Шпаргалка по "Римскому частному праву"

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 30 Января 2014 в 17:22, шпаргалка

Краткое описание

Работа содержит ответы на вопросы для экзамена (зачета) по "Римскому частному праву"

Вложенные файлы: 1 файл

Римское право билеты.doc

— 801.00 Кб (Скачать файл)

По основанию возникновения  залоги делятся на договорные и законные.

Законные возникают автоматически, помимо воли сторон: 1. залог жены на имущество мужа обеспечивает возврат приданого. 2. залог на все имущество опекуна, попечителя. Держатель – несовершеннолетний, безумный. 3. залог инвентаря и мебели возникает при найме жилого помещения, городского земельного участка. 4. залог плодов – в момент аренды сельхоз земельного участка. 5. если лицо дает в займ деньги на строительство здания, то в залоге у займодателя находится постройка здания.

Объект любого залога – любая  вещь не изъятая из оборота. Если залог  – отдельная вещь, он называется специальный, а если все имущество – генеральный (обычно - при ипотеке, тогда генеральная ипотека). Залогом может быть совокупность вещей (стадо, торговая лавка или предприятие). Допускается замена предмета залога. Торговый оборот продолжается, но в результате не должна уменьшиться стоимость. В остальных случаях замена предмета залога не допускается. С появлением ипотеки появился последующий залог. Объект – заложенную вещь перезакладывают с появлением последующего залога. Кредиторы, которым заложена 1 вещь, стали делиться на ранги. Это для определения старшего кредитора, который может продать вещь с целью погашения убытков. Если среди залогов нет привилегированной  ипотеки  старший определяется по времени установления залога.  привилегированная  ипотека – жены на имущество мужа, фиска на имущество налогоплательщика. Если все ипотеки привилегированные, то старший из них по времени.

Если ипотека договорная, то она делится на публичную (форма заключения – письменная форма + нотариус) и квази-нубличную (форма заключения – письменная форма + 3 свидетеля).

Прекращение залога: 1. гибель предмета залога 2. продажа заложенной вещи 3. исполнение обязательств должником 4. признание обязательства недействительным.

Уже римское право определило черты  залогового права как права акцессорного, то есть дополнительного, призванного обеспечивать осуществление основного права- права кредитора по главному обязательству. В силу этого, залоговое право должно целиком разделять судьбу главного обязательства; оно не должно приносить кредитору дополнительных выгод, а только обеспечить его от возможных убытков. Поэтому, если при продаже вещи сумма выручки превысит размер долга, то излишек (hyperocha) возвращается должнику; если эта сумма окажется меньше, то у кредитора остается только требование из главного договора.

 

ВОПРОС 29. Понятие, содержание, классификация обязательств. Основания возникновения обязательств.

Понятие: В Институциях Юстиниана (Кн.3.XIII.) приводится следующее определение этой важнейшей категории: "Обязательство (obligatio) есть оковы права, мы по необходимости должны выполнить известное действие согласно законам нашего государства". Юристу Павлу принадлежит высказывание, в котором конкретизируется это определение: "Сущность обязательства в том, чтобы связать перед нами другого так, чтобы он дал, сделал, предоставил".

Ценность последнего фрагмента  в том, что в нем раскрывается содержание обязательства, то есть называются те действия, обязанность совершения которых составляет обязательство, это: обязанность дать, сделать, предоставить (dare, facere, praestare).

To SUM UP: "...обязательство определяют как такое юридическое отношение, которое дает одному лицу (кредитору) право на действие определенного другого лица (должника), и при этом на такое действие, которое имеет имущественную ценность. Короче - обязательство есть право на чужое действие. Иногда это выражают и так: обязательство есть юридическое отношение, которое дает кредитору право требовать от должника предоставления какого-нибудь блага, имеющего имущественную ценность".

В силу обязательств выполняются действия, посредством которых происходит передача прав от должника к кредитору. Отсюда ясно, что область действия обязательств - это сфера оборота, то есть перемещения вещей в пространстве путем продажи, обмена, предоставления в заем и пр. Однако обязательства возникают и тогда, когда лицу или его имуществу причиняется вред противоправными действиями и возникает необходимость его возместить, а также и тогда, когда кто-либо приобретает имущество без достаточных на то оснований и обязан вернуть его другому.

 По современным представлениям содержание обязательства составляют обязанности должника и соответствующие (корреспондирующие им) права кредитора требовать исполнения этих обязанностей. Обязанности должника (oportere) могут быть чрезвычайно разнообразны, потому - весьма разнообразным может быть и содержание обязательств. Так, это может быть обязанность передать вещь в собственность по договору купли-продажи; это может быть обязанность что-то делать, или обязанность воздержаться от каких-то действий (построить дом, не мешать арендатору пользоваться имуществом); наконец, это может быть обязанность уплатить стоимость поврежденной вещи. Вообще всякие действия, не запрещенные законом, могут быть предметом обязанностей должника. Но любое содержание обязательства исчерпывающе описывается приведенной выше формулой Павла: дать, сделать, предоставить. Под предметом обязательства принято понимать тот материальный объект, обязанность предоставить который связывает должника. Им могут быть вещи, деньги, исполнение работы, оказание услуги.

Есть, согласно лекции 6 вариантов  деления обязательств:

  1. по основанию наличия исковой защиты: цивильные/натуральные/преторские
  2. по распределению прав и обязанностей: односторонние/взаимные
  3. по связи с личностью: простые/личные
  4. по степени самостоятельности: основные/зависимые
  5. по определенности предмета: однообъектный/ альтернативный
  6. по основанию возникновения: договорные/недоговорные

наличие исковой защиты: цивильные/натуральные/преторскиеВ Институциях Юстиниана (Кн.3.XIII.) в этой связи говорится следующее: "1. Главное деление всех обязательств распадается на два вида: они или цивильные или преторские. Цивильные суть те, которые установлены законами или, по крайней мере, одобрены цивильным правом. Преторские суть те, которые установлены преторской юрисдикцией. Последние называются еще гонорарными". А в лекции  видите ли не так… там деление - на цивильные и натуральные.  Натуральные обязательства (obligationis naturalis). К ним относились такие обязательства, которые не создавали для кредитора право на иск; признавалось, однако, что исполненное по ним не является исполнением недолжного (soluti indebiti) и в силу этого, может быть правомерно удержано кредитором. К натуральным обязательствам относились те, которые возникали между подвластными и домовладыкой, между подвластными одного домовладыки, а также такие, которые установлены несовершеннолетним без одобрения опекуна.

По распределению прав и обязанностей: односторонние, это когда у одной стороны только права, а у другой – только обязанности. Пример – заем, їдарение? и тд…

Взаимные  - если права и обязанности одной стороны сопровождаются корреспондирующими правами и обязанностями другой стороны, что характерно, таких обязательств большинство.

по связи с личностью: простые – может быть исполнено любым лицом (должник и 3 лицо) личные (строго личного характера, т.е. исполняется строго должником)

по степени самостоятельности: основные (их большинство) и зависимые они возникают из основного обязательства и следуют его судьбе.

по определенности предмета: однообъектный/ альтернативный.  Рассматривая этот вопрос, мы расширим (на всякий случай) его содержание и будем выделять критерий не как определенность предмета, а как предмет в целом => мы имеем:

 Когда предметом обязательства являются вещи, то они могут быть индивидуальными или родовыми, и данное различие влияет на судьбу самого обязательства. Так, если случайно погибает индивидуальная вещь, то обязательство прекращается, так как исполнение в натуре оказывается невозможным. Напротив, гибель предмета, состоящего из родовых вещей, не прекращает обязательства, так как род не погибает (genus perire non censetur).

Если единственным предметом обязательства являются деньги (уплата покупной цены, возвращение занятой суммы и пр.), имеет место денежное обязательство, исполнение которого и ответственность за неисполнение которого имеют значительные правовые особенности, связанные с такими явлениями, как обесценение денег, обыкновения требовать платы за пользование деньгами (процентов).

Если предметом обязательства  была вещь делимая, то и обязательство признавалось делимым; если предмет был неделим, то и обязательство считалось неделимым. Такое различие проявлялось в существенных особенностях исполнения таких обязательств, где на стороне должника или/и кредитора выступало двое или более лиц (множественность лиц в обязательстве); именно: при неделимости обязательства должники (или кредиторы) становились солидарными должниками (кредиторами), каждый из которых нес обязанность (приобретал право) целиком (in solido) исполнить обязательство (либо потребовать его исполнения).

Допускаемая правом возможность замены предмета обязательства при его исполнении обозначается понятиями альтернативные и факультативные обязательства.

Альтернативным признается обязательство, в котором заранее устанавливается условие, что должник, как правило, по своему выбору может совершить одно из двух (или более) предоставлений: передать вещь либо уплатить деньги и т.п. Таким образом, в альтернативном обязательстве фигурируют два предмета, но исполнение его совершается предоставлением одного. И если один из предметов случайно гибнет, это не прекращает обязательства.

Факультативным признается обязательство, заранее предусматривающее возможность замены одного предоставления другим. То есть, таким обязательством предусмотрен один предмет (основной), но оговаривается возможность его замены иным предоставлением (факультативным). При случайной гибели основного предмета, однако, прекращается обязательство, так что нельзя потребовать факультативного предоставления.

 по основанию возникновения: договорные/недоговорные

Фактически это деление не на 2, а на 4 вида, ибо обязательства  не из договоров бывают 3 видов. Данное деление обязательств на четыре вида основано на различии в основаниях возникновения. Традиция приписывает установление такого деления Гаю, который прежде всего заметил, что "каждое обязательство возникает или из договора (ex contractu), или из правонарушения (ex delicto)". (Гай, Ин., Кн.3. 88.) В последующем им было отмечено наличие "обязательств из других оснований", которые были позже сведены к двум группам: обязательства из квази-контрактов (quasi ex contractu) и обязательства из квази-деликтов (quasi ex delicto).

  Наибольшее значение для  гражданского оборота имеют те обязательства, которые возникают из договоров. Для цивильного права было существенно деление договоров на контракты и пакты. Контрактами (от con-trahere: стягивать) признавались формальные соглашения, предусмотренные цивильным правом и, следовательно, снабженные исковой защитой. Пактами считались неформальные соглашения, лишенные исковой защиты (например, обещание дать приданое, установить сервитут и пр.).

Обязательства из контрактов делились Гаем по различию в тех юридических  фактах, которые создают правовую связь между кредитором и должником: "Рассмотрим прежде всего те, которые происходят из договора; их четыре вида

контракты реальные, консенсуальные, вербальные и литтеральные

Реальными (от слова re - вещь) признаются такие контракты, права и обязанности по которым возникают в силу достигнутого соглашения и передачи вещи в соответствии с этим соглашением. Консенсуальными (от слова consensus - согласие) признаются такие контракты, права и обязанности по которым возникают в силу простого соглашения сторон.

К вербальным (от verbis - слова) относились договоры, обязательная сила которых была основана на произнесении торжественной клятвы в устной форме. Литтеральными (от litteris - письменная запись) признавались такие контракты, обязательственная сила которых возникала вследствие составления записей в торговых книгах по определенной форме.

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ИЗ КВАЗИ-ДЕЛИКТОВ трудно на   основании четырех приведенных Гаем и воспроизведенных  Юстинианом  примеров квази-деликтов,  построить    общее понятие  квази-деликта.  Поэтому  современные    исследователи  римского  права (Покровский,  Жирар и    др.)  обыкновенно  ограничиваются   воспроизведением   этих  примеров и указанием на то,  что перечень квази-деликтов  можно  было  бы  значительно  удлинить,    включив в него,  в частности, ряд случаев, в которых    в связи  с  определенными  другими   правоотношениями    признавалась обязанность возмещения невиновно причиненного вреда, например, при предъявлении actio quod    metus causa или actio Pauliana не к лицу, учинившему    metus,  или к должнику,  действовавшему  in  fraudem    creditoris,  а к третьему лицу,  которое,  не будучи    соучастником,  извлекло,  однако, выгоду из действий    лица,  виновного в совершении metus,  или из сделки    должника, совершенной во вред кредиторам. Институции  Юстиниана    так же,  как Институции Гая, приводят следующие примеры обязательства из квази-деликтов:   Ответственность судьи за умышленно неправильное  или    небрежное разрешение судебного дела или за нарушение    каких-либо судейских обязанностей,  например, за неявку  в  назначенный  день для рассмотрения дела.  В    этих случаях судья "делает процесс своим", litem suam fecit, т.е. становится ответственным, повидимому,    за весь ущерб,  понесенный потерпевшей от его  действий стороной.   Ответственность   на основании преторского иска,  actio de effusis  et   deiectis, лица, из дома которого, хотя бы и без вины   хозяина,  было что-нибудь вылито  или  выброшено  на   улицу  или  на площадь.  Собственник потерпевшего от   такого действия раба или животного  так  же,  как  и   собственник поврежденной вещи, был вправе предъявить

Информация о работе Шпаргалка по "Римскому частному праву"