы, рубины, изумруды, сапфиры, александриты и жемчуг) только природные.
43. Сделки: понятие, признаки, значение.
Сделка - действие граждан и юр лиц направленные на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей.
Сделка характеризуются:
1) правомерный акт
2) сделка всегда волевой акт (воля выражается через волеизъявление).
Виды выражения воли:
1) прямое волеизъявление (когда в устной или в письменной форме выражают, записывают своё желание)
2) косвенное волеизъявление (когда от лица исходят такие действия, из которых явствуют его намерения совершить сделку) - конклюдентные действия (можно совершить только сделки, которые можно совершать устно).
3) изъявление воли и по средствам молчания (молчание является знаком согласия только в случаях прямо предусмотренных законом или соглашением сторон).
4) направленность (сделка всегда направлена на достижение юр результата).
Мотив. - Это побудительная причина, та соц эконом цель, ради которой стороны вступают в данные отношения.
Виды сделок или квалификация:
1) односторонние сделки
2) двусторонние сделки
3) многосторонние сделки
Односторонние сделки - это сделки ля совершения которой достаточно воли 1 стороны (Обязанности возникают только у лица, совершившего сделку).
Двусторонние и многосторонние сделки - сделки, для совершения которых требуется согласование двух или нескольких лиц - договоры. (Все договоры - сделки, но не все сделки договоры.)
Все договоры можно разделить:
1) возмездные (имеет встречное удовлетворение); (если прямо не указано иное - договор всегда возмездный).
2) безвозмездные (не имеющие никакого встречного удовлетворения)
Все договоры делятся на:
1) односторонние обязывающие
2) двусторонние обязывающие
Все договоры делятся на:
1) реальные
2) Консенсуальные (соглашение) - если для совершения сделки достаточно достижения соглашения. Соглашение должно быть по всем существенным условиям. С этого момента возникают права и обязанности сторон.
Реальный договоры считаются совершёнными при наличие соглашения и передачи вещи.
(Реальным является хранение, перевозки).
Различают так же:
1) биржевые сделки (они отличаются по процедуре совершения и защиты).
2) фидуциарные сделки (основанные на доверии - поручение, комиссии).
44. Виды сделок.
Виды сделок или квалификация:
1) односторонние сделки
2) двусторонние сделки
3) многосторонние сделки
Односторонние сделки - это сделки ля совершения которой достаточно воли 1 стороны (Обязанности возникают только у лица, совершившего сделку).
Двусторонние и многосторонние сделки - сделки, для совершения которых требуется согласование двух или нескольких лиц - договоры. (Все договоры - сделки, но не все сделки договоры.)
Все договоры можно разделить:
1) возмездные (имеет встречное удовлетворение); (если прямо не указано иное - договор всегда возмездный).
2) безвозмездные (не имеющие никакого встречного удовлетворения)
Все договоры делятся на:
1) односторонние обязывающие
2) двусторонние обязывающие
Все договоры делятся на:
1) реальные
2) Консенсуальные (соглашение) - если для совершения сделки достаточно достижения соглашения. Соглашение должно быть по всем существенным условиям. С этого момента возникают права и обязанности сторон.
Реальный договоры считаются совершёнными при наличие соглашения и передачи вещи.
(Реальным является хранение, перевозки).
Различают так же:
1) биржевые сделки (они отличаются по процедуре совершения и защиты).
2) фидуциарные сделки (основанные на доверии - поручение, комиссии).
45. Форма сделок. Последствия несоблюдения формы сделки.
Форма сделок - способ фиксации волеизъявления на совершение сделок (могут совершаться письменно, и устно).
Устно:
а) Законом или соглашением сторон для них не установлена обязательная письменная форма.
б) Если они исполняются при самом их совершении,
в) Если устная сделка совершается во исполнение письменного договора и имеется соглашение сторон об устной форме исполнения.
Все остальные сделки должны совершаться в письменной форме:
Простая письменная форма – представляет собой выражение воли участников сделки путём составления документа, отражающего содержание сделки и подписанного лицами, совершающими сделку.
1.Сделки юридических лиц между собой.
2.Сделки между юридическими лицами и гражданами, кроме тех, которые требуют нотариального удостоверения, и которые могут быть совершены устно.
3.Между гражданами, если сумма сделки превышает 10 МРОТ.
4.Сделки, для которых простая письменная форма предусмотрена законом, (Н: договор найма движимого имущества).
Сделка должна быть подписана лицами, которые ее совершают, либо их представителями, либо рукоприкладчиком (он используется гражданами, которые сами не могут подписать сделку.
Нотариальная форма сделки отличается тем, что на документе, совершается удостоверяющая нотариальная надпись.
Нотариальная форма требуется:
1.договор об ипотеке;
2.договор ренты и пожизненного содержания с иждивением;
3.завещание;
4.соглашение об уступке права требования и переводе долга, (если первоначальный договор имел нотариальную форму);
5.соглашение об уплате алиментов;
6.брачный договор;
Несоблюдение требуемой законом нотариальной формы сделки, в отличии от письменной, сразу же влечет её недействительность.
Государственная регистрация. Если законом предусмотрено, что необходима государственная регистрация, то до момента регистрации сделка не считается совершенной (для сделок с землей и другим недвижимым имуществом). Требование государственной регистрации не может быть установлено соглашением сторон.
Последствия несоблюдения государственной регистрации аналогичны тем, которые наступают при несоблюдении нотариальной формы.
Кроме устной и письменной формы волеизъявление сторон на совершение сделки может быть выражено в форме реальных или конклюдентных действий, если не требуется нотариальной или письменной формы. В случаях прямо предусмотренных законом волеизъявлением на совершение сделки является молчание сторон.
46. Условия действительности сделок.
Условиями действительности:
1) субъектом сделки должны обладать правоспособностью в дееспособностью, необходимой для совершения данной сделки.
2) необходимо, чтобы сделка была совершена в установленной законом форме
Недействительность сделки при несоблюдении формы должна быть прямо предусмотрена законом.
3) необходимо, чтобы воля лица участвующего в сделки соответствовало его волеизъявлению. Пороками воли являются заблуждения, обман, порок воли создаётся угрозой, насилием.
4)Содержание сделки должно соответствовать закону, (содержание сделки и её правовой результат не противоречат закону и иным НПА).
Если сделка не соответствует хотя бы 1 из этих условий, то она может быть признана недействительной.
Недействительная сделка не влечет никаких юр последствий, за исключением тех, которые связаны с её недействительностью.
Различают 2 группы недействительных сделок:
1) оспоримте
2) ничтожные
Признание сделки недействительной означает, что действие, совершённое в форме сделки не влечёт возникновения, изменения или прекращения гражданских прав и обязанностей на которое оно было направлено.
Ничтожная сделка считается недействительной в силу самого закона. Ничтожная сделка недействительна сама по себе признание её ничтожной не требуется судом. Она недействительна с момента совершения. Ничтожность сделки означает, что её, как юр факта, не было. У стороны по договору не возникает прав по данной сделки. У прежнего собственника сохраняются все права и обязанности. Прежний собственник будет нести все обременения и долги, возникшие за время сделки. Суд применяет лишь последствия ничтожности сделки.
Основания ничтожности:
1) противные основопорядку и нравственности (ст 169 ГК РФ)
2) несоответствующие закону или иным правовым актам (ст 168 ГК РФ). Таковым законом может быть любой гражданско-правовой закон (Н: закон об АО или ООО)
3) мнимые и притворные сделки
Мнимая сделка - это сделка, совершённая лишь для вида, без намерения создать соответствующие её правовые последствия.
Притворное - это сделка, которая совершена с целю прикрыть другую сделку. Сделки, которые стороны действительно имели ввиду применяются относящиеся к ней правила.
47. Понятие и сущность недействительности сделок. Виды недействительности.
Недействительность сделки означает, что действие, совершенное в виде сделки, не обладает качествами юридического факта, способного породить те гражданско-правовые последствия, наступление которых желали объекты.
Ст. 166 ГК подразделяет все недействительные сделки на оспоримые и ничтожные:
Оспоримая сделка в момент ее совершения действительна и чтобы признать эту сделку недействительной необходимо обратиться в суд и оспорить эту сделку, в противном случае сделка будет считаться действительной, напр., при совершении сделки под угрозой.
Ничтожная сделка считается недействительной с момента ее совершения и в суд приходится обращаться для применения последствий недействительной сделки (реституция или/и возмещения ущерба).
Сроки исковой давности по сделкам:
Общий срок исковой давности три года. Иски, касающиеся ничтожных сделок, могут быть предъявлены в течение 10-ти лет со дня, когда началось исполнение данной сделки. Иски о признании оспоримой сделки недействительной и о применении последствий ее недействительности могут быть предъявлены в течение года с момента, во-первых, прекращения насилия или угрозы, под влиянием которых была совершена данная сделка либо со дня, когда истец узнал либо должен был узнать об иных обстоятельствах, которые являются основанием для признания сделки недействительной.
Ничтожные сделки (ст.168-172):
Ст.168 - сделки, которые не соответствуют Закону,
Ст.169 - сделки совершенные с целью противной основам правопорядка и нравственности.
Ст.171, 172 - это сделки совершенные с малолетними от 6 до 14 лет за пределами их дееспособности, а также сделки с недееспособными
Ст. 170 - мнимой считается сделка, совершаемая только для вида, без цели породить типичные для таких видов последствия,
Виды оспоримых сделок (ст.173-179):
Ст.175 - сделки совершенные несовершеннолетними за пределами их дееспособности, если на совершение таких сделок нет согласия законных представителей.
Ст.176 - сделки совершенные лицом, признанным судом ограниченно дееспособным без согласия попечителя.
Ст.177 – сделка, совершенная лицом дееспособным, однако в момент совершения сделки находящимся в состоянии недееспособности (типа "моча в голову").
Ст.178 - сделки заключенные под влиянием заблуждения.
Ст.179 - к оспоримым также относятся сделки заключенные под влиянием обмана, угрозы, насилия, а также сделки заключенные представителем стороны при злонамеренном соглашении одной стороны с другой стороной.
48. Ничтожные сделки: понятие и виды.
Ничтожная сделка считается недействительной в силу самого закона. Ничтожная сделка недействительна сама по себе признание её ничтожной не требуется судом. Она недействительна с момента совершения. Ничтожность сделки означает, что её, как юр факта, не было. У стороны по договору не возникает прав по данной сделки. У прежнего собственника сохраняются все права и обязанности. Прежний собственник будет нести все обременения и долги, возникшие за время сделки. Суд применяет лишь последствия ничтожности сделки.
Основания ничтожности сделок:
1) противные основопорядку и нравственности
2) несоответствующие закону или иным правовым актам. Таковым законом может быть любой НПА.
3) мнимые и притворные сделки
Мнимая сделка - это сделка, совершённая лишь для вида, без намерения создать соответствующие её правовые последствия.
Притворное - это сделка, которая совершена с целю прикрыть другую сделку. Сделки, которые стороны действительно имели ввиду применяются относящиеся к ней правила (ст 170 п 2)
Ничтожными являются сделки, совершённые гражданином, признанным недееспособным.
Достаточно 1 факта наличия решения суда о признании его не дееспособным. У такого лица всегда есть опекун, назначаемый решением суда. В случаях, если данная сделка совершена к выгоде недееспособного гражданина, то по иску его опекуна она может быть признана действительной.
Недействительные сделки, совершённые несовершеннолетним до 14 лет. Исключение составляют мелкие бытовые сделки. По иску законных представителей сделка может быть признана судом действительной, если она совершена к выгоде несовершеннолетнего.
49. Оспоримые сделки: понятие и виды.
Оспоримые сделки - это сделки, признаваемые недействительные судом по основаниям прямо указанном в ГК РФ и только на будущее время.
Срок исковой давности - 1 год.
Требования о применение последствий ничтожности сделки может быть заявлено любым заинтересованным лицом, а иски по признанию недействительностью оспоримой сделки может быть предъявлено только лицами прямо указанными в законе.
Основания оспоримости:
1)Недействительность сделки юр лица, выходящее за пределы его правоспособности.
Правоспособность в данном случае определяется целью деятельности, наличием лицензии, законом и уставными документами.
2) совершения недействительной сделки совершённые при ограничении полномочий.
Если полномочия лица на совершения сделки ограничено и при совершении сделки лицо вышло за пределы ограничений, сделка может быть признана судом недействительной по иску лица, чьи права нарушены, но если другая сторона знала или должна была знать об этих ограничениях..
3) сделка, совершённая несовершеннолетним (от 14 до 18 лет) в случаях, если на это требовалось согласие законных представителей, а такого согласия не поступило.
(Иск может заявить только законные представители).
4) сделка, совершённая гражданином, ограниченным судом в дееспособности. Ст 176 ГК РФ
5) сделка, совершённая гражданином, неспособным понимать значение своих действий или руководить ими.
6) недействительные сделки, совершённые под влиянием заблуждения.
Заблуждение может касаться:
1) природы сделки
2) предмета сделки
3) тождества
Это заблуждение носит существенных характер, и только оно принимается во внимание. Заблуждение, относительно мотивов сделки, во внимание не принимается.
7) Кабальная - это сделка, которую лицо было вынуждено совершить вследствие стечения тяжёлых обстоятельств на крайне невыгодных для себя условиях, чем другая сторона воспользовалась.
Последствия недействительной сделки:
1) основные
2) дополнительные
Основные:
1) восстановление обеих сторон в первоначальное положение (двусторонняя реституция).
2) восстановление 1 стороны в первоначальное положение (односторонняя реституция), взыскание всего исполненного или подлежащего исполнения 2 стороной в доход государства.
3) взыскание всего переданного или подлежащего переданию в доход государства (при наличие умысла у обеих сторон по сделки, противной основам правопорядка и нравственности).
50. Последствия недействительности сделок.
Общие:
1.двусторонняя реституция, (возвращение сторонами друг другу всего полученного по недействительной сделке). Это последствие является общим правилом и применяется всегда, когда иное не предусмотрено законом.
2.односторонняя реституция, (1 сторона потерпевшая, возвращается в первоначальное положение), а имущество другой стороны конфискуется в доход государства.
3.недопущение реституции, (имущество обеих сторон конфискуется в доход государства).
Дополнительные (факультативные):
4)возмещение убытков одной из сторон недействительной сделки (потерпевшей стороне).
И применяются эти последствия, если сделка не только заключена, но и исполнена хотя одной из сторон. Обязательны убытки, при этом возмещается только реальный ущерб.
51. Понятие представительства в гражданском праве. Отличие от сходных правоотношений. Виды представительства.
ПОНЯТИЕ
Субъективные ГП и О могут осуществляться не самими управомоченными и обязанными лицами, но и их представителями. Использование представителя как способа ОСГП и ИО диктуется причинами юридического (неполная ДС лиц до 18 лет, ограничение ДС гражданина, признание гражданина не ДС и т.п.) и фактического (болезнь, отсутствие в МПЖ, юридическая безграмотность, нежелание лично ОСГП и ИО, загруженность, отсутствие специальных познаний и т.п.) порядка.
При представительстве сделка, совершаемая одним лицом (представителем) от имени другого лица (представляемого) в силу полномочия, основанного на доверенности (а), указании закона (б) либо акте уполномоченного на то госоргана или ОМСУ (в), непосредственно создает, изменяет или прекращает ГП и О представляемого.
Субъектами представительства являются 3 лица: представляемый, представитель, 3-е лицо. Представляемый – это гражданин или ЮЛ, от имени и в интересах которого представитель совершает юридически значимые действия – сделки (им может быть любой гражданин с момента рождения или ЮЛ с момента законного возникновения). Представитель – это гражданин или ЮЛ, наделенное полномочиями совершать юридически значимые действия в интересах и от имени представляемого (гражданин должен быть ДС, а ЮЛ – правоспособно, а если ЮЛ обладает ограниченной ПС – представительство не должно противоречить целям деятельности). 3-е лицо – гражданин или ЮЛ, с которым вследствие действия представителя устанавливаются, изменяются или прекращаются СГП и О представляемого (все лица, обладающие гражданской правосубъектностью). Цель представительства – совершение представителем 2-сторонних и 1-сторонних сделок в интересах и за счет представляемого. Сделки, совершаемые представителем – это его собственные и самостоятельные волевые действия, создающие, изменяющие или прекращающие СГП и О у другого лица. Полномочие как возможность представителя совершать сделки от имени и в интересах представляемого – это особое субъективное право, которое реализуется представителем в отношениях с третьими лицами.
ОТЛИЧИЕ
Представителя необходимо отличать от других лиц, действующих в чужих интересах, но от своего имени: посыльный (сделок не совершает, а только передает документы, информацию и т.п. от пославшего третьему лицу), коммерческий или иной посредник (содействует заключению сделки, но никаких юридических действий, создающих П и О для других лиц, не совершает), конкурсный или арбитражный управляющий (совершает ЮЗД от своего имени и в интересах банкрота и его кредиторов), душеприказчик при наследовании (лицо на которое возлагаются обязанности по исполнению завещания от своего имени, в результате чего ГП последствия возникают у третьих лиц), рукоприкладчик (лицо, содействующее оформлению сделки, подписывая ее за лицо лишенное возможности это сделать в силу болезни, физических недостатков или неграмотности).
ВИДЫ
Виды представительства: а) договоры поручения и договор агентирования (по которым одна сторона (поверенный или агент) обязуется совершать от имени и за счет другой стороны (доверителя или принципала) определенные ЮД); в) выдача доверенности (добровольное представительство); г) коммерческое представительство (на основании договора заключенного в письменной форме и содержащего указания на полномочия представителя или по доверенности, представляемые только предприниматели); д) акт уполномоченного ГО или ОМСУ, предписывающий субъектам действовать в качестве представителя третьих лиц (решения Президента РФ, Правительства РФ или иных федеральных органов, субъектов РФ или ОМСУ – законные представители).
52. Понятие и виды доверенности, срок действия доверенности, передоверие, прекращение доверенности.
Доверенностью - письменное уполномочие, выдаваемое одним лицом другому лицу для представительства перед третьими лицами (ст.185). Таким образом, доверенность – это документ, фиксирующий полномочие представителя на совершение сделки. Д адресуется третьим лицам и служит для удостоверения полномочий представителя перед ними.
По общему правилу Д может выдаваться только ДС гражданам. Граждане в возрасте от 14 до 18 лет могут самостоятельно выдавать Д в пределах тех прав, которые они осуществляют сами: распоряжение своим заработком или стипендией; осуществление прав автора произведения Н, К или И; осуществление права автора иного результата своей интеллектуальной деятельности; внесение вкладов в кредитные учреждения и распоряжение ими; совершение мелких бытовых сделок (не требующих НУ и ГР); приобретение с 16 лет членства в кооперативе и вытекающих из него прав. Для совершения иных сделок, Д выдаются с согласия родителей, усыновителей или попечителей.
В качестве доверителя могут выступать 1 или несколько (участники общей долевой собственности) лиц одновременно. Д может быть выдана на 1 или нескольких лиц. Выдача Д – односторонняя сделка, поэтому ее совершение не требует согласия представителя. Но принятие Д или отказ от нее – это его право. Лицо, выдавшее Д вправе в любое время ее отменить, а представитель в любое время вправе отказаться от Д.
По содержанию и объему полномочий различают 3 вида Д: генеральные или общие доверенности (дают право представителю на совершение разнообразных сделок в течении определенного периода времени – Д директору филиала ЮЛ); специальные доверенности (дают право на совершения ряда однородных действий – представительство в суде); разовые доверенности (дают право на совершение строго определенной сделки).
Д – это документ, который должен быть совершен в письменной форме. Для его действительности требуется наличие на нем обязательных реквизитов: дата совершения (отсутствие делает Д ничтожной); подпись доверителя (гражданин – собственноручная, ЮЛ – руководитель и печать, ГУП и МУП – руководитель, главбух, печать). Срок действия не может превышать 3 лет, если он отсутствует, то Д действительна в течении 1 года. Исключение: НУ Д выданные для совершения сделок за границей без указания срока, действительны до ее отмены доверителем.
Для совершения сделок, требующих нотариальной формы, Д должна быть нотариально удостоверена, за исключением случаев, прямо указанных в законе. К нотариально удостоверенным Д приравниваются: Д военнослужащих и других лиц, находящихся в военно-лечебных учреждениях, удостоверенные начальниками, их заместителями, старшим или дежурным врачом; доверенности военнослужащих, а в пунктах дислокации воинских частей, где нет нотариальных контор – рабочих и служащих, удостоверенные командирами (начальниками) этих частей; доверенности лиц, находящихся в МЛС, удостоверенные начальником МЛС; доверенности совершеннолетних ДС граждан, находящихся в учреждениях социальной защиты населения, удостоверенные администрацией этого учреждения. Д выдаваемые на получение зарплаты, иных платежей связанных с трудовыми отношениями, выплат различного вида вознаграждений, пенсий, пособий, стипендий, вкладов, получение корреспонденции – могут удостоверяться организацией, где доверитель работает, ЖЭУ, по МЖ, администрацией стационарного лечебного учреждения, где он находится. Д на получение корреспонденции – организациями связи. Получение вклада – соответствующим банком.
Передоверие – передача полномочия представителем другому лицу (заместителю) возможна в 2 случаях: это предусмотрено в доверенности; сложившиеся обстоятельства вынуждают совершить передоверие для охраны интересов доверителя. Действие д прекращается: истечение срока Д; отмена Д доверителем; отказ представителя от исполнения поручения; прекращение ЮЛ от чьего имени выдана Д; прекращение ЮЛ, которому выдана Д; смерть гражданина выдавшего Д, признание его не ДС, ограниченно ДС или безвестно отсутствующим; тоже в отношении гражданина – представителя.
53. Понятие, принципы и способы осуществления субъективных гражданских прав.
Осуществление субъективного гражданского прав – это реализация управомоченным лицом возможностей, заключенных в содержании данного права. Осуществляя СГП, субъект преследует определенные цели : приобретение имущества на праве собственности; занятие предпринимательской деятельностью; совершение сделок; закрепление научного приоритета; приобретение авторских прав и т.д. Таким образом, ОСГП есть процесс, в результате которого управомоченный субъект на основе имеющихся у него юридических возможностей удовлетворяет свои материальные и духовные потребности.
Формы исполнения субъективной ГО: а) пассивного типа (соблюдение запретов, путем воздержания от запрещенных действий); б) активного типа (совершение обязанным субъектом действий (добровольное или принудительное), которые составляют содержание обязанности).
Способы ОСГП: СГП можно осуществлять любым законным способом, при этом принято различать фактическое и юридическое ОСГП. Под фактическим способом ОСГП понимается совершение управомоченным лицом действий или системы действий, не обладающих признаками сделок, или иных юридически значимых действий (использование собственного дома для проживания, автомобиля – для транспортировки собственных вещей, производственное использование ОС организацией, владеющей ими на ПХВ и т.д.). Под юридическим способом ОСГП понимаются действия или система действий, обладающие признаками сделок или иные юридически значимые действия (реализация кредитором права удержания вещи должника). Речь идет как об односторонних (принятие наследства, акцепт платежного требования, предъявление иска и т.д.), так и о двусторонних сделках (продажа имущества по ДКП, заключение авторского договора о переводе произведения и т.д.).
Под принципами ОСГП и ИО понимаются закрепленные в нормах ГП руководящие положения, определяющие наиболее общие требования к субъектам в процессе осуществления ими ГП и ИО. Это следующие принципы: принцип законности (подчинение правилам деловой (профессиональной) этики и нравственным принципам общества); принцип презумпции разумности и добросовестности субъектов при осуществлении ими СГП и ИО (без опровержения данной презумпции в установленном законом порядке нельзя требовать возмещения убытков, взыскания неустойки и т.п.); принцип солидарности интересов и делового сотрудничества (ОСГП не должно нарушать прав и интересов других лиц; субъекты, ОСГП должны содействовать друг другу с целью достижения результата; в случае возможности возникновения убытков, всячески стараться предотвратить их или преуменьшить).
54. Пределы осуществления гражданских прав. Злоупотребление правом.
Пределы ОСГП – это законодательно очерченные границы деятельности управомоченных лиц по реализации возможностей, составляющих содержание данных прав.
Пределы ОСГП: а) осуществление СГП имеет временные границы, т.е. законом установлены сроки, в течении которых право может быть осуществлено или защищено; б) определяются правилами о недопустимости или допустимости тех или иных способов их осуществления (например, запрет на недобросовестную конкуренцию или установление ГЗ строго определенных форм и средств защиты); в) принципиальный запрет ОСГП исключительно с намерением причинить вред другому лицу, а также злоупотребление правом в иных формах.
Злоупотребление правом есть особый тип гражданского правонарушения, совершаемого управомоченным лицом при осуществлении им принадлежащих ему прав, связанный с использованием недозволенных конкретных форм в рамках дозволенного ему типа поведения.
55. Формы и способы защиты гражданских прав.
Всякое право, в т.ч. и СГП, имеет для субъекта реальное значение, только если оно может быть защищено как действиями самого субъекта, так и действиями государственных и иных уполномоченных органов. Право на защиту является элементом, входящим в содержание любого СГП – правомочием.
Содержание права на защиту, т.е. возможности управомоченного субъекта в процессе осуществления, определяются комплексом норм ГП, устанавливающих: а) само содержание правоохранительной меры; б) основания ее применения; в) круг субъектов, уполномоченных на ее применение; процессуальный и процедурный порядок ее применения; материально-правовые и процессуальные права субъектов, по отношению к которым применяется данная мера.
Перечень способов защиты гражданских прав содержится в ОбЧ ГЗ, ст.12 закрепляет, что ЗГП осуществляется путем: а) признания права; б) восстановления положения, существовавшего до нарушения права, и пресечения действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения; в) признания оспоримой сделки НД и применения последствий ее НД, применения последствий НД ничтожной сделки; г) признания недействительным акта ГО или ОМСУ; д) самозащиты права; е) присуждения к исполнению обязанности в натуре; ж) возмещения убытков; з) взыскания неустойки; и) компенсации МВ; к) прекращения или изменения ПО; л) неприменения судом акта ГО или ОМСУ, противоречащего закону; м) иными способами, предусмотренными законом.
Каждый способ ЗГП может применяться в определенном процессуальном или процедурном порядке – форме защиты ГП: а) юрисдикционная форма защиты (ЗГП государственным или уполномоченным государством органами); Юрисдикционная форма ЗГП означает возможность защиты в судебном или административном порядке. СФ ЗГП наиболее полно соответствует принципу равенства сторон. ЗГП в АП путем обращения к вышестоящему или должностному лицу нетипична для ГП и осуществляется лишь в случаях указанных в законе (отказ выдачи патента).
б) неюрисдикционная - ЗГП самостоятельными действиями управомоченного лица без обращения к государственным или иным управомоченным органам. Такая форма ЗГП имеет место при самозащите и при применении управомоченным лицом мер оперативного воздействия.
Под самозащитой гражданских прав (СЗГП) понимается совершение управомоченным лицом не запрещенных законом действий фактического порядка, направленных на охрану его личных интересов, или интересов и прав других лиц и государства. К ним относятся фактические действия собственника или иного законного владельца, направленные на охрану имущества, а также аналогичные действия, совершенные в состоянии необходимой обороны (НОО) или в случае крайней необходимости (СКНО). Меры фактического характера – это использование охранных средств и приспособлений в виде замков, охранных систем и т.п. Использование названных мер защиты имеет свои границы и подчинено общим нормам принципам осуществления СГП, недопустимо использовать меры опасные для жизни и здоровья окружающих, наносящим вред основам правопорядка и нравственным устоям общества.
Под мерами оперативного воздействия понимаются такие юридические средства правоохранительного характера, которые применяются к нарушителю ГП и О непосредственно управомоченным лицом как стороной в ГПО, без обращения за защитой права к компетентным госорганам (односторонний отказ от нарушенного другой стороной договора, задержка выдачи груза получателю до окончания расчетов и т.д.). В отличии от мер СЗГП они носят юридический, а не фактический характер.
56. Понятие и виды сроков в гражданском праве. Правила исчисления сроков.
Поэтому большинство сроков имеет двойственный характер: будучи волевыми, по происхождению, они связаны с объективным процессом течения времени, и в силу этого представляют особую категорию ЮФ, которые не могут быть отнесены ни к событиям, ни к действиям. Исключение: сроки определяемые указанием на какое-либо событие, которое неизбежно должно наступить (поставка грузов связана с началом навигации) – такие сроки, безусловно, относятся к событиям; срок погрузки или разгрузки судна, к тому исчисляемый в транспортном праве с момента подачи к причалу – несомненно ЮФ-действие.
Важно отметить, что юридическое значение обычно имеет начало (наступление), либо прекращение (исчисление) срока. Само течение срока порождает ГПП лишь в совокупности с другими ЮФ (гарантийный срок, срок исковой давности).
ГП сроки разнообразны, они могут классифицироваться по способам исчисления (промежутком (отрезком) времени или точным моментом), основаниям установления (НПА, соглашением сторон, односторонней сделкой, судебным решением), характеру определения (императивные (не могут быть изменены соглашением сторон) и диспозитивные (могут изменяться в договорах), определенные (определяются указанием их длительности, или точным моментом начала и конца) и неопределенные (указание приблизительных критериев - «момент востребования» и т.д.), общие (общий срок по договору) и частные (конкретизация по этапам договора), по назначению (сроки возникновения ГП или О, сроки осуществления ГП, сроки исполнения ГО и сроки защиты ГП).
Сроки в ГП исчисляются по установленным законом (ст.191-193) правилам: а) течение срока, определенного периодом времени, начинается на следующий день после календарной даты или наступления события, которыми определено его начало; б) срок, исчисляемый годами, истекает в соответствующие месяц и число последнего года срока; в) к сроку, определенному в полгода (кварталами года), применяются правила для сроков, исчисляемых месяцами, при этом квартал считается равным 3 месяцам, а отсчет кварталов ведется с начала года; г) срок, исчисляемый месяцами, истекает в соответствующее число последнего месяца срока; если окончание срока, исчисляемого месяцами, приходится на такой месяц, в котором нет соответствующего числа, то срок истекает в последний день этого месяца; д) срок, определенный в полмесяца, рассматривается как срок, исчисляемый днями, и считается равным пятнадцати дням; е) срок, исчисляемый неделями, истекает в соответствующий день последней недели срока; ж) если последний день срока приходится на нерабочий день, днем окончания срока считается ближайший следующий за ним рабочий день.
Разновидностью гарантийных сроков являются сроки службы, которые устанавливаются для товаров (работ) длительного пользования. В отличии от них сроки годности, устанавливаемые для продуктов питания, медикаментов и некоторых других товаров и вещей, представляют собой периоды, по истечению которых товар считается непригодным для использования и не подлежит реализации. Пресекательные сроки – это сроки, которые устанавливают пределы существования гражданских прав. Они предоставляют управомоченным лицам строго определенное время для реализации их под угрозой прекращения этих прав. так если сумма денежных средств, числящихся на банковском счете клиента, окажется меньше установленного банком минимума и не будет восполнена в течении месяца со дня предупреждения банком клиента, банк вправе в одностороннем порядке расторгнуть по суду договор с клиентом. Такого рода сроки, по сути, являются санкциями за недолжное осуществление или неосуществление прав, как правило досрочно прекращающими само субъективное ГП. Претензионные сроки устанавливают обязанность лица предварительно (до суда) обратиться с заявлением об удовлетворении своих требований к предполагаемому нарушителю для их удовлетворения в добровольном порядке. Они могут устанавливаться соглашением сторон или обычаями делового оборота и в этом случае не затрагивать права уполномоченного (потерпевшего) лица на судебную защиту.
57. Исковая давность: природа, значение, виды сроков ИД, правила применения.
Исковой давностью признается срок для принудительной защиты нарушенного права путем предъявления иска в суд (ст.195). Назначение ИД – предоставить потерпевшему строго определенный, но вполне достаточный срок для защиты его права. По истечении ИД потерпевший лишается возможности принудительной (судебной) защиты своего права, но само нарушенное право сохраняется. Этим сроки ИД отличаются от пресекательных сроков, истечение которых влечет утраты прав. ГЗ установлены требования, на которые не распространяется ИД: требования о защите личных НИ прав и других НМ благ, кроме случаев, предусмотренных законом; требования вкладчиков к банку о выдаче вкладов; требования о возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина (требования, предъявленные по истечении 3 лет с момента возникновения права на возмещение такого вреда, удовлетворяются за прошлое время не более чем за 3 года, предшествовавшие предъявлению иска); требования собственника или иного владельца об устранении всяких нарушений его права, хотя бы эти нарушения не были соединены с лишением владения (ст.304); другие требования в случаях, установленных законом.
Общий срок ИД, распространяющийся на большинство требований субъектов ГП, установлен в 3 года (ст.196). Для отдельных требований ГЗ может установить специальные сроки ИД – как сокращенные, так более длительные, чем ОСИД (ст.197): иск о признании НД оспоримой сделки можно предъявить в течении 1 года, а требование о применении последствий НД для ничтожной сделки – 10 лет (ст.181); специальные сроки ИД предусмотрены транспортным законодательством (ст.797).
Применение ИД: Предъявление иска в суд возможно и после истечения срока ИД (ст.199). Суд не вправе отказать в рассмотрении такого требования, так как именно в результате разбирательства можно установить истекли ли давностные сроки и не имелись ли обстоятельства, влекущие их перерыв, приостановление или восстановление. Таким образом, право на иск в процессуальном порядке реализуется заявителем независимо от истечения сроков ИД, но право на иск в материальном смысле (получение принудительной защиты) возможно только в пределах давностного срока. ИД применяется судом по заявлению стороны в споре, сделанному до момента вынесения решения, т.е. действует, как возражение против иска, которое ответчик может выдвигать или нет. Если ответчик не ссылается на истечение ИД, суд не вправе учитывать это обстоятельство при вынесении решения.
Момент начала течения СИД определяется днем, когда потерпевший узнал или должен был узнать о нарушении своего права, именно с этого момента появляется право на иск как в материальном, так и процессуальном смысле. В зарубежных правопорядках, где предусмотрены более длительные СИД, начальным моментом является день, когда было совершено правонарушение, что легче определить, чем субъективное осознание нарушения прав. В ряде случаев ГЗ непосредственно определяет момент начала ИД – по обязательствам с точно определенным сроком исполнения обязательств; в транспортных обязательствах.
При возникновении обстоятельств, которые ГЗ признает уважительной причиной препятствующей предъявлению иска, течение ИД приостанавливается, при условии, что данные обстоятельства возникли или существовали в последние 6 месяцев давностного срока.
58. Приостановление, перерыв и восстановление течения сроков исковой давности.
Приостановление СИД возможно лишь, когда: а) предъявлению иска препятствовало действие непреодолимой силы; б) истец или ответчик находились в ВС, переведенных на военное положение; в) Правительство РФ на основании ФЗ была введена отсрочка обязательств (мораторий); г) действие закона или иного НПА, регулирующего соответствующие отношения, было приостановлено. После прекращения названных обстоятельств, течение ИД продолжается на оставшийся период, а практически удлиняется до 6 месяцев, в интересах потерпевшего. Особым случаем приостановления ИД ГЗ называет оставление предъявленного иска в суде без рассмотрения, возможного по причинам, предусмотренным ГПК.
Определенные действия сторон, предпринятые ими в период СИД, прерывают его, а после перерыва ИД давностный срок начинает течь заново. ИД прерывается 2 обстоятельствами: а) предъявлением иска в установленном порядке (принятие судом иска к рассмотрению); б) совершением обязанным лицом действий, свидетельствующих о признании им своего долга (частичная уплата, просьба об отсрочке и т.п.).
В исключительных случаях ГЗ допускает восстановление СИД по решению суда, когда суд признает уважительной причину пропуска СИД по обстоятельствам, связанным с личностью истца (тяжелая болезнь, беспомощное состояние, неграмотность и т.п.). Причины пропуска СИД могут признаваться уважительными, если они имели место в последние 6 месяцев срока давности (ст.205).
59. Понятие и виды нематериальных благ.
Нематериальные блага (ст.150) – это жизнь и здоровье, достоинство личности, личная неприкосновенность, честь и доброе имя, деловая репутация, неприкосновенность частной жизни, личная и семейная тайна, право свободного передвижения, выбора места пребывания и жительства, право на имя, право авторства, иные личные неимущественные права и другие нематериальные блага, принадлежащие гражданину от рождения или в силу закона, неотчуждаемы и непередаваемы иным способом.
Приведенный перечень носит примерный характер, в связи, с чем определены основные признаки таких благ: а) они лишены материального (имущественного) содержания, их нельзя оценить в денежном выражении; б) они неразрывно связаны с личностью их носителя, что означает невозможность их отчуждения или иной передачи другим лицам ни по каким основаниям. Некоторыми особенностями в силу закона обладают лишь отдельные принадлежащие ЮЛ исключительные права (право на фирму и на товарный знак, знак обслуживания и др., которые могут быть отчуждены). Названные признаки для определения НМБ могут использоваться лишь в их совокупности.
Честь, достоинство, деловая репутация - близкие нравственные категории. Честь и достоинство - отражают объективную оценку гражданина окружающими и его самооценку. Деловая репутация - это оценка профессиональных качеств гражданина или юридического лица. Честь, достоинство, деловая репутация гражданина в совокупности определяют "доброе имя", неприкосновенность которого гарантирует КРФ (23).
61. Понятие и виды вещных прав.
ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ
Право собственности в объективном смысле - это совокупность правовых норм закрепляющих и охраняющих отношения о принадлежности имущества субъекту и по владению, пользованию и распоряжению имуществом. Право собственности в субъективном смысле - это охраняемая законом возможность конкретного субъекта гражданского права владеть, пользоваться и распоряжаться принадлежащим ему имуществом по своему усмотрению, но в пределах не противоречащих законодательству и не нарушая при этом права и охраняемые законом интересы других лиц.
Собственник несет бремя содержания имущества, в некоторых случаях обязанность, несет и риск случайной гибели, порчи своего имущества. Для уменьшения вредоносных последствий по отношению к имуществу существует институт страхования.
Объектом права собственности может быть почти все. ГК особо выделяет и регулирует два объекта: земля и жилые помещения. Некоторые виды имущества могут принадлежать только определенным субъектам, напр., казна только федеральному субъекту. Понятие вещи в гражданском праве, это только те которые:
a. могут находиться в обладании человеком;
b. могут быть полезными.
Субъектом права собственности также могут быть все лица, обладающие гражданской правосубъектностью. По этому основанию и выделяют различные формы собственности: частная, государственная и муниципальная. Имущество может находиться в собственности граждан и юридических лиц, РФ, субъектов РФ, муниципальных образований.
ИНЫЕ ВЕЩНЫЕ ПРАВА
Право хозяйственного ведения - им наделяются только два вида юридических лиц: государственные и муниципальные унитарные предприятия (ст.113). Суть права хозяйственного ведения как вещного права состоит из тех же правомочий, что и право собственности - владение, пользование, распоряжение государственным или муниципальным имуществом юридическим лицом в соответствии со своей правосубъектностью. Ограниченность права хозяйственного ведения состоит в том, что распоряжаться недвижимым имуществом (продавать, сдавать в аренду, отдавать в залог и т.п.) предприятие может только с предварительного согласия собственника имущества. Остальным имуществом субъект может распоряжаться в соответствии со своими целями деятельности, за исключением случаев, установленных законом или иными правовыми актами. Собственник имеет право на получение части прибыли от использования имущества, находящегося в хозяйственном ведении предприятия. Собственник, в лице контролирующих органов, может контролировать использование имущества, его сохранность, назначать руководителя предприятия. Собственник может в любое время реорганизовать предприятие. Предприятие отвечает по своим долгам имуществом собственника, но оно не несёт ответственности по обязательствам собственника его имущества.
Право оперативного управления имуществом - оно принадлежит только двум видам субъектов гражданского права: федеральным казенным предприятиям (которые создаются и наделяются имуществом за счет казны РФ на основе распоряжения Правительства РФ, они чисто формально отнесены к коммерческим предприятиям; за ними закрепляется право оперативного управления имуществом как движимым, так и недвижимым) и учреждения (некоммерческие организации, которые создаются для культурных и иных целей, могут создаваться любыми собственниками; на праве собственности у учреждения вообще нет никакого имущества).
Право оперативного управления состоит из владения, пользования и распоряжения, но только в ограниченном объеме, исходя из их специальной правосубъектности. Право оперативного управления раскрывается в ст.297 для казённого предприятия - оно может распоряжаться имуществом только с согласия собственника; и в ст.298 для учреждения - они вообще не вправе отчуждать или иным способом распоряжаться имуществом. На практике же, учреждения с разрешения собственника могут провести манипуляции с движимым имуществом, но ни в коем случае не недвижимым.
Согласно п.2 ст.298, если учреждению в соответствии с учредительными документами предоставлено право заниматься коммерческой деятельностью (не основная цель), то доходы, полученные от такой деятельности, и приобретенное за счёт этих доходов имущество поступают в самостоятельное распоряжение учреждения и учитываются на отдельном балансе. Но какое право на это имущество имеет учреждение?
Право пожизненного наследуемого владения земельным участком - приобретается гражданами по основаниям и в порядке, которые предусмотрены земельным законодательством. Владелец земельного участка (гражданин, обладающий правом пожизненного наследуемого владения) имеет права владения и пользования земельным участком, передаваемые по наследству. Владелец земельного участка вправе возводить на нём здания, сооружения и создавать другое недвижимое имущество, приобретая на него право собственности. Владелец земельного участка может передавать его другим лицам в аренду или безвозмездное срочное пользование. Продажа, залог земельного участка и совершение его владельцем других сделок, которые влекут или могут повлечь отчуждение земельного участка, не допускаются.
Право постоянного (бессрочного) пользования земельным участком - владелец этого вещного права не может распоряжаться участком без согласия собственника (передавать его в аренду или безвозмездное срочное пользование), хотя и может оставить в наследство.
Сервитут это:
a. право ограниченного пользования чужим земельным участком, регулируется это право в ст.274-276;
b. право ограниченного пользования зданием и иным недвижимым имуществом (ст.277).
Необходимость в таком праве возникает, когда невозможно пользоваться своим правом, без ограниченного пользования другим. Заключается договор, устанавливается плата, за пользование чужим земельным участком, при этом сервитут подлежит регистрации в порядке, установленном для регистрации прав на недвижимое имущество.
Перечень вещных прав прямо оговорен в ст.216, но этот перечень носит примерный характер, поскольку он сопровождается оговоркой "в частности", что и даёт возможность ряду учёных расширять список вещных прав, указанных в законе.
62. Понятие и содержание субъективного права собственности
Экономические отношения собственности представляют собой отношения присвоения конкретными лицами определенного имущества (материальных благ), влекущие его отчуждение от всех иных лиц и предоставляющие возможность хозяйственного господства над присвоенным имуществом, соединенную с необходимостью несения бремени его содержания.
Право собственности может быть рассмотрено в объективном и субъективном смысле. В объективном смысле, ПС – это комплексный многоотраслевой юридический институт, т.е. совокупность правовых норм, входящих в подотрасли вещного, конституционного, административного и уголовного права, которые устанавливают принадлежность имущества определенным лицам, закрепляют за ними возможности его использования и предусматривают юридические способы охраны прав собственников. В субъективном смысле ПС есть возможность определенного поведения, дозволенного законом управомоченному лицу.
Содержание правомочий собственника. Право собственности, как субъективное право, состоит из правомочий владения, пользования и распоряжения (ст 209 п1 ГК РФ). Законодательство не содержит раскрытие этих полномочий.
1) полномочие владения:
Основанная на законе или юр обеспеченная возможность фактического обладания вещью или осуществление хоз господства над ней. Без владения невозможны другие правомочия по отношению вещи. Можно быть фактически собственником, но возможности владения лишённым. Владение, как фактическое отношение к вещи, исторически предшествовало праву собственности.
*Во Франции право владения - является самостоятельным институтом вещного права.
Владение рассматривается преимущественно как одно из права собственника. Отдельно от вещи не рассматривается. Право владения может передаваться собственником другим лицам, на различных правовых основаниях.
Право владения входит в следующие вещные права:
1) Право хозяйственного ведения (ГУП и МУП)
2) Право оперативного управления
3) Право арендатора, по договору аренды
4) Право залогодержателя (ломбард)
В зависимости от оснований возникновения - владения не собственника может быть законным (титульным) и незаконное. Право титульного владельца - всегда производно от права собственности. Соответственно для титульного владельца всегда требуется правовое основание. Незаконным - признаётся владение, не опирающееся на какое-либо правовое основание.
Во владении традиционно выделяют материальную и волевую сторону. Материальная сторона выражается в следующем: наличии материальной связи владельца и вещи, или в удержании вещи в сфере хозяйственного господства. А волевая сторона заключается в отношении владельца к этой вещи как к своей.
Незаконные владения делятся на два вида:
1. Добросовестное
2. Недобросовестное
Недобросовестным считается владелец, который знал или должен был знать о незаконности своего владения. В зависимости от этого деления оформляется защита. Добросовестный владелец имеет вещно-правовые способы защиты. Об этом говорит ст 305, 234 и 302.
Право пользования.
Это юридически обеспеченная возможность извлечения из вещи полезных свойств для удовлетворения потребностей в процессе ее использования, а также возможность получения от нее плодов, доходов, продукции. пользование невозможно без получения вещи во владение.
Право распоряжения.
Право распоряжения это определение юридической судьбы вещи. Полномочия распоряжения в полном объеме присущи только собственнику.
В своей совокупности названные правомочия исчерпывают все предоставленные собственнику возможности. ПС может быть ограничено законом установлением целевого использования имущества (земельные участки и жилые помещения), что служит защите публичных интересов. Ограничения на ПС могут быть наложены и в иных случаях установленных законом или договором.
Таким образом, сведение ПС к абстрактной «триаде» не всегда полно характеризует предоставляемые собственнику возможности. Дело заключается не в количестве правомочий, а в той мере реальной юридической власти над своим имуществом, которая предоставляется и гарантируется действующим правопорядком. Главным в ГП является возможность осуществления ПС по своему усмотрению, руководствуясь собственными интересами. ГЗ возлагает на собственника бремя содержания и риск случайной гибели или порчи своего имущества, если законом не установлено иное (аренда).
Право собственности как субъективное гражданское право есть закрепленная законом возможность лица по своему усмотрению владеть, пользоваться и распоряжаться принадлежащим ему имуществом, одновременно принимая на себя бремя и риск его содержания.
63. Первоначальные основания возникновения права собственности
Основаниями возникновения ПС являются различные ЮФ, т.е. обстоятельства реальной жизни, влекущие возникновение прав у конкретных лиц. Основания приобретения ПС называют также титулами собственности (владение вещью, основанное на каком-либо праве (титле), вытекающем из соответствующего ЮФ), в отличии от которого фактическое владение не опирается на какое-либо правовое основание. ПС (титулы собственности) в зависимости от способа приобретения подразделяются на 2 группы: а) первоначальные (не зависящие от прав предшественника); б) производные (ПС возникает по воле предшествующего собственника).
К первоначальным способам относятся: создание или изготовление новой вещи (собственник материалов или лицо их переработавшее (если стоимость переработки выше)); переработка и сбор или добыча общедоступных для этой цели вещей (грибов, ягод, лов рыбы, добыча животных); самовольная постройка (при определенных условиях (владеть добросовестно и открыто в течении 15 лет)); приобретение ПС на бесхозное имущество, в т.ч. на имущество, от которого собственник отказался или на которое утратил право (брошенные вещи, находки, клады).
64. Производные основания возникновения права собственности.
Основаниями возникновения ПС являются различные ЮФ, т.е. обстоятельства реальной жизни, влекущие возникновение прав у конкретных лиц. Основания приобретения ПС называют также титулами собственности (владение вещью, основанное на каком-либо праве (титле), вытекающем из соответствующего ЮФ), в отличии от которого фактическое владение не опирается на какое-либо правовое основание. ПС (титулы собственности) в зависимости от способа приобретения подразделяются на 2 группы: а) первоначальные (не зависящие от прав предшественника); б) производные (ПС возникает по воле предшествующего собственника).
К производным способам приобретения ПС относятся: на основании договора или сделки на отчуждение вещи; в порядке наследования после смерти гражданина; в порядке правопреемства при реорганизации ЮЛ. Практическое значение это разграничение имеет в том, что при производных способах приобретения ПС на вещь помимо согласия собственника необходимо учитывать возможность наличия прав на эту вещь у других лиц-несобственников (залогодержателя, арендатора, субъекта ограниченного вещного права).
65. Момент возникновения права собственности.
Основанием возникновения любого права является юридический факт. Титульное владение вещью это владение вещью в силу юридического факта, предусмотренного законом.
Все основания возникновения права собственности подразделяются на:
первоначальные
производные.
При первоначальных основаниях, право собственности на какую-то вещь возникает впервые (постройка дома), либо возникает на вещь независимо от прав предшествующего собственника (напр., право собственности на клад).
Виды: приобретение права на вновь изготовленную вещь (п.1 ст.218); переработка (ст.220); обращение в собственность общедоступных вещей (ст.221); приобретение права собственности на бесхозяйное имущество (п.3 ст.218; ст.225-26; п.1 ст.235, ст.236), находку (ст.227-29); безнадзорных животных (ст.230-232); клад (ст.233); приобретательная давность (ст.234); приобретение права собственности на самовольную постройку (ст.222).
Производные базируются на правах предшествующего собственника, на его волеизъявлении. Существует правопреемство: продажа имущества и т.п.
Приобретение права собственности оговаривается в гл.14 ГК (ст.218-234). Некоторые наиболее важные основания приобретения права собственности:
К числу первоначальных случаев возникновения права собственности относится изготовление вещи. Важное значение при этом имеет, момент приобретения права собственности, так право собственности на вновь созданную недвижимость возникает лишь с момента государственной регистрации этой недвижимости, это положение относится и к объектам незавершенного строительства, если их зарегистрировать, то они тоже будут считаться недвижимостью, находящейся в собственности построившего их лица.
Одним из первоначальных оснований возникновения права собственности может стать/не стать самовольная постройка, этому основанию посвящена ст.222. Самовольная постройка это любая недвижимость (сарай, магазин), когда она осуществлена на земельном участке не установленном законом для этих целей или без получения на это соответствующих разрешений. По общему правилу, такая постройка не является недвижимым имуществом и подлежит сносу, который должен произвести либо сам застройщик, либо государство, на деньги застройщика. Признание права собственности происходит только в суде и либо за застройщиком, либо за собственником земли. Если суд установит, что самовольная постройка не нарушает права других лиц, не создает опасности для других лиц, то тогда он может признать право собственности за застройщиком. Если происходит признание права собственности за владельцем земли, то застройщику выплачивается денежная компенсация.
Находка (ст.227-229) - это вещь, утерянная кем-то и обнаруженная другим лицом. Если в течение 6-ти месяцев собственник не обнаружится, то вещь переходит во владение человека нашедшего вещь.
Обнаружение клада (ст.233). Клад - это зарытые в земле или умышленно сокрытые иным образом деньги или иные ценные предметы, собственник которых уже не может быть установлен, либо в силу закону утратил на них право. Клад поступает в собственность того, кому принадлежит имущество (земельный участок, строение) где нашли клад и лицу нашедшему клад (в равных долях, 50 на 50). Из этого правила есть исключения, указанные в ст.233.
66. Система оснований прекращения права собственности
Все способы прекращения права собственности:
1) по воле собственника (сделки по отчуждения - все, добровольный отказ от имущества, порядок отказа от недвижимых вещей устанавливается законодательством Н: отказ от земельного участка устанавливается земельным законодательством)
2) не зависимо от воли собственника (в результате гибели имущества, в результате смерти собственника, в результате принудительного изъятия у собственника имущества - основания изъятия имущества закрытым перечнем указаны в ст 235 ГК РФ и не подлежат расширительному толкованию)
Принудительное изъятие имеет место в случае:
А) обращение взыскания на имущество по обязательствам собственника, на основании решения суда и исполнительных документах
Б) изъятие имущества, которое в силу закона не может принадлежать данному лицу (ст 238 УК РФ)
В) отчуждение недвижимого имущества в связи с изъятием участка (ст 239 ГК РФ) - имущество изымается у собственника путём выкупа гос-ом, или с продажи с публичных торгов. Соблюдается принцип эквивалентности.
Г) выкуп безхозяйственно одержимых культурных ценностей и домашних животных (ст 240 - 241 ГК РФ)
Д) реквизиция - принудительный выкуп имущества, в случае стихийных бедствий, аварий, эпидемий и при иных чрезвычайных обстоятельств по решению гос органов
Е) конфискуя (ст 243 ГК РФ) - изъятие безвозмездное, принудительное, по решению суда или в админ порядке, чаще всего в виде санкции за правонарушение
Ж) в случае принудительного выкупа незначительной дольки (п4 ст 252 ГК РФ) (Н: если 2 собственника квартиры. 1 из них владеет 30 метрами а 2 владеет 2 метрами, но не даёт её продать, то 1 собственник может подать на него в суд по этой ст ГК РФ, чтобы суд обязал 2 собственника продать его 2 метра.)
З)(ст 272 п2 ГК РФ) в случае изъятия земельного участка вследствие утраты права собственности на земельный участок
И) выкуп земельного участка для гос или муниципальных нужд (ст 272 ГК РФ)
К) изъятия земельного участка в случае нарушения законодательства
Л) изъятия жилого помещения, если лицо бесхозяйственно его содержит (ст 293 ГК РФ)
3) по иным основаниям, предусмотренным законом
67. Частная собственность: субъекты, объекты, основания возникновения.
Термин "право" можно понимать как в объективном, так и субъективном смысле.
Право собственности в объективном смысле - это совокупность правовых норм закрепляющих и охраняющих отношения о принадлежности имущества субъекту и по владению, пользованию и распоряжению имуществом. Право собственности в субъективном смысле - это охраняемая законом возможность конкретного субъекта гражданского права владеть, пользоваться и распоряжаться принадлежащим ему имуществом по своему усмотрению, но в пределах не противоречащих законодательству и не нарушая при этом права и охраняемые законом интересы других лиц.
Право собственности в объективном смысле является нормативной предпосылкой возникновения субъективного права и является пределом осуществления своих прав.
Субъективное право собственности состоит из 3 правомочий: владение, пользование, распоряжение. Это абсолютное право, т.е. оно существует в абсолютном правоотношении, здесь четко определена только одна сторона - собственник.
Собственник несет бремя содержания имущества, в некоторых случаях обязанность, несет и риск случайной гибели, порчи своего имущества. Для уменьшения вредоносных последствий по отношению к имуществу существует институт страхования.
Объектом права собственности может быть почти все. ГК особо выделяет и регулирует два объекта: земля и жилые помещения. Некоторые виды имущества могут принадлежать только определенным субъектам, напр., казна только федеральному субъекту. Понятие вещи в гражданском праве, это только те которые:
c. могут находиться в обладании человеком;
d. могут быть полезными.
Субъектом права собственности также могут быть все лица, обладающие гражданской правосубъектностью. По этому основанию и выделяют различные формы собственности: частная, государственная и муниципальная. Имущество может находиться в собственности граждан и юридических лиц, РФ, субъектов РФ, муниципальных образований.
Основанием возникновения любого права является юридический факт. Титульное владение вещью это владение вещью в силу юридического факта, предусмотренного законом.
Все основания возникновения права собственности подразделяются на:
первоначальные
производные.
При первоначальных основаниях, право собственности на какую-то вещь возникает впервые (постройка дома), либо возникает на вещь независимо от прав предшествующего собственника (напр., право собственности на клад).
Виды: приобретение права на вновь изготовленную вещь (п.1 ст.218); переработка (ст.220); обращение в собственность общедоступных вещей (ст.221); приобретение права собственности на бесхозяйное имущество (п.3 ст.218; ст.225-26; п.1 ст.235, ст.236), находку (ст.227-29); безнадзорных животных (ст.230-232); клад (ст.233); приобретательная давность (ст.234); приобретение права собственности на самовольную постройку (ст.222).
Производные базируются на правах предшествующего собственника, на его волеизъявлении. Существует правопреемство: продажа имущества и т.п.
68. Государственная и муниципальная собственность: субъекты, объекты, основания возникновения.
№67
Важными особенностями правового положения субъектов публичной собственности являются:
1) во-первых, наличие у них особых, властных полномочий (функций), позволяющих им принимать нормативные акты, которые регламентируют порядок осуществления принадлежащего им права собственности;
2) во-вторых, осуществление этого права в публичных (общественных) интересах.
Публичная собственность в соответствии с российским законодательством имеет две разновидности — государственную и муниципальную собственность. Право государственной собственности характеризуется множественностью субъектов, в роли которых выступают Российская Федерация в целом (в отношении имущества, составляющего федеральную собственность) и ее субъекты - республики, края, области и т.д. (в отношении имущества, составляющего их собственность). Следовательно, субъектами права государственной собственности выступают именно соответствующие государственные (публично-правовые) образования в целом, т.е. Российская Федерация и входящие в ее состав республики, края, области и т.д., но не их органы власти или управления (п. 3 ст. 214).
Муниципальная собственность относится к публичной частной собственности, поскольку ее субъекты являются публично-правовыми образованиями. Муниципальная собственность является разновидностью государственной собственности и представляет собой самостоятельный вид публичной собственности.
Субъектами права муниципальной собственности в п. 1 ст. 2 ГК объявлены городские и сельские поселения и другие муниципальные образования в целом. От имени соответствующего муниципального образования - собственника его правомочия в соответствии со своей компетенцией могут осуществлять те или иные его органы {ст. 125, п. 2 ст. 215 ГК), что не делает их собственниками соответствующего имущества.
Владельцами принадлежащих государству акций долей участия приватизированных предприятий выступают соответствующие фонды государственного имущества. А при продаже с аукционов конфискованных в пользу государства предметов контрабанды от имени отчуждателя выступают соответствующие таможенные органы.
В качестве объектов как государственной, так и муниципальной собственности могут выступать различные виды недвижимости, включая земельные участки, предприятия и другие имущественные комплексы, жилищный фонд и нежилые помещения, здания и сооружения производственного и непроизводственного назначения, а также оборудование, транспортные средства и иные «средства производства» и предметы бытового, потребительского характера. В состав публичного имущества входят и принадлежащие публично-правовым образованиям ценные бумаги, в част-ностиакции приватизированных предприятий, ставших акционернымиобщеетвами, вклады в банках и других кредитных учреждениях, и но странная валюта и валютные ценности, а также различные памятники истории и культуры. Все государственное имущество, за исключением прямо определенного в качестве муниципальной собственности, предполагается федеральным. Последнее разделено на исключительно федеральное имущество и на имущество, которое может быть передано в собственность субъектов федерации.
Находящееся и государственной или муниципальной собственности имущество подразделяется на две части. Одна часть закрепляется за государственными или муниципальными предприятиями и учреждениями на ограниченных вещных правах право хозяйственного ведения или оперативного управления. По смыслу закона имущество учреждений и казенных предприятий также не должно обращаться на погашение долгов создавшего их публичного собственника, если только последний не изымает это имущество в установленном законом порядке {п. 2 ст. 296 ГК) либо не ликвидирует созданное им юридическое лицо и забирает остаток имущества после удовлетворения требований всех кредиторов (п. 7 ст. 63 ГК), что, впрочем, возможно и применительно к обычному предприятию (п. 1 ст. 295 ГК).
Имущество, не закрепленное за предприятиями и учреждениями (нераспределенное государственное или муниципальное имущество), прежде всего средства соответствующего бюджета, составляет казну публично-правового образования. Под казной закон понимает именно нераспределенное имущество, а не государственный или муниципальный орган (казначейство). Такое имущество может быть объектом взыскания кредиторов публичного собственника по его самостоятельным обязательствам (п. 1 ст. 126 ГК).
В перечне объектов, составляющих казну соответствующего публично-правового образования, на первом месте законом названы бюджетные средства. Они в первую очередь и составляют реальный объект такого взыскания, а также служат источником дополнительной ответственности публично-правового образования по долгам его учреждений (или казенных предприятий) при недостатке у них денежных средств (имущества) для расчетов со своими кредиторами. Наряду с бюджетом казну публично-правового образования составляют средства соответствующих внебюджетных фондов (пенсионного, социального страхования и др.).
В федеральной собственности находится имущество, которое при определенных условиях может переходить в собственность других лиц. К этой категории еледует, на-
пример, отнести имущество государственной казны РФ, состоящее из средств федерального бюджета и внебюджетных фондов, золотого запаса, алмазного и валютного фондов и имущества Центробанка, а также имущество, находящееся в государственном резерве.
Имущество может поступать в публичную собственность только общими (общегражданскими), но и специальными способами, не свойственными отношениям частной собственности с помощью налогов, сборов и пошлин, а также реквизиции, конфискации и национализации. Имеется и специальное основание прекращения права собственности публично-правовых образований, которым является приватизация (служащая одновременно особым, самостоятельным основанием возникновения права частной собственности).
69. Понятие и виды общей собственности
Общая собственность характеризуется множественностью субъектов и единством объекта. Она оформляет отношения по принадлежности имущества одновременно нескольким лицам – субъектам отношений собственности (сособственникам). Отношения ОС могут возникнуть между любыми субъектами ПС (Ф и ЮЛ, Г и МО), причем в любых сочетаниях. Субъекты ОС по своему усмотрению владеют, пользуются и распоряжаются принадлежащим им имуществом. Но эти правомочия они осуществляют сообща, совместно.
Право ОС в объективном смысле – совокупность правовых норм, закрепляющих, регламентирующих и охраняющих принадлежность составляющего единое целое имущества одновременно за 2 и более лицами. Право ОС в субъективном смысле – право 2 или более лиц сообща и по собственному усмотрению владеть, пользоваться и распоряжаться принадлежащим им имуществом, составляющим единое целое.
Виды права ОС: общая собственность может быть: а) с определением долей участников (долевая собственность); б) без определения долей участников (совместная собственность). Соответственно этому различают право ДС и право ОС. Общая собственность с участием граждан может быть долевой и совместной, а с участием ЮЛ, г и ММО - только долевой. Отношения СС могут иметь место только в случаях предусмотренных законом: а) ОСС супругов; б) ОСС к (Ф) Х.
70. Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в долевой собственности.
Право общей долевой собственности – это совокупность правовых норм, регулирующих отношения по принадлежности составляющего единое целое имущества (например, ЖД) одновременно нескольким лицам (нескольким наследникам собственника ЖД) в определенных долях. Основания возникновения ПОДС – это различные ЮФ. Например, совершение несколькими лицами ГП сделок (купли-продажи или договора СД), изготовление или создание ими неделимой вещи, наследование неделимой вещи несколькими лицами. В состав общего имущества поступают также плоды, продукция и доходы от использования имущества в ОДС, которые распределяются между участниками соразмерно их долям, если иное не предусмотрено договором между ними. Если размер долей не определен законом и не установлен соглашением, доли считаются равными. Владение и пользование ОДС (имуществом) осуществляется по соглашению сторон, а в случае отсутствия согласия – по решению суда. Распоряжение имуществом осуществляется по соглашению сторон. Каждый участник должен соразмерно своей доле уплачивать налоги, сборы и иные платежи по общему имуществу, а также участвовать в издержках по его содержанию и сохранению. При отчуждении доли в ОДС участники имеют преимущественное право покупки продаваемой доли.
71. Понятие и виды общей совместной собственности
Право общей совместной собственности – это совокупность правовых норм, регулирующих отношения по принадлежности одновременно нескольким лицам составляющего единое целое имущества, в котором их доли заранее не определены. Участники ОСС, если иное не определено соглашением между ними, сообща владеют и пользуются общим имуществом. Распоряжение ОСС осуществляется по согласию всех участников, которое предполагается независимо от того, кем из участников совершается сделка, так как каждый из участников СС вправе совершать сделки по распоряжению общим имуществом, если иное не оговорено соглашением между - ними. Сделка совершенная одним из участников может быть признана недействительной по требованию других участников. Раздел общего имущества между участниками, а также выдел доли одного из них осуществляется после предварительного определения доли каждого участника в ОСС.
Основанием возникновения ОСС супругов является регистрация брака, а все нажитое супругами во время брака имущество, за некоторым исключениями, относится к СС, независимо от того, кем и за чей счет приобретено, и на чье имя оформлено. Прекращаются расторжением брака или смертью одного из супругов.
Основанием возникновения ОСС К (Ф) Х регистрация данного вида предпринимательской деятельности в установленном порядке (выдача акта на право пользования землей (пожизненного и наследуемого) или на право собственности на землю. В ОСС членов К (Ф) Х находятся: земельный участок, насаждения, хозяйственные и иные постройки, мелиоративные и иные сооружения, продуктивный и рабочий скот, птица, с/х и иная техника и оборудование, транспорт, инвентарь и другое имущество. Владение, пользование и распоряжение имуществом К (Ф) Х осуществляется с согласия всех лиц, совместно ведущих хозяйство. В случае спора решение принимается в суде. Сделки в интересах хозяйства обычно совершаются его главой. При прекращении деятельности К (Ф) Х его имущество подлежит разделу в порядке предусмотренном законом (252 и 254 ГК).
72. Понятие и содержание права хозяйственного ведения.
ПХВ или ПОУ на имущество собственника возникает у предприятия или учреждения с момента фактической передачи им этого имущества (дата утверждения баланса или поступления имущества по смете), если иное не установлено законом, иным НПА или решением собственника. С этого момента на ЮЛ ложится обязанность по сохранению имущества, закрепленного за ним собственником, они вправе и обязаны отвечать этим имуществом перед кредиторами, а собственник не отвечает этим имуществом перед своими кредиторами. Прекращение этих ВП происходит как по общим основаниям прекращения ПО, так и в случае правомерного (на основаниях допускаемых законом) изъятия имущества собственником.
ПХВ – это право государственного или муниципального унитарного предприятия владеть, пользоваться и распоряжаться имуществом публичного собственника в пределах установленных законом или иными правовыми актами. Унитарное - единое (единый и неделимый имущественный комплекс). Субъектами этого права могут выступать только ГУП или МУП (но не казенное, за которым ФИ закреплено на ПОУ). Имущество, передаваемое УП собственником, выбывает из его фактического обладания (зачисляется на баланс УП) и сам собственник не может осуществлять в отношении этого имущества правомочия владения и пользования (а в определенной мере и ПМ распоряжения). В отношение этого имущества собственник сохраняет лишь отдельные полномочия, прямо предусмотренные законом: а) создать предприятие-несобственника (определив предмет и цели деятельности); б) реорганизовать или ликвидировать его; в) осуществлять контроль за использованием по назначению и сохранностью имущества; г) получать часть прибыли от использования имущества. Вместе с тем, сильно уменьшены правомочия УП за пределами перечисленных ПМ собственника: они могут быть ограничены законом или НПА; из ПМ распоряжения прямо изъята возможность самостоятельного распоряжения недвижимостью (без предварительного согласия собственника). ПХВ сохраняется при передаче ГУП или МУП от одного публичного собственника к другому. Переход имущественного комплекса в ЧС возможен только в процессе приватизации.
73. Понятие и содержание права оперативного управления.
ПХВ или ПОУ на имущество собственника возникает у предприятия или учреждения с момента фактической передачи им этого имущества (дата утверждения баланса или поступления имущества по смете), если иное не установлено законом, иным НПА или решением собственника. С этого момента на ЮЛ ложится обязанность по сохранению имущества, закрепленного за ним собственником, они вправе и обязаны отвечать этим имуществом перед кредиторами, а собственник не отвечает этим имуществом перед своими кредиторами. Прекращение этих ВП происходит как по общим основаниям прекращения ПО, так и в случае правомерного (на основаниях допускаемых законом) изъятия имущества собственником.
ПОУ – это право учреждения или казенного предприятия владеть, пользоваться и распоряжаться закрепленным за ним имуществом собственника в пределах, установленных законом, в соответствии с целями его деятельности, заданиями собственника и назначением имущества. Субъекты – унитарные (казенные) предприятия (коммерческие) и учреждения (финансируемые собственником НКО). ПОУ носит строго целевой характер функций, специальное целевое назначение отдельных частей имущества (распределяемое для целей учета в специальные фонды). Собственник вправе изъять без согласия ЮЛ излишнее, не используемое или используемое не по назначению имущество. Собственник несет субсидиарную ответственность по долгам созданных им учреждений или КП. КП вправе распоряжаться только произведенной им готовой продукцией, и не имеет такого права в отношении НД и Д имущества. Учреждение прямо лишено права распоряжаться имуществом. ДС расходуются строго по смете. Доходы, полученные от деятельности «приносящей доход» учитываются на отдельном балансе и учреждение самостоятельно распоряжается ими.
74. Система вещных прав на землю
Право собственности.
Собственник земельного участка имеет право: 1) свободно владеть, пользоваться и распоряжаться землёй в той мере, в которой это разрешено законом, 2) продать, подарить или сдать в аренду, если земля это не исключена из оборота и не ограничена в обороте, 3) использовать его, не нарушая закон, (почвенный слой и замкнутые водоёмы, лес и растения, и всё, что находится над и под поверхностью участка). Пользование земельным участком может быть ограничено в установленном законе порядке назначения земли (с/х или иное). Границы участка определяются органами по земельным ресурсам, на основе выдаваемых собственнику документов. 4) возводить на участке здания и сооружения, а так же не нарушая правил и законов распоряжаться, пользоваться и владеть этими постройками на праве собственности.
Право пожизненного наследуемого владения.
Это право (пожизненное наследуемое владение земельным участком, находящимся в мун или гос собственности) приобретается на основании земельного законодательства. Владелец земельного участка вправе: 1) владеть и пользоваться участком, передавать его по наследству, 2) возведение на участке недвижимости с приобретением на неё права собственности, если условиями пользования земельными участками не установлено иное, 3) передача участка в аренду или безвозмездное срочное пользование. Продажа участка, залог и другие отчуждательные сделки не допускаются.
Право постоянного (бессрочного) пользования.
Право постоянного пользования земельным участком, находящимся в гос или мун собственности, предоставляется гражданам или юр лицам на основании решения уполномоченного органа. Лицо имеет право: 1) владения и пользования участком в соответствии с законом и актом о предоставлении участка, 2) самостоятельное использования участка в целях, для которых он предоставлен, включая безвозмездные здания и сооружения для себя, которые становятся его собственностью, 3) передать, с согласия собственника, участок в аренду или безвозмездное пользование. В определённых случаях, если была сооружена недвижимость на этом участке, то она может переходить в права собственности и собственник имеет право постоянного пользования земельным участком, на котором расположено это имущество.
Сервитут.
Это право ограниченного пользования чужим земельным участком. Собственник недвижимого имущества вправе требовать предоставления сервитута от собственника другого земельного участка (соседнего). Устанавливается: 1) для обеспечения прохода, проезда через соседний участок, прокладки и эксплуатации ЛЭП, обеспечения водоснабжения и других нужд собственника, 2) по соглашению сторон (или судом), подлежит гос регистрации. За пользование участком устанавливается соразмерная плата, если иное не предусмотрено законом. Сервитут сохраняется при переходе прав на земельный участок к другому лицу. Прекращается в виду отпадения оснований, по которым он был установлен, по требованию собственника, если собственник не может пользоваться участком по назначению. Сервитутом может обременяться любое недвижимое имущество, ограничение пользования которым необходимо вне связи с пользованием земельным участком.
75. Понятие и виды сервитутов.
1. Ограниченное вещное право - это право не собственника в том или ином ограниченном законом отношении использовать чужое, обычно недвижимое, имущество в собственных интересах без участия собственника имущества (а иногда даже помимо его воли).
Признаки ограниченного вещного права:
• это право на вещь, находящуюся в собственности другого лица;
• более узкий по сравнению с правом собственности характер;
• собственник вещи сохраняет все свои правомочия в отношении вещи, однако в ограниченном виде;
• ограниченное вещное право может включать как одно, так и все правомочия собственника (владение, пользование, распоряжение), но в более ограниченном виде;
• право следования ограниченного вещного права за вещью независимо от смены собственника веши (оно обременяет вещь и не прекращается при изменении ее собственника);
• объектом ограниченного вещного права обычно является недвижимость;
• исчерпывающий перечень ограниченных вещных прав и их содержания установлен законом, поэтому стороны не вправе самостоятельно менять содержание ограниченного вещного права.
*сервитуты - закрепленные за гражданами и юридическими лицами возможности пользования чужими земельными участками и иным недвижимым имуществом; публичные сервитуты устанавливаются в интересах неограниченного круга лиц (например, право пользования земельными участками, открытыми для общего пользования: улицами, парками и пр.); частные сервитуты устанавливаются в интересах конкретного лица по соглашению с собственником имущества или в судебном порядке (например, право прогона скота через чужой земельный участок);
Сервитуты могут иметь в кач-ве объекта земельные участки, а также другие объекты недвижимости,, например по ст. 277 ГК. Соответственно объектом сервитутов могут выступать здания, сооружения и другое недвижимое имущество, ограниченное пользование которым необходимо вне связи с пользованием земельным участком. Сервитут может устанавливаться для прокладки и эксплуатации линий связи и трубопроводов (ст. 274 п. 1) для строительства, для реконструкции и ремонта зданий, сооружений, транспортно инженерной инфраструктуры, работ по устройству подпорных стен и обычных стен (ст. 64 Градостроительный кодекс) - градостроительные сервитуты.
Водные сервитуты:
Водные сервитуты в виде прав на забор воды, осуществление паромных и лодочных переправ через водные объекты, по соглашению с их собственниками предусмотрено Водным К РФ (ст 43, ст 44).
Лесные сервитуты:
Предусмотрены Лесным К РФ, и предусмотрены в виде ограниченного права пользования участка леса.
Суть сервитута в том, что он обязывает собственника претерпевать определённые ограничения своих прав в виде обременения. В гражданском праве сервитут устанавливается по договору с собственником и могут быть установлены в принудительном порядке (судом).
Как правило сервитуты возмездные, могут быть как срочные так и постоянные.
Сервитуты на недвижимое имущество подлежат гос регистрации (в гос регистрационной палате). Вступает в силу с момента гос регистрации. Сервитут не должен погашать права собственности или лишить собственника имеющихся у него возможностей.
В противном случае возможно требовать отмены сервитута (ч2 ст 276 п2 ГК РФ).
76. Способы охраны и защиты права собственности и иных вещных прав.
Охрана экономических отношений собственности как материальной основы любого общественного строя является важнейшей задачей всякой правовой системы. Такая охрана осуществляется практически всеми отраслями права, в той или иной мере. Свои особые формы охраны данных отношений предусматривает и ГП. При этом различные нормы и институты ГП играют неодинаковую роль: одни охраняют отношения собственности путем их признания, другие обеспечивают необходимые условия реализации ВП, третьи устанавливают неблагоприятные последствия для нарушителей ВП. Поэтому различаются и понятия «охрана прав» и «защита прав». Гражданско-правовая охрана права собственности и иных ВП осуществляется с помощью всей совокупности ГПН, обеспечивающих нормальное и беспрепятственное развитие данных отношений.
Гражданско-правовая защита ПС и ИВП – более узкое понятие, применяемое только к случаям их нарушения. Она представляет собой совокупность гражданско-правовых способов (мер), которые могут быть применены к нарушителям отношений, оформляемых с помощью вещных прав. Таким образом, ЗПСиИВП является составной частью защиты ГП.
В зависимости от характера нарушения ВП и содержания предоставляемой защиты в ГП применяются различные способы, юридически обеспечивающие интересы собственника или иного субъекта ВП:
1) Вещно-правовые способы защиты применяются при непосредственном нарушении ПС или иного ОВП, имеют своим объектом только индивидуально-определенные вещи и осуществляются с помощью абсолютных исков (иски к любым нарушившим ВП 3 лицам): а) виндикационный иск (об истребовании имущества из чужого незаконного владения – «иск не владеющего вещью собственника к незаконно владеющему ею несобственнику"); б) негаторный иск («требование об устранении препятствий в осуществлении ПС, которые не связаны с лишением собственника владения его имуществом», например, ограничение доступа к имуществу);
2) Обязательно-правовые способы защиты ИП применяются в случае нарушения ВП косвенным способом, как последствие нарушения других, чаще всего обязательственных прав (арендатор, перевозчик, хранитель отказываются вернуть вещь собственнику или возвращают с повреждением). Такие способы носят относительный характер и могут иметь своим объектом любое имущество (включая как вещи, так и различные права).
3) Особым иском используемым обычно для защиты ПС, является требование об освобождении имущества из под ареста (об исключении имущества из описи). Арест имущества (опись и запрет им пользоваться) допускаются ГПК в качестве меры, обеспечивающей исполнение судебного решения или приговора о конфискации. Иногда в опись ошибочно включают вещи принадлежащие другим лицам, собственники которого вправе предъявить требование об освобождении этого имущества из-под ареста к должнику и к кредиторам (осужденному и государству). Это разновидность иска о признании права;
4) самостоятельную группу представляют иски к публичной власти, т.е. требования, предъявляемые к государственным органам (или ОМСУ): а) требования о полном возмещении убытков, причиненных частным лицам в результате незаконных действий (бездействия) госорганов, ОМСУ или их ДЛ, в т.ч. путем издания Н или НН (ненормативного) акта, противоречащего закону или иному НПА; б) требование о признании недействительным ННА ГО или ОМСУ, не соответствующего законы или иным НПА и нарушающего ВП или незаконно ограничивающего возможность его осуществления.
В случае когда публичная власть своими правомерными действиями ущемляет права собственников или иных субъектов ВП применяются специальные меры защиты (например, национализация, собственник должен подчиниться закону, но вправе требовать полной компенсации).
77. Условия предъявления и удовлетворения виндикационного иска
Зашита права собственности - это применение к лицу, нарушающему право собственности или препятствующему его осуществлению, установленных законом неблагоприятных мер (способов гражданско-правовой зашиты).
Виндикационный иск - иск невлалеюшего собственника к незаконно владеющему несобственнику об истребовании в натуре индивидуально-определенной вещи.
Виндикационный иск защищает правомочие владения собственника.
Предметом иска может быть только индивидуально-определенная вещь, сохранившаяся в натуре. Для удовлетворения иска собственник должен доказать наличие у него права собственности на истребуемую вещь. В случае удовлетворения виндикационного иска спорная вещь изымается у незаконного владельца и передается собственнику.
Если имущество возмездно приобретено у лица, которое не имело права его отчуждать, о чем приобретатель не знал и не мог знать (добросовестный приобретатель), то собственник вправе истребовать это имущество от приобретателя в случае, когда имущество утеряно собственником или лицом, которому имущество было передано собственником во владение, либо похищено у того или другого, либо выбыло из их владения иным путем помимо их воли.
Если имущество приобретено безвозмездно от лица, которое не имело права его отчуждать, собственник вправе истребовать имущество во всех случаях.
Деньги и ценные бумаги на предъявителя не могут быть истребованы от добросовестного приобретателя.
Добросовестный приобретатель вправе оставить у себя произведенные им отделимые улучшения имущества, а также получить компенсацию за произведенные им неотделимые улучшения.
78. Негаторный иск. Последствия прекращения права собственности в силу закона.
Зашита права собственности - это применение к лицу, нарушающему право собственности или препятствующему его осуществлению, установленных законом неблагоприятных мер (способов гражданско-правовой зашиты).
Негаторный иск - иск об устранении нарушений прав собственника, не связанных с лишением владения.
Объект негаторного иска - устранение длящегося правонарушения, продолжающегося к моменту подачи иска (исковая давность на указанные требования не распространяется). Примером такого правонарушения может служить возведение строения, которое препятствует свободному доступу собственника к принадлежащему ему земельному участку.
В случае удовлетворения иска суд обязывает нарушителя прекратить действия, препятствующие собственнику осуществлять свои права по использованию принадлежащего ему на праве собственности имущества.
Условия удовлетворения негаторного иска:
1) бесспорность прав собственника;
2) незаконность действий, нарушающих права собственника.
В случае принятия РФ закона, прекращающего право собственности, убытки, причиненные собственнику в результате принятия этого акта, в том числе стоимость имущества, возмещаются гос-ом. Споры о возмещении убытков разрешаются судом.
79. Понятие и значение обязательства
Обязательственное право представляет собой подотрасль гражданского права, регулирующую экономический оборот (товарообмен), т.е. отношения по переходу от одних лиц к другим материальных и иных благ, имеющих экономическую форму товара. Как часть ГП ОП имеет предметом определенные имущественные отношения. Обязательство в самом общем виде представляет собой взаимоотношение участников экономического оборота (товарообмена), урегулированные нормами обязательственного права, т.е. одну из разновидностей гражданских правоотношений.
Содержание обязательственного права составляют права и обязанности его сторон (участников): кредитор или веритель (управомоченная сторона (субъект) обязательства); дебитор или должник (контрагент кредитора, т.е. лицо, обязанное к выполнению долга); долг (субъективная обязанность должника по совершению каких-нибудь действий); право требование (субъективное право верителя); предмет обязательства (конкретные действия участников – передача имущество, выполнение работ, оказание услуг и т.п.).
Обязательство в ГП представляет собой оформляющее акт товарообмена относительное гражданское правоотношение, в котором один участник (должник) обязан совершить в пользу другого участника (кредитора) определенное действие имущественного характера либо воздержаться от такого действия, а кредитор вправе требовать от должника исполнения его обязанности (ст.307).
1. По соотношению прав и обязанностей сторон выделяют:
- односторонние обязательства, когда у одной стороны только право, а у другой только обязанность (например, обязательства из договора займа);
- взаимные обязательства, когда каждая сторона наделена одновременно и правами и обязанностями.
2. По степени определенности обязанности должника выделяют:
- обязательства со строго определенной обязанностью должника;
- альтернативные обязательства, исполнение которых возможно путем совершения одного из перечисленных в условиях обязательства действий (обычно по выбору должника);
- факультативные обязательства, когда должник обязан совершить определенное действие, а в случае невозможности его совершения - другое, предусмотренное обязательством.
3. Обязательства строго личного характера, в которых не допускается замена стороны (например, авторский договор на написание книги определенным лицом).
4. По основанию возникновения обязательства делят на:
- договорные, возникшие из договоров;
- внедоговорные, возникшие из причинения вреда или неосновательного обогащения;
- обязательства из односторонних волевых актов (например, публичные торги).
5. По степени самостоятельности обязательства делят на:
- главные (основные) обязательства;
- дополнительные (акцессорные), заключенные для обеспечения исполнения основных обязательств (неустойка, залог, задаток и пр.).
80. Субъекты обязательственных правоотношений
81. Множественность лиц в обязательстве.
1. Субъекты обязательства:
должник - лицо, несущее обязанность;
кредитор - лицо, обладающее правом.
2. Обязательство со множественностью лиц - это обязательство, в котором на стороне должника или кредитора выступает несколько лиц.
3. Виды множественности лиц в обязательстве:
активная (несколько лиц на стороне кредитора);
пассивная (несколько лиц на стороне должника);
смешанная.
4. Виды обязательств со множественностью лиц:
долевые;
солидарные;
субсидиарные.
5. Любое обязательство со множественностью лиц считается долевым, если законом, иными правовыми актами или условиями обязательства не установлено иное.
В долевом обязательстве каждый из кредиторов имеет право требовать исполнения, а каждый должник обязан исполнить обязательство в падающей на него доле. Если не установлено иное, все доли признаются равными.
6. Законом или договором могут быть установлены солидарные обязанности или требования (например, в случае неделимости предмета обязательства). В случае солидарной обязанности должников кредитор вправе требовать:
исполнения обязательства от всех должников совместно;
исполнения обязательства от любого из них в отдельности (как полностью, так и в части долга);
возмещения недополученного у одного из должников от остальных солидарных должников.
Исполнение солидарной обязанности полностью одним из должников освобождает остальных от исполнения обязательства кредитору. Должник, исполнивший солидарную обязанность, имеет право регрессного требования к остальным должникам в равных долях за вычетом своей доли. Отличительные черты солидарного требования кредиторов:
любой кредитор вправе предъявить должнику требование в полном объеме;
до предъявления такого требования должник вправе исполнить обязательство любому из кредиторов по своему усмотрению;
исполнение обязательства полностью одному из кредиторов освобождает должника от исполнения остальным;
кредитор, получивший исполнение обязательства, обязан возместить причитающееся другим кредитором в равных долях, если иное не вытекает из отношений между ними (например, из соглашения об ином распределении долей).
7. В силу субсиднарного обязательства дополнительный должник обязан исполнить обязательство в случае, если основной должник отказался выполнить требование кредитора или кредитор не получил от него в разумный срок ответ на предъявленное требование (ст. 199 ГК). Субсидиарная ответственность может быть установлена законом, иными правовыми актами или соглашением сторон.
82. Основания возникновения обязательств.
Для квалификации ПО в качестве обязательственного, прежде всего, необходимо установить основания его возникновения:
а) Договор собственников вещей или иных законных владельцев имущества (обладатели авторских, патентных и иных исключительных прав) – обычное, чаще всего встречающееся основание нормального товарообмена, а договорные обязательства – основную разновидность обязательств.
б) Односторонние сделки являются другим основанием возникновения ОП, в том числе и из сделок, не предусмотренных законом, но не противоречащим ему и порождающих ГП и ГО в силу общих начал и смысла ГЗ.
в) В ряде случаев основаниями возникновения обязательств становятся акты публичной власти: а) административные акты ГО и ОМСУ ненормативного (индивидуального) действия, если они прямо названы в этом качестве законом (решения об изъятии у ЧС земельного участка – О по выкупу или продаже с торгов, решение о реквизиции вещи у ЧС – О по оплате стоимости). Принятие ГО или ОМСУ акта не соответствующему закону может стать основанием возникновения деликтного обязательства; б) судебные решения, которые также порождают обязательства.
г) Обязательства возникают и в связи с совершением неправомерных действий по причинению вреда другому лицу или неосновательному обогащению за счет другого лица. Существо этих обязательств составляет обязанность компенсации причиненного вреда или возврата неосновательного приобретенного имущества, которая всегда носит имущественный характер, включая и случаи возмещения морального вреда. Такие обязательства могут возникать в результате действий Г, ЮЛ и органов ПВ.
д) Иногда обязательства возникают в следствии таких ЮФ, как юридические поступки (действия), называемые в ГЗ «иными действиями Г и ЮЛ», т.е. не являющихся сделками. Это находка или обнаружение клада (порождающие О по возврату найденной вещи или по передаче клада или его части собственнику имущества, где был обнаружен клад, о возмещения понесенных расходов и в отдельных случая – по дополнительному вознаграждению.
е) Основаниями возникновения обязательств могут стать не зависящие от воли людей ЮФ – события, например, открытие навигации – начало исполнения О по речной перевозке или наступление страхового случая при наступлении стихийного бедствия.
ЮФ – события и поступки не являются распространенными основаниями возникновения обязательств
83. Система обязательств.
Обязательством называется гражданское правоотношение, в силу которого 1 лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитор) определённые действия, а именно: передать имущество, выполнить работу, уплатить деньги и т.п. или воздержаться от определённого действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнение его обязанности. Ст 307 ГК РФ.
Обязательство представляют собой наиболее распространённый вид гражданских правоотношений. Иногда термин обязательство употребляется для обозначения конкретной обязанности лица совершить определённые действия.
Обязательство отличаются от других гр правоотношений:
1) сторонами обязательства являются всегда строго определённые лица (кредитор - это сторона уполномоченная требовать совершения определённых действий, должник - сторона обязанная совершить определённые действия или воздержаться от определенных действий). Данные отношения являются относительными правоотношениями.
2) содержанием обязательства являются права и обязанности его субъектов (ст 307 ГК РФ), при чём обязательственные правоотношения представляют собой единство обязанностей и правомочия. Обязательство в большинстве случаев - это правоотношение включающее совокупность прав и обязанностей его участников. Большинство обязательств представляют собой имущественные отношения. А могут быть обязательства и не имущественного характера - Н: договор поручения, который может, носит безвозмездный характер.
3) объектами обязательств могут быть (по ст 307 ГК РФ) только определённые действия, а именно: определённые действия по передачи имущества, уплате денег, выполнению работ, оказанию услуг и т.д. А так же воздержание от определённых действий.
Этот объект направлен на какую-либо вещь или нематериальное благо. Предмет обязательства - конкретные вещи, то на что направлено действие.
84. Принципы исполнения обязательств.
Исполнение обязательства состоит в совершении должником в пользу кредитора конкретного действия, составляющего предмет обязательства, либо в воздержании от определенных обязательством действий. Такое поведение должника должно в точности соответствовать всем условиям обязательства, определенным договором.
Законом или НПА, а также другими требованиями законодательства и обычаями делового оборота. Исполнение, произведенное должником кредитору обусловленном в их договоре, указанным в законе или соответствующим обычаям способом в установленные сроки и в надлежащем месте, признается надлежащим.
Надлежащее исполнение во всех случаях освобождает должника от его обязанностей и прекращает обязательство. Исполнение обязательства как правомерное и волевое действие должника, направленное на прекращение имеющейся у него обязанности, представляет собой сделку, причем часто одностороннюю.
Принципы исполнения обязательств: а) принцип надлежащего исполнения (соблюдение договорной дисциплины и действующего законодательства); б) принцип недопустимости одностороннего отказа от исполнения обязательства (запрет на односторонний отказ от исполнения обязательств, а для договорных – запрет одностороннего изменения условий договора); в) принцип реального исполнения (совершение именно тех действий (бездействия), которые предусмотрены содержанием обязательства); г) принцип разумности и добросовестности (общие принципы осуществления ГП и исполнения О – разумный срок, разумная цена, разумные меры); д) принцип добросовестности и честной деловой практики (МНО); е) принцип взаимного сотрудничества сторон (МНО).
85. Субъекты исполнения обязательств.
Исполнение обязательства состоит в совершении должником в пользу кредитора конкретного действия, составляющего предмет обязательства, либо в воздержании от определенных обязательством действий. Такое поведение должника должно в точности соответствовать всем условиям обязательства, определенным договором.
Законом или НПА, а также другими требованиями законодательства и обычаями делового оборота. Исполнение, произведенное должником кредитору обусловленном в их договоре, указанным в законе или соответствующим обычаям способом в установленные сроки и в надлежащем месте, признается надлежащим.
Надлежащее исполнение во всех случаях освобождает должника от его обязанностей и прекращает обязательство. Исполнение обязательства как правомерное и волевое действие должника, направленное на прекращение имеющейся у него обязанности, представляет собой сделку, причем часто одностороннюю.
Субъектом исполнения обязательства является должник. Обычно предполагается, что он сам исполняет лежащий на нем долг, но во многих обязательствах допускается перепоручение исполнения, т.е. возложение должником исполнения своего обязательства на третье лицо, которое производит исполнение либо непосредственно кредитору, либо должнику. Должник при этом не выбывает из обязательства, оставаясь полностью ответственным перед кредитором за надлежащее исполнение обязательства. Должник обязан произвести исполнение надлежащему лицу (кредитору) и вправе специально удостовериться в этом. По указанию кредитора допускается переадресование исполнения обязательства вместо кредитора другому лицу. При этом 3 лицо не приобретает никаких прав требования в отношении должника, что отличает данную ситуацию от договорного обязательства , заранее заключенного в пользу другого лица. Предмет исполнения должен быть либо точно определенным, либо определимым (исходя из содержания обязательства и указаний закона), иначе исполнение становится затруднительным или невозможным.
86. Перемена лиц в обязательстве
В период действия обязательств по общему правило возможна замена участвующих в нем лиц при сохранении самого обязательства. Это перемена кредитора (правопреемство кредитора) – уступка права требования и перемена должника (правопреемство должника) – перевод долга. Такая замена участников не только может осуществляться по соглашению сторон, но и непосредственно предусматривается законом (ст.387).
В тоже время замена участвующих лиц в обязательстве допускается не всегда: прежде всего это касается обязательств строго личного характера (возмещение вреда); замена кредитора может быть запрещена законом, иными НПА или соглашением сторон и т.д. Уступка права требования может совершаться в форме цессии, а также суброгации.
Цессия представляет собой акт передачи (уступки) права в силу заключенной между прежним кредитором (цедентом) и новым кредитором (цессионарием) сделки либо на основании иных предусмотренных непосредственно законом юридических фактов, приводящих к замене кредитора в обязательстве. Согласно ГК РФ уступка требования является формой перемены лиц в обязательстве - именно так называется гл.24 ГК. При несоблюдении этого договор может быть признан недействительным. Критерии договора уступки требования: а) уступка требования происходит по сделке, нет сделки - нет и уступки требования; б) согласно ст.384 право первоначального кредитора переходит к новому кредитору в том объеме и на тех условиях, которые существовали к моменту перехода прав. В соответствии с этим, первоначальный кредитор, выбывая из обязательства должен передать новому кредитору все документы по основному обязательству; в) правила уступки требования не могут быть применены к обязательству, имеющему длящийся характер, поскольку вследствие его длительности в нем, несмотря на частичное исполнение, “сохраняется тот же состав лиц ... и основания возникновения правоотношений между ними. Поскольку основное обязательство не прекратилось, не может быть произведена уступка требования по нему”. Это делает невозможной уступку требования в рамках генерального договора или в ситуации, когда первоначальный кредитор является монополистом на поставку продукции (оказание услуг. Согласие должника не требуется, но желательно. Т.к. он имеет право выполнить обязательство по отношению к первоначальному кредитору.
Суброгация – один из случаев уступки права, возникающей в силу закона и состоящей в переходе к новому кредитору требований в размере реально произведенной за них оплаты (или иного исполнения). Характерно для страхового дела, когда к страховщику, выплатившему возмещение застрахованному лицу, переходит право требования к лицу, ответственному за причинение ущерба, но в пределах фактически выплаченной суммы. Наступает только в силу указанных в законе ЮФ, а не по соглашению сторон.
При переводе долга в обязательстве происходит замена должника, что не всегда безразлично кредитору, т.к. новый должник может оказаться неисправным, неплатежеспособным и т.д. Поэтому закон требует обязательного согласия кредитора на замену должника. Как и цессия, перевод долга может осуществляться как на основании договора (сделки), так и в силу ЮФ, прямо указанных в законе. По форме это многостороння сделка, требующая соглашения обоих должников и кредитора.
87. Место исполнения обязательства
Исполнение обязательства состоит в совершении должником в пользу кредитора конкретного действия, составляющего предмет обязательства, либо в воздержании от определенных обязательством действий. Такое поведение должника должно в точности соответствовать всем условиям обязательства, определенным договором.
Законом или НПА, а также другими требованиями законодательства и обычаями делового оборота. Исполнение, произведенное должником кредитору обусловленном в их договоре, указанным в законе или соответствующим обычаям способом в установленные сроки и в надлежащем месте, признается надлежащим.
Надлежащее исполнение во всех случаях освобождает должника от его обязанностей и прекращает обязательство. Исполнение обязательства как правомерное и волевое действие должника, направленное на прекращение имеющейся у него обязанности, представляет собой сделку, причем часто одностороннюю.
Место исполнения обязательства определяется законом или договором, а также может вытекать из обычаев делового оборота или существа обязательства (обязательство по передаче вещи - место нахождения продавца или покупателя; кредитные обязательства – в месте нахождения банка). В тех случаях, когда место исполнения обязательства невозможно определить, исполнение производится в месте определяемом ГЗ (ст.316): а) О по передаче недвижимости – в месте нахождения НД; б) О по передаче вещей (товаров), предусматривающих их перевозку – место сдачи перевозчику, а для О в сфере предпринимательской деятельности – известное кредитору место изготовления или хранения имущества; в) для денежных О – место нахождения (жительства) кредитора; г0 для всех иных О – место нахождения (жительства) должника.
88. Срок исполнения обязательства
Исполнение обязательства состоит в совершении должником в пользу кредитора конкретного действия, составляющего предмет обязательства, либо в воздержании от определенных обязательством действий. Такое поведение должника должно в точности соответствовать всем условиям обязательства, определенным договором.
Законом или НПА, а также другими требованиями законодательства и обычаями делового оборота. Исполнение, произведенное должником кредитору обусловленном в их договоре, указанным в законе или соответствующим обычаям способом в установленные сроки и в надлежащем месте, признается надлежащим.
Надлежащее исполнение во всех случаях освобождает должника от его обязанностей и прекращает обязательство. Исполнение обязательства как правомерное и волевое действие должника, направленное на прекращение имеющейся у него обязанности, представляет собой сделку, причем часто одностороннюю.
Срок исполнения обязательства может предусматриваться в виде конкретной даты (дня) или периода времени, в течении которого оно подлежит исполнению. В последнем случае исполнение может последовать в любой момент (ежемесячные поставки в течение года – в любой день соответствующего месяца). При невозможности установления точного срока исполнения обязательство подлежит исполнению в разумный срок после его возникновения, который определяется существом обязательства и обычаями делового оборота. Срок исполнения может быть определен моментом востребования (договор хранения и банковского вклада). Отдельными видами договоров может быть предусмотрен определенный льготный срок для исполнения обязательства с момента предъявления кредитором требования об его исполнении (договор займа с неопределенным сроком – 30 дней). Досрочное исполнение должником своего обязательства допустимо в качестве общего правила, если иное не вытекает из законодательства, условий обязательства или его существа. Просрочка в исполнении обязательства должником влечет его ответственность за возникшие у кредитора убытки.
89. Способ исполнения обязательства.
Исполнение обязательства состоит в совершении должником в пользу кредитора конкретного действия, составляющего предмет обязательства, либо в воздержании от определенных обязательством действий. Такое поведение должника должно в точности соответствовать всем условиям обязательства, определенным договором.
Надлежащее исполнение во всех случаях освобождает должника от его обязанностей и прекращает обязательство. Исполнение обязательства как правомерное и волевое действие должника, направленное на прекращение имеющейся у него обязанности, представляет собой сделку, причем часто одностороннюю.
Исполнения по частям: кредитор вправе не принимать исполнения по частям, если иное не предусмотрено законом, условием обязательства и не вытекает из обычаев делового оборота и существа обязательства. Исполнение внесением долга в депозит: должник вправе внести деньги или ценные бумаги в депозит нотариуса, а в случаях установленных законом, в депозит суда, если обязательство не может быть исполнено должником вследствие: 1) отсутствие кредитора в месте исполнения обязательства, 2) недееспособности кредитора и отсутствие у него представителя, 3) отсутствие определённости того, кто является кредитором, 4) уклонение кредитора от принятия обязательства или иной отсрочки с его сторона.
90. Понятие обеспечения исполнения обязательств. Система способов обеспечения исполнения.
1. Способы обеспечения исполнения обязательств - это предусмотренные законом или договором специальные меры, стимулирующие должника к надлежащему исполнению обязательства под угрозой наступления определенных неблагоприятных последствий путем наделения кредитора дополнительными правами по предупреждению или устранению неблагоприятных для него последствий на случай неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства.
2. Признаки способов обеспечения исполнения обязательств:
• имущественный характер;
• обеспечивают интерес кредитора и направлены на исполнение обязательства;
• устанавливаются либо на основании закона, либо по соглашению сторон;
• дополнительный {акцессорный) характер, то есть они обеспечивают исполнение основного обязательства, поэтому прекращение или недействительность основного обязательства влечет прекращение или недействительность его обеспечения (за исключением банковской гарантии);
• они применяются вне зависимости от того, причинены ли неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательства убытки кредитору или нет;
• возможность их применения обычно не зависит от наличия у должника имущества, на которое может быть обращено взыскание.
3. Виды способов обеспечения исполнения обязательств:
Виды способов обеспечения обязательств:
а) Акцессорные способы, т.е. дополнительные (задаток, поручительство, залог, удержание). Соглашение об установлении одного из названных способов ОИО порождает принадлежностное (акцессорное) обязательство, призванное обеспечить исполнение основного (главного) обязательства. Правила: а) недействительность основного О влечет НД дополнительного; б) НД соглашения об обеспечение ИО не влечет НД самого обязательства; в) при переходе права требования к новому кредитору переходят права, обеспечивающие исполнение основного обязательства.
б) Неакцессорные способы – это такие обязательства, которые не зависят от основного обязательства, в обеспечение которого они выданы (банковская гарантия). Такие обязательства просто являются взаимосвязанными с основными. Обеспечительное обязательство действительно. Даже в случае признания НД основного.
в) Меры оперативного воздействия – это реально закрепленные в ГЗ или в договоре правовые конструкции обеспечивающие исполнение обязательств (односторонний отказ от нарушенного другой стороной договора, задержка выдачи груза до полной оплаты).
г) Гарантийная передача права собственности (в зарубежном праве), при которой право собственности на определенные вещи временно передается кредитору в обеспечение погашения долга, а при надлежащем исполнении обязательства, ПС возвращается должнику.
д) Договор репо – это сделка купли-продажи ЦБ, содержащая обязательство продавца выкупить их обратно в определенный срок по заранее фиксированной цене (цены фиксируются так, что продажная цена является суммой кредита, а выкупная – суммой кредита и процентов).
е) Сделки совершенные под отлагательным условием, например, в целях обеспечения ИО по кредитному договору заемщик продает кредитору под отлагательное условие определенное имущество, которое переходит в собственность кредитора при условии неисполнения заемщиком-продавцом своих обязательств по кредитному договору (договора цессии, аренды, доверительного управления имуществом).
ж) Разнообразные конструкции предварительного договора купли-продажи. Цессии, залога, аренды, доверительного управления и т.п., заключаемые как под условием, так и без такового.
91. Понятие, функции и виды неустойки.
Неустойкой (штрафом, пеней) признается опред.ая зак.ом или дог-ром ден-ая сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисп-я или ненадлежащего исп-я обязат-ва, в частности, в случае просрочки исп-я. В зависимости от осн-й установления различают зак.ную и дог-рную неустойку.
Договорную неустойку устанавл.ют сами стороны. К зак.ной относится неустойка, устанавл.емая зак.ом. Применение зак.ной неустойки не зависит от воли сторон. Законная неустойка подлежит применению в случаях, когда условие о неустойке не включено в дог-р или размер дог-рной неустойки меньше размера неустойки, установленной зак.ом. Стороны не могут своим соглашением уменьшить размер зак.ной неустойки, но при отсутствии прямого запрета в зак.е могут увеличить размер зак.ной неустойки (Ст. 332 ГК).
Неустойка - весьма распространенный способ обеспеч-я исп-я обязат-в, но вместе с тем это и мера гр.о-пр.вой отв-и. Основания возникновения обязанности по уплате неустойки совпадают с осн-ями возложения на должника гр.о-пр.вой отв-и. Кредитор не вправе требовать уплаты неустойки, если должник не несет отв-и за нарушение обязат-ва. Если зак.ом или дог-ром не предусм-о иное, лицо, нарушившее обязат-во при осущ-и предпринимательской деятельности, несет отв-ь, если не докажет что это произошло вследствие непреодолимой силы (Ст. 401 ГК).
В зависимости от возможности сочетания неустойки с возмещением убытков зак. различает 4 вида неустойки: зачетную, штрафную, исключительную и альтернативную (Ст. 394 ГК). Зачетная неустойка позволяет кредитору помимо неустойки требовать возмещения убытков в части, не покрытой неустойкой, т.е. с зачетом неустойки. Неустойка считается зачетной во всех случаях, если зак.ом или дог-ром не предусм-о иное, и является наи> часто употребляемым видом неустойки. При штрафной неустойке кредитор вправе требовать возмещения в полном объеме причиненных убытков и, сверх того, уплаты неустойки. Это наи> строгий вид неустойки, используемый за наи> грубые и значительные нарушения обязат-в, напр., при некачественной поставке продукции и товаров массового потребления. Исключительная неустойка, в отличие от штрафной, устраняет пр. на взыскание убытков. Такая неустойка взыскивается, в частности, с органов транспорта и связи за нарушение обязат-в по доставке грузов или корреспонденции. Наконец, альтернативная неустойка предусматривает пр. потерпевшей стороны взыскать либо неустойку, либо убытки.
92. Задаток. Отличие от аванса.
ЗАДАТОК
Задаток - ден-ая сумма, выдаваемая одной из договаривающихся сторон в счет причитающихся с нее по дог-ру платежей др. стороне, в доказательство заключения дог-ра и в обеспеч-е его исп-я (п. 1 Ст. 380 ГК).
Задатком чаще всего обеспечиваются обязат-ва м/у гражданами (дог-ры аренды дачных и жилых помещений, купля-продажа и пр.), хотя нет осн-й для исключения задатка из числа способов обеспеч-я обязат-в, складывающихся м/у юр-ими лицами различ.ых организационно-пр.вых форм.
Соглашение о задатке независимо от суммы задатка должно быть совершено в письменной форме, в противном случае эти деньги будут считаться авансом. В отнош-ях по поводу задатка участвуют стороны основного обязат-ва: должник - задаткодатель и кредитор - задаткополуча-тель. Задаток выполняет три функции: платежную (выдаётся в счёт обязательных платежей, по основному обязательству), удостоверительную (исполняя передачей задатка всё основное обязательтсво или его часть, должник подтверждает наличие обязательства) и обеспечительную (зачитывается в счёт основного обязательтсва и в этой части гарантирует, обеспечение его исполнения), компенсационная (сторона, ответсвенная за не исполнение договора, обязана возместить другой стороне убытки, с зачётом суммы задатка, если иное не предусмотрено договором.).
Действующим ГК введено новое правило, согласно кот. задаток должен быть возвращен, если основное обязат-во прекращено до его исп-я по соглашению сторон либо вследствие невозможности исп-я по обстоятельствам, не зависящим от сторон (п. 1 Ст. 381 ГК). Отсутствие вины сторон и прекращение основного обязат-ва делают бессмысленным существование обеспечительных обязат-в вообще и задатка в частности. Оставление задатка у стороны, получившей его, приводило бы к неосновательному ее обогащению.
93. Понятие, основание возникновения и виды залога. Правовая природа залога.
Залог – правоотношение, в котором кредитор (залогодержатель) при неисполнении или ненадлежащем исполнении обеспеченного залогом обязательства имеет право получить удовлетворение из стоимости заложенного имущества преимущественно перед другими кредиторами, за изъятиями, установленными законом.
Субъекты залогового ПО: залогодатель (лицо, предоставившее имущество в залог) и залогодержатель (лицо, принявшее имущество в залог). В их качестве могут выступать Ю и ФЛ. Залогодержателем может быть только кредитор, их личности совпадают во всех случаях. В случаях, когда предметом залога выступает имущество 3 лица, договор залога заключается от имени собственника имущества, а не от имени должника.
С юридической точки зрения реальный кредит при залоге означает установление юридической связи залогодержателя с чужим имуществом, благодаря которой залогодержатель имеет возможность извлечь из заложенного имущества его ценность независимо от воли должника.
По общему принципу залоговое правоотношение является акцессорным, т.е. может существовать, только пока существует обеспечиваемое (основное) обязательство, прекращение которого влечет прекращение залога. Требование, обеспечиваемое залогом, должно носить денежный характер и ГЗ устанавливает, если иное не предусмотрено договором, что залогом обеспечивается требование в том объеме, какой оно имеет к моменту удовлетворения, в частности проценты, неустойку, возмещение убытков, причиненных просрочкой исполнения, а также возмещения расходов залогодержателя по содержанию залога и расходов по взысканию.
Основания залога: на основании закона (товар проданный в кредит по договору купли-продажи, недвижимость приобретенная в счет кредита банка); морской залог (требования связанные с работой на судне по МН Конвенции); в силу договора (существенные условия: предмет, его оценка, размер и срок исполнения обязательства, указание стороны, у которой находится заложенное имущество).
Виды залога: а) Заклад – предполагает передачу заложенного имущества залогодержателю (как правило, движимого имущества). При этом важно, что «заимодавец, приобретая в свои руки заложенную вещь, не владеет ею и не пользуется, но только удерживает ее у себя, становится ее оберегателем, следовательно, должен сохранить ее в целости под собственную ответственность». Залогодатель имеет право требовать возвращения вещи по исполнению обязательства, в т.ч. и досрочном.; б) Залог без передачи имущества залогодержателю – это доминирующая форма залога, т.к. в принципе по действующему законодательству заложенное имущество остается у залогодателя, если иное не предусмотрено договором.
Подвиды залога: а) ипотека – залог недвижимости, ЦБ и имущественных прав; б) залог товаров в обороте; залог вещей в ломбарде; г) твердый залог – оставление залога у залогодателя с наложением знаков свидетельствующих о залоге («под замком и печатью залогодержателя»).
94. Особенности ипотеки, залога товаров в обороте, залога вещей в ломбарде.
Залог недвиж. имущ-ва (ипотека) устанавливается на осн-нии договора м/у залогодателем и залогодержателем.
Залогодержатель - кредитор по кредит. договору или иному обяз-ву, обеспеченному ипотекой (основному обязательству), имеет пр. на удов-ние своего ден. требования к должнику по этому обяз-ву за счет залож. недвиж. имущ-ва залогодателя, преимущественно перед другими кредиторами залогодателя за изъятиями, установленными законом. Залогодателем может быть как должник, так и третье лицо.
Имущество, на которое установлена ипотека, остается во владении и пользовании залогодателя.
2. Договор об ипотеке заключается в виде закладной. Закладная должна быть нотариально удостоверена и подлежит государственной регистрации.
Несоблюдение нотариальной формы закладной или требования о ее государственной регистрации влечет недействительность договора об ипотеке.
Договор об ипотеке вступает в силу с момента регистрации закладной.
3. Ипотека может быть установлена на любое недвижимое имущество, которое залогодатель вправе продавать или отчуждать иным образом.
Ипотека не допускается в отношении имущества, на которое по закону не может быть обращено взыскание.
4. Если на отчуждение имущества требуется согласие или разрешение другого лица или органа управления, то такое же согласие или разрешение необходимо для ипотеки этого имущества.
5. Ипотека может быть установлена на:
земельные участки, в том числе участки из состава земель сельскохозяйственного назначения;
предприятия, здания, сооружения и иное недвижимое имущество, используемое в предпринимательской деятельности; жилые дома и квартиры; иное недвижимое имущество.
6. На имущество, находящееся в общей совместной собственности (без определения доли каждого из сособственников), ипотека может быть установлена лишь при наличии письменного согласия всех сособственников.
Участник общей долевой собственности может заложить свою долю в праве на общее имущество без согласия других сособственников. В случае обращения взыскания по требованию залогодержателя на эту долю при ее продаже применяются правила гражданского законодательства о преимущественном праве покупки, принадлежащем остальным собственникам.
7. Ипотека может быть установлена в обеспечение любого денежного обязательства, в том числе обязательства, основанного на займе, купле-продаже, найме, подряде, ином договоре, причинении вреда, если иное не предусмотрено законом.
8. Ипотека обеспечивает уплату залогодержателю основной суммы долга по кредитному договору или иному основному обязательству полностью либо в части, предусмотренной закладной.
Если в закладной не предусмотрено иное, ипотека обеспечивает также уплату залогодержателю сумм, причитающихся ему:
1) в возмещение убытков или в качестве неустойки (штрафа, пени) вследствие просрочки исполнения или иного ненадлежащего исполнения основного обязательства;
2) в виде процентов за пользование чужими средствами, предусмотренных кредитным или иным договором либо законом;
3) в возмещение судебных и иных расходов, вызванных обращением взыскания на предмет ипотеки;
4) в возмещение расходов по реализации предмета ипотеки.
9. Если залогодержатель в соответствии с условиями закладной или в силу необходимости вынужден нести расходы по содержанию и охране предмета ипотеки либо погашению задолженности залогодателя по связанным с этим имуществом налогам и коммунальным платежам, возмещение залогодержателю таких необходимых расходов обеспечивается за счет стоимости предмета ипотеки.
95. Понятие и функции удержания, его правомерность.
Суть удержания как способа сост. в том, что кредитор, у которого находится вещь, подлежащая передаче должнику либо лицу, указанному должником, вправе в случае неисп-я должником в срок обязат-ва по оплате этой вещи или возмещению кредитору связанных с нею издержек и др. убытков удерживать ее до тех пор, пока соответствующее обязат-во не будет исполнено (п. 1 Ст. 359 ГК). Кредитор может удерживать находящуюся у него вещь, несмотря на то, что после того, как эта вещь поступила во владение кредитора, права на нее приобретены третьим лицом (п. 2 Ст. 359 ГК). К удержанию может прибегнуть комиссионер, кот. комитент не оплатит комиссионное вознаграждение; хранитель в отнош-и вещи, переданной ему на хранение, если поклажедатель уклоняется от уплаты вознаграждения или расходов, предусм-ных дог-ром.
Удержание, как способ обеспеч-я исп-я обязат-в, имеет много общего с залогом. В ряде случаев удержание перерастает в залог. Напр., при привлечении к отв-и за нарушение таможенных правил, когда стоимости находящегося под таможенным контролем имущ-а, подлежащего изъятию, оказывается недостаточно, с согласия таможенного органа РФ изъятие товаров и транспортных средств м/б заменено на их залог.
Однако в отличие от залога, устанавл.емого специальным соглашением сторон обычно в момент возникновения основного обязат-ва, необходимость применения удержания может появиться в случае неисп-я (ненадлежащего исп-я) обязат-ва, независимо от наличия условий об удержании в основном или доп-ом соглашении.
В залоговом обязат-ве уже в момент его соверш-я фиксируется опред.ое имущ-о, за счет которого при необходимости будет удовлетворяться основное требование. Имущество, обремененное залогом, может оставаться у залогодателя, а может передаваться залогодержателю. При удержании же вещь во всех случаях находится у кредитора, причем не в связи с заключением обеспечительного обязат-ва. Пр. на применение такого способа обеспеч-я исп-я, как удержание, кредитору предоставляется зак.-вом.
96. Возникновение и прекращение отношений поручительства. Ответственность поручителя.
По дог-ру поручит-ва поручитель обязывается перед кредитором др. лица отвечать за исп-е последним его обязат-ва полностью или в части. Договор поручит-ва м/б заключен также для обеспеч-я обязат-ва, которое возникнет в будущем (Ст. 361 ГК). Договор поручит-ва заключается м/у кредитором по основному обязат-ву и поручителем. Договор подлежит обязат.ому письменному оформлению. Несоблюдение письменной формы влечет недействит-ость дог-ра поручит-ва. Если отнош-я поручит-ва не оформлены подписанным двумя сторонами дог-ром, то доказательством заключения такого дог-ра может явиться письменное сообщение поручителю от кредитора о принятии им полученного текста поручит-ва.
При поручит-ве ответственным перед кредитором за неисп-е основного обязат-ва становится наряду с должником еще и др. лицо - поручитель. Это создает для кредитора большую вероятность реал-ого удовлетворения его требований к должнику.
Поручительство является дог-ром и возникает в результате соглашения м/у кредитором должника и его поручителем. Действующее гр.ое зак.-во устанавл.ет ограничения для лиц, которые могут выступать в качестве поручителя в дог-ре поручит-ва. (не могут быть поручителями бюджетные организации, казенные предпр-я, за кот.и закрепляется имущ-о на праве опер-ого управления, филиалы и представительства, не являющиеся по зак.у юр-ими лицами).
ГК в1-ые определяет, что поручитель отвечает перед кредитором в том же объеме, что и должник. Так, если иное не предусм-о дог-ром поручит-ва, поручитель помимо основного долга обязан вернуть кредитору проценты за пользование кредитом, повышенные проценты в случае невозврата кредита в установленный дог-ром срок, а если неисп-е или ненадлежащее исп-е обязат-ва, обеспеченного поручит-вом, причинило кредитору убытки, поручитель обязан возместить эти убытки. Поручитель также несет отв-ь по возмещению кредитору судебных издержек, связанных со взысканием долга и др. убытков (п. 2 Ст. 363 ГК).
К поручит-ву применяются общие нормы гр.ого зак.-ва о дог-рах, в том числе и правило о недопустимости одностороннего расторжения (изменения) дог-ра. Договор поручит-ва является односторонним, безвозмездным. Объем и характер отв-и поручителя зависят от содержания дог-ра поручит-ва.
По исп-и поручителем обязат-ва должника кредитор обязан вручить поручителю документы, удостоверяющие требование к должнику, и передать права, обеспечивающие это требование, напр., пр. залога. Надлежащее исп-е основного обязат-ва приводит к его прекращению. Вслед за этим прекращается и обеспечительное обязат-во - поручит-во.
97. Особенности банковской гарантии.
В силу банковской гарантии банк, иное кредитное учреждение или страховая организация (гарант) дают по просьбе др. лица (принципала) письменное обязат-во уплатить кредитору принципала (бенефициару) в соотв. с условиями даваемого гарантом обязат-ва ден-ую сумму по представлении бенефициаром письменного требования о ее уплате (Ст. 368 ГК).
ГК РФ воспринял наи> удобную в практическом отнош-и форму банковской гарантии - гарантию по 1-ому требованию, по которой гарант производит платеж против простого требования бенефициара без представления судебного реш-я, вынесенного против принципала или иного доказательства ненадлежащего исп-я принципалом своих дог-рных обязат-в. Гарант вправе отказать в удовлетворении его требований, если они не соответствуют условиям гарантии или пропущен срок гарантии. Об отказе удовлетворить требование кредитора гарант должен немедленно сообщить кредитору.
Банковскую гарантию характеризует прежде всего особ. субъективный состав. Гарантами могут быть банки, иные кредитные учреждения, имеющие лицензию на соверш-е банковских операций, либо страховые организации, созданные в соотв. с Законом РФ "О страховании".
В отличие от др. обеспечительных обязат-в, зависимых от основных обязат-в, предусм-ное банковской гарантией обязат-во гаранта перед бенефициаром не зависит в отнош-ях м/у ними от того основного обязат-ва, в обеспеч-е исп-я которого она выдана, даже если в гарантии содержится ссылка на это обстоятельство (Ст. 370 ГК). Банковская гарантия сохраняет силу и после прекращения основного обязат-ва или признания его недействит-ым (Ст. 370 ГК).
Банковская гарантия должна быть совершена в форме письменного обязат-ва уплатить кредитору принципала (бенефициару) в соотв. с условиями даваемого гарантом обязат-ва ден-ую сумму по представлении бенефициаром письменного требования о ее уплате. Гарантийное письмо является свидетельством заключения дог-ра банковской гарантии и подтверждением всех условий отв-и гаранта перед кредитором должника.
Банковская гарантия прекращает свое действие: - фактом уплаты бенефициару суммы, на которую выдана гарантия; - окончанием опред.ого в гарантии срока, на кот. она выдана; - вследствие отказа бенефициара от своих прав по гарантии и возвращения ее гаранту; - вследствие отказа бенефициара от своих прав по гарантии путем письменного заявления об освобождении гаранта от его обязат-в.
98.Основания прекращения обязательств
Обязательственные ПО, в отличие от вещных, по самой своей природе не могут быть бессрочными и в их существовании обязательно наступает момент, когда они прекращаются, т.е. погашаются составляющие содержание обязательства права и обязанности. Такой результат наступает в силу действия правопрекращающих юридических фактов, составляющих основания (способы) прекращения обязательств. Одни из них погашают обязательство по воле его участников (удовлетворяя имущественный интерес кредитора), другие не относятся к сделкам и прекращают обязательства независимо от достижения его цели. К первым относятся: надлежащее исполнение, отступное, зачет встречного требования, новация, прощение долга; а ко вторым: совпадение должника и кредитора в одном лице, невозможность исполнения, принятие специального акта госоргана, смерть гражданина (должника или кредитора) участвовавшего в обязательстве личного характера, ликвидация ЮЛ. Перечисленные ЮФ составляют систему оснований прекращения обязательств, но данный перечень не является исчерпывающим, т.к. законы, НПА или соглашения сторон могут предусмотреть и иные способы прекращения обязательств. В случаях, прямо предусмотренных законом или договором, допускается односторонний отказ от исполнения некоторых договорных обязательств, также влекущий их прекращение.
Большинство обязательств прекращается соглашением сторон: путем замены исполнения (передача отступного – уплаты денег, передача иного имущества, уступка прав и т.д.), замены самого обязательства (новация – замена другим обязательством, предусматривающим иной предмет или способ исполнения), сложение (прощение долга – безвозмездное освобождение кредитором должника от лежащего на нем обязательства).
Совпадение должника и кредитора в одном лице прекращает обязательство т.к. отсутствуют необходимые элементы (вместо 2 сторон остается 1) и может иметь место, например, если должник по договору займа после смерти своего кредитора оказывается его наследником. Это универсальное правопреемство, имеющее место при наследовании в отношении граждан и реорганизации в форме слияния или присоединения в отношении ЮЛ.
Невозможность исполнения вследствие объективных причин (гибель вещи (предмета обязательств) в результате действия случайных причин или непреодолимой силы). При этом каждый из участников вправе требовать возврата того, за что он не получил встречного удовлетворения (возврат аванса за погибшую вещь). В случае виновных действий наступает ответственность за НИ или ННИ обязательства. Невозможность исполнения касается только индивидуально-определенных вещей, поэтому невозможность исполнения никогда не прекратит денежное обязательство. Речь идет о фактической невозможности, которая отличается от юридической (установление публично-правовых запретов или ограничений), всегда прекращающей обязательство.
99.Понятие и особенности гражданско-правовой ответственности. Основание гражданско-правовой ответственности. Виды и формы.
1. Гражданско-правовая ответственность - одна из форм государственного принуждения, связанная с применением санкций имущественного характера, направленных на восстановление нарушенных прав и стимулирование нормальных экономических отношений юридически равных участников гражданского оборота
2. Особенности гражданско-правовой ответственности:
• имущественный характер, то есть нарушитель отвечает своим имуществом, а не личностью;
• ответственность одного контрагента перед другим (нарушителя перед потерпевшим) - санкции, налагаемые на нарушителя, как правило, взыскиваются в пользу потерпевшего;
• компенсационный характер; основная цель гражданско-правовой ответственности - восстановление имущественной сферы потерпевшей стороны;
• соответствие размера гражданско-правовой ответственности размеру причиненного вреда или убытков',
• равенство участников гражданского оборота при наложении мер граж-даиско-правовой ответственности. Недопустимо установление каких-либо льгот и преимуществ для отдельных субъектов гражданского права при применении к ним гражданско-правовых санаций.
3. Виды гражданско-правовой ответственности:
По основаниям возникновения'.
- договорная ответственность, которая наступает в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, возникших из договора. Договором могут быть установлены дополнительные основания наступления гражданско-правовой ответственности, которые не предусмотрены
законом;
- внедоговорная ответственность, которая наступает в случае причинения вреда или убытков потерпевшему лицом, не состоящим с ним в договорных отношениях (например, причинение вреда имуществу потерпевшего путем совершения преступления);
Если на обязанной стороне выступают несколько лиц, то ответственность
может быть:
- долевой, когда каждый должник несет ответственность в определенной установленной законом или договором доле; ответственность признается долевой, если иное не установлено законом или договором (ст. 321 ГК);
- солидарной - она наступает только в случаях, прямо предусмотренных законом или договором (например, при совместном причинении вреда несколькими лицами).
Сущность солидарной ответственности в том, что кредитор вправе требовать исполнения как от всех должников совместно, так и от любого из них в отдельности, притом как полностью, так и в части долга (п. 1 ст. 323 ГК);
- субсидиарной - дополнительная ответственность субсидиарного должника по обязательству основного. К субсидиарному должнику можно предъявить требование только тогда, когда основной должник отказался удовлетворить требования кредитора или кредитор не получил от него в разумные сроки ответа на предъявленное требование.
Субсидиарная ответственность наступает только в соответствии с законом, иными правовыми актами или условиями обязательства (например, субсидиарная ответственность родителей за вред, причиненный несовершеннолетними, достигшими 14 лет).
Смешанная ответственность - вред или убытки наступают по вине обеих сторон (ст. 404 ГК).
Ответственность в порядке регресса. Регрессное требование к непосредственному причинителю вреда или убытков предъявляет лицо, исполнившее за него обязанности по их возмещению (например, должник, исполнивший солидарную обязанность, имеет право регрессного требования к остальным должникам в равных долях, за вычетом доли, падающей на него самого, - п. 2 ст. 325 ГК).
100. Понятие вреда. Противоправность как условие гражданско-правовой ответственности
101. Причинная связь и вина
Причинная связь. В соотв. с п. 1 Ст. 393 ГК возмещению подлежат лишь убытки, причиненные противоправным поведением должника. Это означает, что м/у противоправным поведением должника и возникшими у кредитора убытками должна существовать причинная связь. (ясно, что м/у просрочкой поставщика сырья и простоем оборудования и работников покупателя существует причинная связь, а м/у той же просрочкой поставщика и расходами покупателя по разгрузке поставленного с опозданием товара нет причинной связи, поскольку эти расходы покупатель понес бы и в случае своевременной поставки).
Вина. В отлич. от противоправ. поведения и причинной связи, вина явл. subjивным условием гр.о-пр.вой отв-и. Она представляет собой такое психическое отнош-е лица к своему противоправному поведению, в котором проявляется пренебрежение к интересам общества или отдельных лиц.
В соотв. со Ст. 401 ГК вина может выступать в форме умысла и неосторожности. В свою очередь, неосторожность может проявиться в виде простой или грубой неосторожности. Как subjивное условие гр.о-пр.вой отв-и, вина связана с психическими процессами, происходящими в сознании человека.
Вина в форме умысла имеет место тогда, когда из поведения лица видно, что оно сознательно направлено на пр.нарушение. В гр.ом праве, имеющем дело с нормальными явлениями в сфере гр.ого оборота, вина в форме умысла встречается не так часто, как, напр., в уголовном праве. Значит. чаще гр.ие пр.нарушения сопровождаются виной в форме неосторожности. В этих случаях в поведении человека отсутствуют элементы намеренности. Оно не направлено сознательно на пр.нарушение, но в то же время в поведении человека отсутствует должная внимательность и осмотрительность. (если пешеход, переходя проезжую часть на желтый свет, допускает простую неосторожность, проявляя известную осмотрительность и внимательность при переходе улицы, то спящий на трамвайных путях гражд- допускает грубую неосторожность, пренебрегая самыми элементарными требованиями внимательности и осмотрительности).
В соотв. с п. 2 Ст. 401 ГК отсутствие вины доказывается лицом, нарушившим обязат-во. Это означает, что в гр.ом праве, в отличие от уголовного, действует презумпция виновности пр.нарушителя. Последний считается виновным до тех пор, пока он не докажет свою невиновность.
102. Понятие и функции договора. Классификация договоров.
Важнейшим правовым актом, отражающим взаимные интересы равноправных товаровладельцев и их свободное и согласованное волеизъявление, является гражданско-правовой договор (ГПД). В рыночном хозяйстве ГПД становится основным способом регулирования экономических отношений. С помощью ГПД экономические отношения подвергаются саморегулированию их участников, как наиболее эффективному способу организации хозяйственной деятельности.
Стороны в договоре стали называться контрагентами. В современном ГП понятии ГПД стало многозначным: а) сделка, как совпадающее волеизъявление участников (соглашение), направленное на установление, изменение или прекращение определенных П и О; б) правоотношения, возникающие в результате заключения сделки (ГПД) – договорные обязательства; в) форма соглашения (сделки) – документ, фиксирующий П и О сторон.
Действующий закон признает договором соглашение 2 или нескольких лиц об установлении, изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей (ст.420). В таком смысле договор представляет собой разновидность сделки и характеризуется 2 основными чертами: а) наличие согласованных действий участников, выражающих их взаимное волеизъявление; б) направленность действий на У, И или П гражданских П и О. В этом и состоит основной ГП эффект договора, обеспечивающий связанность его контрагентов соответствующим обязательственным правоотношением. Вместе с тем необходимо различать понятия «договор» и «сделка». П и О контрагентов по договору являются обязательствами сторон и составляют содержание ГПД, а сделка лишь определяет их и делает юридически действительными.
Виды ГПД: 1) Соглашения (сделки) – а) реальные (помимо соглашения, либо предается вещь, либо совершаются определенные действия) и консенсуальные (порождающие ГП и О сразу по заключению соглашения) сделки; б) возмездные (содержит встречные обязательства сторон по предоставлению материального или иного блага) и безвозмездные (отсутствует встречное удовлетворение другой стороны) сделки; в) каузальные (четко определена правовая цель, которая преследуется: Д купли-продажи – конкретный товар) и абстрактные (оторвана от своего основания, ее действительность не зависит от цели сделки: выдача векселя) сделки, г) фидуциарные (основанные на особых, лично-доверительных отношениях - поручение) сделки. Возмездные сделки бывают: меновые и рисковые или алеаторные (пари и сделки по проведению игр).
2) Договорные обязательства: а) по направленности на определенный результат, различают договора направленные на передачу имущества: в собственность (или иное ВП), в пользование, на производство работ, на оказание услуг; б) односторонние и двусторонние; в) договоры в ползу 3 лица; г) дополнительные или акцессорные (обеспечивающие исполнение основных: залог, поручительство); д) по субъектному составу: предпринимательские и с участием граждан-потребителей; е) поименованные (названные в ГЗ) и непоименованные (законом не названные, но не противоречащие общим началам и смыслу ГЗ); ж) имущественные (оформляющие акт товарообмена: обязательственные и вещные (дарение – момент заключения Д совпадает с моментом исполнения)) и организационные (не обмен, а его организация: предварительный Д, генеральный Д, УД); з) публичный договор; и) договор присоединения.
103. Принцип свободы договора.
Действующий закон признает договором соглашение 2 или нескольких лиц об установлении, изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей (ст.420).
Принцип свободы ГПД: а) свобода заключения договора и запрет на понуждение к вступлению в договорные обязательства; б) свобода определения характера заключаемого договора (в т.ч. смешанного ГПД – элементы разных видов ГПД); в) свобода определения его условий (содержания), ограничения устанавливаются только в целях защиты публичных интересов.
104. Публичный договор. Договор присоединения. Предварительный договор
ГПД подразделяются на имущественные и организационные. Имущественные непосредственно оформляют акты товарообмена и направлены на передачу или получение имущества, а организационные направлены не на товарообмен, а на его организацию, т.е. на установление взаимосвязей участников будущего товарообмена. Таков, например, предварительный договор, в силу которого его стороны обязуются заключить в будущем основной (имущественный) договор на условиях, установленных предварительным договором. Типичной разновидностью такого договора является традиционно известный русскому праву договор продажи, по которому стороны обязываются в определенный ими срок заключить сделку купли-продажи (например, в отношении вещи, которой пока нет у продавца или в отношении вещи, которая обременена правами иных лиц).
ПД содержит 2 условия: а) относящееся к его содержанию – срок в течении которого будет заключен ОД, письменная форма под страхом уничтожения; б) относящееся к содержанию основного договора – условие о предмете и другие существенные условия ОД, отсутствие которых превращает ПД в юридически необязательное соглашение о намерениях. ПД отличается от договора, заключенного под условие, поскольку порождает безусловную обязанность заключить ОД в установленный срок, под угрозой судебного принуждения.
К ПД по своей юридической природе очень близки генеральные договоры, на основании и во исполнение которых стороны затем заключают целый ряд конкретных однотипных (локальных) договоров.
Публичным признается договор, подлежащий заключению коммерческой организацией или индивидуальным предпринимателем в силу характера их деятельности с каждым, кто обратится за получением отчуждаемых ими товаров, производимых работ или оказываемых услуг (ст.426). Это договоры розничной купли-продажи, энергоснабжения, предоставление услуг связи, проката и бытового подряда, банковского вклада граждан и т.д. КО (ИП) как сторона публичного договора: а) обязан заключить его с любым обратившимся и не вправе оказывать кому-либо предпочтение (закон устанавливает редкие исключения для граждан нуждающихся в дополнительной публичной защите); б) цена и иные условия таких договоров одинаковы для всех потребителей (за аналогичными исключениями); в) федеральному правительству предоставлено право издавать единые правила, обязательные для сторон о заключении и исполнении ПД. Потребитель может через суд понудить предпринимателя (КО) к заключению такого договора. Все это призвано защитить интересы массовых потребителей-граждан.
Договором присоединения признается договор, условия которого определены лишь одной из сторон, причем таким образом (в формуляре, типовом бланке или иной стандартной форме), что другая сторона лишена возможности участвовать в их формировании, и может их принять лишь путем присоединения к договору в целом (ст.428). Сам по себе такой договор достаточно полезен, т.к. упрощает и облегчает процедуру оформления, но очевидно, что при такой форме договора интересы присоединяющейся стороны могут быть ущемлены и поэтому требуют специальной защиты. Это различные договоры в сфере бытового обслуживания населения, различные отношения клиента с банками, страховыми и транспортными организациями, традиционно использующими типовые формы бланков договорной документации. От ДП следует отличать ситуации, когда предложение одной из сторон использовать заранее растиражированный образец текста не исключает его согласование или переформулирование изложенных в нем условий. Сторона подписавшая предложенный ей контрагентом ДП, вправе требовать изменения или расторжения по особым основаниям, не допускаемых в отношении иных договорных обязательств: а) если она лишается права обычно предоставляемого по аналогичным договорам; б) если другая сторона исключает или ограничивает свою ответственность по договору; в) если в договоре содержатся иные, явно обременительные для присоединившейся стороны условия.
105. Существенные и иные условия договора
Действующий закон признает договором соглашение 2 или нескольких лиц об установлении, изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей (ст.420).
Содержание ГПД - это совокупность согласованных его сторонами условий, закрепляющих права и обязанности контрагентов и составляющие содержание договорного обязательства. Условия в ГПД излагаются в виде отдельных пунктов. Приложения и дополнения – в качестве частей ГПД. Существенными условиями ГПД признаются все условия, которые требуют согласования, ибо при отсутствии соглашения сторон хотя бы по одному из них договор признается незаключенным, т.е. несуществующим (ст.432). Это: условия о предмете договора; условия прямо названные в законе или иных НПА как существенные; условия обязательные для данного вида договора; условия, относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение. Иные условия ГПД: конкретизирующие срок исполнения; оговаривающие дополнительные вопросы качества, комплектности и т.д.; условия об ответственности и другие.
106. Оферта и акцепт.
Выделяют следующие стадии заключения договора: а) преддоговорные контакты сторон (переговоры); б) оферта; в) рассмотрение оферты; г) акцепт оферты. При этом 2 стадии (оферта и ее акцепт) являются обязательными. Стадия переговоров является факультативной, а стадия рассмотрения оферты является юридически значимой в случаях, когда законодательство применительно к отдельным видам ГПД (заключение которых обязательно для стороны) устанавливает срок и порядок рассмотрения проекта договора (оферты).
Под офертой понимается предложение заключить договор, которое отвечает следующим требованиям: а) должна быть адресовано конкретному лицу (лицам); б) должна быть достаточно определенным по содержанию; в) выражать намерения сделавшего его лица заключить договор с адресатом, которым будет принято предложение; г) содержать указания на существенные условия заключаемого договора. По своей форме оферта может быть различной: проект договора, письмо, телеграмма, факс и т.д. Направление оферты связывает лицо, ее пославшее (с момента получения оферты адресатом) и в случае ее безоговорочного акцепта адресатом, пославшее лицо автоматически становится стороной в договорном обязательстве. Оферта считается неполученной, если ее опередит или будет получено одновременно с ней извещение об ее отзыве. Направленной и полученной оферте принадлежит важное свойство – безотзывность (не характерное для ААСП), т.е. невозможность ее отзыва отправителем с момента получения ее адресатом до истечения установленного для ее акцепта срока. Публичная оферта – предложение неопределенному кругу лиц, содержащая все условия договора и выражающая воля отправителя заключить договор с каждым, кто обратится.
Акцепт, т.е. ответ лица, которому направлена оферта, о принятии ее условий, должен быть полным и безоговорочным (ст.438). Выражается либо в форме письменного ответа, либо в фактических действиях (публичная оферта - оплате товара покупателем). Молчание акцептом не признается. Если существует срок для акцепта, то существенное значение придается не дате направления извещения, а дате получения извещения адресатом. Акцепт полученный с опозданием, по общему правилу не влечет заключения договора. Акцепт должен быть полным и безоговорочным, ответ с иными условиями не может быть признан надлежащим.
107. Изменение и расторжение договора.
Основаниями для расторжения (изменения) договора служат: соглашение сторон, существенное нарушение договора либо иные обстоятельства, предусмотренные законом или договором. Расторгнуть или изменить можно только такой ГПД, который признается действительным и заключенным.
а) Соглашение сторон – это основной способ РиИ ГПД. Законом могут быть установлены ограничения для некоторых ГПД, например: договор в пользу 3 лица – с момента выражения 3 лицом своего намерения воспользоваться правом по договору, он может быть расторгнут (изменен) только с его согласия.
б) Судом по требованию одной из сторон: в случае нарушения условий договора другой стороной, квалифицируемые как существенные (нарушение влекущее для контрагента такой ущерб, что он в значительной мере лишается того, на что был вправе рассчитывать при заключении договора – найм жилья – при не поступлении платы в течение 6 месяцев);
в) Судом в случаях прямо предусмотренных ГК, другими законами или договором (включение в договор условия, явно обременительных для присоединившейся стороны);
г) Судом, на основе одностороннего права расторжения или изменения ГПД предусмотренного договором или законом (договор поручения).
Порядок расторжения или изменения ГПД: Зависит в основном от применяемого способа расторжения или изменения договора. По соглашению сторон – применяется форма идентичная той, по которой ГПД заключался. Договором или обычаем делового оборота может быть предусмотрена иная форма Р или И ГПД. В судебном порядке – должна предшествовать досудебная процедура урегулирования спора, заключающаяся в направлении контрагенту предложения изменить или расторгнуть ГПД. Иск в суд предъявляется в следующих случаях: а) отказ контрагента от расторжения или изменения ГПД; б) неполучение ответа в течении 30 дней, если иной срок не установлен законом, договором или не содержался в предложении. Р или И ГПД в следствие одностороннего отказа одной из сторон – необходимо обязательное письменное уведомление контрагента. Указанное требование признается соблюденным, если одна сторона в любой форме (почта, телеграф, телетайп, телефон и т.д.) уведомлена об отказе от исполнения условий договора другой стороной.
Последствия расторжения или изменения ГПД: а) прекращаются или изменяются обязательства, возникающие из этого ГПД; б) определяется судьба исполненного по договору до момента его расторжения (изменения); в) решается вопрос об ответственности стороны, допустившей существенное нарушение договора.
Момент с которого обязательства считаются измененными или прекращенными зависят от того как осуществлено И или Р ГПД: а) по соглашению сторон – с момента заключения соглашения об И или Р ГПД и определяется правилами установленными для определения момента заключения ГПД; б) по решению суда (по требованию одной из сторон) – с момента вступления решения суда в законную силу; в) вследствие одностороннего отказа в случаях предусмотренных законом или договором – с момента уведомления об отказе от договора.
Что касается исполненного по договору (переданного имущества, выполненной работы, оказанной услуги и т.п.), стороны лишены права требовать возвращения того, что было ими исполнено до И или Р ГПД. Данная норма диспозитивна и сторонами или законом может быть установлен иной порядок.
Р или И ГПД может сопровождаться предъявлением одной из сторон другой стороне требования о возмещении причиненных этим убытков (в случае, если это произошло вследствие существенного нарушения условий договора одной стороной).
Особый случай представляет собой расторжение или изменение ГПД в связи с существенным изменением обстоятельств (ст.451).